Практические аспекты принятия и отказа от наследства

Курсовая работа

Право каждого человека на наследство гарантировано Основным законом государства — Конституцией Российской Федерации (далее — Конституция РФ).

Так, Конституция РФ провозглашает: «Право наследования гарантируется»1. Содержится и конституционное положение о гарантии права наследования («Права и свободы человека и гражданина»), положения которой «являются непосредственно действующими».

Детальное развитие вышеназванных положений нашло свое отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации, в том числе и процедура приобретения наследства (глава 64).

Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого наследника в отдельности, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

Субъективное право наследования включает возможность принять наследство или отказаться от него. Однако, по мнению Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светлановой3 приобретение наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации основывается на системе принятия наследства, а не на системе отказа от наследства. При этом обе системы основаны на добровольном характере приобретения наследства.

Гришаев С.П. отмечает, что наследственное право базируется на сочетании двух основополагающих принципов: свободы наследования и охраны интересов семьи и обязательных наследников, которые «пронизывают» все наследственное право, на их основе происходит построение норм указанного института.

В качестве дополнительных Гришаев С.П. выделяет такие принципы наследственного права, как принцип универсальности наследственного правопреемства, принцип свободы выбора у наследников принять наследство либо отказаться от него, принцип охраны наследства от противоправных посягательств.

Необходимо обратить внимание на то, что происшедшие в нашем обществе кардинальные изменения социально-экономических отношений, и в первую очередь утверждение института частной собственности, предопределили существенное обновление законодательства о наследовании, обозначенная проблема, проведенными в теории гражданского права исследования, не исчерпана.

Особо следует отметить труды таких ученых как Н.П. Асланян, М.Ю. Барщевский, А.Н. Бондарев, Э.Б. Эйдинова, М.В. Гордон, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, С.П. Гришаев, Л.Ю. Грудцына, О.Н. Диордиева, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, Е.А. Кириллова, Е.В. Князева, О. Кривеншев, О. Мананников, С.Е. Никольский, В.А. Рыбаков, К. Ярошенко и так далее.

8 стр., 3954 слов

Право наследования

... открытия наследства или в тот же день, переходит по праву представления к его потомкам. Эта доля делится между ними поровну. На мой взгляд, безосновательно считать самостоятельными очередями наследования по закону наследование ...

Интересно отметить, что Шершеневич Г.Ф. определял законность содержания воли, выражаемой в завещательном распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания, «подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним условием действительности».

В связи с вышеизложенным, обосновывая актуальность выбранной темы бакалаврской работы, необходимо отметить, что такой гражданско-правовой институт, предусмотренный в части 3 ГК РФ как наследство, имеет специфический характер правоотношений, возникающих как при приобретении наследства так и при отказе от него, а следовательно нуждается в подробном его изучении.

Предметом дипломной работы являются общественные отношения, возникшие в связи с приобретением наследства и отказом от него.

Предметом исследования является действующее гражданское законодательство, предусматривающее право принятия наследства и право отказаться от него, а также научная литература, материалы судебной практики.

Во время изучения большого массива литературы, посвященной данной теме, мною была определена цель исследования — это поэтапное раскрытие понятия, сущность и содержания перехода к наследникам всей наследственной имущественной массы, а также возможности осуществления права наследования в форме отказа от наследства.

Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких задач:

  • во-первых, охарактеризовать правовые основы института принятия наследства и отказа от него;
  • во-вторых, перечислить способы принятия наследства и дать им краткую характеристику;
  • в-третьих, рассмотреть понятие, значение и виды сроков принятия наследства;
  • в-четвертых, определить понятие и смысл переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия);
  • в-пятых, раскрыть проблемные вопросы правоприменительной практики по делам о принятии наследства и отказа от него;
  • в-шестых, исследовать установление факта принятия наследства и места открытия наследства в порядке особого производства;
  • в-седьмых, выполнить анализ судебной практики по делам о принятии наследства;
  • в-восьмых, установить основные направления совершенствования законодательства и практики его применения по вопросам принятия и отказа от наследства;
  • в-девятых, используя промежуточные выводы, сделанные в соответствующих параграфах настоящей работы сделать основные выводы.

Нормативная база работы — Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ), Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — ГПК РФ), иные нормативные правовые акты, судебная практика.

Методологической основой работы являются общенаучные методы исследования, а также специальные, такие как: метод комплексного правового анализа, системный метод, формальное право, сравнительное правоведение и другие.

Теоретической основой работы являются статьи, монографии, другие работы различных исследователей и ученых по темам, охватываемым данным исследованием.

Структура работы определяется поставленными задачами и логикой поиска. Он состоит из введения, двух глав, включающих шесть абзацев, выводов, списка использованных источников.

Глава 1. Институт принятия наследства и отказа от наследства как объект формального юридического анализа

1 Понятие природы и особенности института наследования или отказа от него, его развитие в истории юридической мысли

3 стр., 1361 слов

Разрешение споров, связанных с отказом в принятии на работу

... зарплаты за время вынужденного прогула при необоснованном отказе в приеме на работу, однако представляется возможным при установлении факта ... В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное правоотношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения ... Российской Федерации"*(6) обязательным условием для принятия на государственную службу, за исключением случаев, если ...

Различают право наследования в объективном и в субъективном смысле.

В объективном смысле это свод правил, регулирующих процесс передачи прав и обязанностей умершего гражданина другим людям. именно в этом качестве наследственное право является отраслью гражданского права.

Субъективно право наследования — это право лица быть призванным к наследованию, а также его полномочия после принятия наследства.

Термин «наследственное право» в юридической литературе трактуется по-разному.

Булаевский Б.А. рассматривает наследственное право как совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам.6

Гришаев С.П.,7 Корнеева И.Л.8 рассматривают термин «наследственное

право» дифференцированно в объективном и субъективном смысле.

Корнеева И.Л. под наследованием в объективном смысле рассматривает совокупность правовых норм, регулирующих наследование, образующих четвертую подотрасль гражданского права и урегулированную частью третьей Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).

По мнению Гришаева С.П., наследственное право в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих

процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального и непосредственного правопреемства. Сюда также входят правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и регистрацией прав наследования.

Следовательно, наследственное право также регулирует отношения, которые по своей сути не являются наследственными. Такие отношения возникают либо еще до открытия наследства (например, отношения, связанные с составлением завещания), либо после (например, отношения, связанные с разделом наследства).

Гришаев С.П. отмечает, что наследственное право в субъективном смысле — это право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.9

Корнеева И.Л. под наследственным правом в субъективном смысле понимает возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, т. е. принимать от умершего конкретного лица права и обязанности. Право наследования возникает у конкретного субъекта гражданского права лишь при наличии определенных юридических фактов, указанных в законе: наличие родства с наследодателем (степень родства определяет очередность наследников, призываемых к наследованию), отнесение его в определенную категорию наследников: обязательных либо

недостойных, указанных или не указанных в завещании.10

Нормы права раздела V Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященного наследственному праву, составляют неотъемлемую часть гражданского законодательства, регулирующего имущественные и неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной независимости участников. Они регулируют отношения, возникающие в связи со смертью наследодателя и открытием наследства.

К правопреемственным отношениям применяются отдельные положения Семейного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Основ законодательства о нотариате11, норм гражданского процессуального права.

2 стр., 931 слов

Приобретение наследства. Наследственное право России

... субъективного права на наследование, его правомочий и способов осуществления, поскольку приобретение наследства основывается на явно выраженной воле наследника стать преемником прав и обязанностей наследодателя (8, "https:// "). Принять наследство должны как наследники по ...

Принципы наследственного права:

Принцип свободы наследования: собственник имеет право по своему распорядиться принадлежащим ему имуществом, т.е. завещать его по своему усмотрению.

Наследодатель вправе не делать завещательных распоряжений вообще. Он может определить круг наследников и разделить наследство между ними или лишить некоторых или всех наследников.

Принцип защиты интересов семьи и обязанных наследников: это проявление ограничения конституционного права наследования в целях защиты прав и законных интересов членов семьи наследодателя.

При этом, даже если есть наследники по завещанию, эти наследники унаследуют определенную долю наследства.

Принцип универсальности наследственной наследственности: наследник заменяет наследодателя во всех правоотношениях, в которых он участвовал, за исключением сугубо личных.

Главное, чтобы акт принятия наследства распространялся на всю наследственную массу, даже на ту часть, о которой наследник не знает.

Принцип свободы выбора при принятии наследства: соответствующее решение может принять только сам наследник.

Он не должен мотивировать это решение, и его воля не подвергается никакому влиянию.

Принцип защиты наследства от неправомерных действий: нотариусы и другие должностные лица, участвующие в регулировании наследственных правоотношений, должны принимать все необходимые меры для сохранения унаследованного имущества.

Институты права наследования представляют собой набор правовых норм, которые регулируют однородные и взаимосвязанные общественные интересы, образуя относительно независимые группы.

Основные теоретические положения о наследовании:

В узком смысле, наследование — это переход прав и обязанностей умершего (наследодателя) к его наследникам.

В широком смысле наследование — это социальный институт, регулирующий условия и порядок передачи личного имущества, прав и обязанностей умершего другим лицам.

Наследование регулируется:частью 4 статьи 35 Конституции РФ, частью 3 раздела V Гражданского кодекса РФ, Основами законодательства РФ о нотариате, а также другими нормативно — правовыми актами РФ.

В Законе дано легальное определение наследования:

При вступлении в наследство имущество наследодателя переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Таким образом, законодатель нормативно устанавливает теоретическую концепцию наследования.

Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е. наследство считается принадлежащим лицам, которые его приняли, уже с момента открытия наследства.

Законодательством предусмотрено два вида наследования: по завещанию и по закону. Наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания.

В этом случае основная задача закона — с наибольшей вероятностью определить, кого наследодатель хотел бы оставить и оставить все или часть своего имущества, если бы он составил завещание.

Закон вводит в действие людей, которые являются близкими родственниками, а в случае их отсутствия — более дальними родственниками. В настоящее время круг лиц, которые могут быть наследниками по закону, довольно велик.

4 стр., 1781 слов

Актуальные вопросы защиты прав несовершеннолетних наследников

... развития института наследования; оценить состояние института наследования в современном гражданском праве России; провести анализ существующих проблем в наследственном праве; сравнить способы защиты наследственных прав детей в американском и российском праве. выделить общие и особенные черты наследственных прав несовершеннолетних ...

Чаще всего наследование по закону осуществляется, если наследодателем не составлено завещание или о нем ничего не известно.

Аналогично случается, что завещание есть, но оно (полностью или частично) признано недействительным, либо наследник (наследники) оказался недостойным; либо наследники не приняли или отказались принять наследство; либо наследодатель в завещании ограничился только указанием на лишение всех (или части) наследников права наследования; либо если завещательными распоряжениями охвачено не все имущество.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности (ст.1112 ГК РФ).

права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина);

  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами;
  • личные неимущественные права;
  • другие нематериальные блага.

В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях, могут входить разнообразные права и обязанности (право частной собственности на

различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т.д.)

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом умершего гражданина имеет такие же правовые последствия, как смерть гражданина.

Днём открытия наследства является день смерти гражданина.

При объявлении гражданина умершим днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, следовательно, когда днём смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.

Граждане, умершие в один день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг от друга.

При этом к наследованию призываются наследники каждого из умерших.

Наследники должны оговорить права наследования в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 6 месяцев после открытия наследства.

Если этот срок пропущен по уважительной причине, суд вправе восстановить период наследования имущества.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока принятия наследства без обращения в суд при наличии письменного согласия всех наследников, уже вступивших в наследство.

При отсутствии нотариуса такое письменное согласие дают наследники, их подписи на согласительных документах должны быть заверены в установленном порядке.

Согласие наследников является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве наследования и основанием для выдачи нового свидетельства.

Суд вправе определить доли всех наследников, в том числе долю нового наследника.

Ранее полученные свидетельства о праве на наследство признаются недействительными по решению суда.

Хотелось бы от метить, что при наличии нескольких наследников (при наследовании по закону или по завещанию), при условии, что конкретные доли, либо имущество в целом не оговорены, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. Затем оно может быть разделено по соглашению между ними.

4 стр., 1782 слов

Правовые проблемы теории и практики института «Наследование по закону»

... наследования; рассмотреть открытие наследства; рассмотреть субъектов наследования по закону; проанализировать осуществление наследственных прав при наследовании по закону; рассмотреть судебную практику по делам, возникающим из споров о наследовании по закону; выявить проблемы института «Наследование ...

1.2 Структура (состав) и функции института наследования и отказ от наследства

Институт наследования по закону — это совокупность правил, регулирующих отношения, которые складываются в связи с переходом наследодателя прав и обязанностей по наследству к наследникам по закону.

Получение супружеской доли пережившим супругом, по мнению Виноградовой Р.И., Репина В.С. является добровольным актом, что и подтверждается письменным заявлением о выдаче такого свидетельства. Такого же мнения придерживаются многие практикующие нотариусы.

Так, если переживший супруг отказывается от получения свидетельства, нотариус делает отметку в наследственном деле за его подписью о разъяснении ему ст. 34 СК РФ, 1150 ГК РФ и ст. 75 Основ.

С таким утверждением категорически не соглашаются Галеева Р.Ф., Зайцева Т.И., Ярков В.В. Они отмечают, что включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в

Однако, на наш взгляд, более обоснованна точка зрения Акимовой О.Н., согласно которой отказ от выделения супружеской доли следует рассматривать как одностороннюю сделку по аналогии с отказом от наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ) и отказом от права собственности (ст. 236 ГК РФ) и законодательно предусмотреть право пережившего супруга на отказ от принадлежащей ему доли в праве собственности на совместно нажитое имущество.

Предметом института наследования по праву являются наследственные отношения, регулируемые нормами гражданского права.

Существенной чертой, характеризующей наследование по закону как автономное образование, является наличие определенной правовой структуры в регулировании этого типа отношений. Все нормы, составляющие этот институт, взаимосвязаны и образуют логическую систему.

Гришаев С.П. отмечает, что наследственное право базируется на сочетании двух основополагающих принципов: свободы наследования и охраны интересов семьи и обязательных наследников, которые

«пронизывают» все наследственное право, на их основе происходит построение норм указанного института.

В качестве дополнительных Гришаев С.П. выделяет такие принципы наследственного права, как принцип универсальности наследственного правопреемства, принцип свободы выбора у наследников принять наследство либо отказаться от него, принцип охраны наследства от противоправных посягательств.

Можно говорить о двух основных функциях наследственного права: регулирующей и защитной.

Регулирующая функция наследственного права — это государственное регулирование позитивного развития отношений в контексте реализации наследственных прав гражданами.

Защитная функция наследственного права обеспечивает защиту наследственных отношений от незаконной узурпации, смещения отношений, наносящих ущерб личности, государству и обществу.

Круг институтов наследственного права достаточно велик, его изучение необходимо для понимания и применения наследственного права во взаимосвязи составляющих, построенных внутри этого круга.

Основные из них:

  • понятие и основания наследования;
  • институт открытия наследства;
  • правила о лицах, которые могут призываться к наследованию (с подинститутом недостойных наследников);
  • институт наследования по завещанию (подинститут формы и порядка совершения завещания);
  • институт отмены и изменения завещания;
  • институт недействительности завещания;
  • институт исполнения завещания;
  • институты завещательного отказа и завещательного возложения;
  • институт наследования по закону;
  • институт наследования по праву представления;
  • институт наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя;
  • институт обязательной доли в наследстве;
  • институт наследования супругом наследодателя;
  • институт наследования выморочного имущества;
  • институт принятия наследства;
  • институт наследственной трансмиссии;
  • институт отказа от наследства;
  • институт приращения наследственных долей;
  • институт раздела наследства по соглашению между наследниками;
  • институт охраны наследства и управления им;
  • институт ответственности наследников по долгам наследодателя;
  • институты наследования отдельных видов имущества (прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах;
  • прав, связанных с участием в потребительском кооперативе, предприятии, в крестьянском (фермерском) хозяйстве;
  • вещей, ограниченно оборото способных;
  • земельных участков;
  • невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию;
  • имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях;
  • государственных наград, почетных и памятных знаков).
    10 стр., 4511 слов

    Право наследования и наследственное право

    ... правомочия после принятия наследства8. Однако само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства - такие права возникают на основании завещания или закона. Институт наследования гарантирует ...

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или отозван.

Данный запрет, отмечают Власов Ю.Н. и Калинин В.В.19, установлен в

целях предотвращения злоупотребления правом и корреспондируется с положением ст. 17 Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

В этом случае могут быть нарушены права наследования тех наследников, у которых право на наследство возникло в связи с отказом от наследства наследника, который намеревается изменить или забрать его.

Если наследодатель назначил наследника, то к нему применяется трехлетний срок, в течение которого он может реализовать свое право.

При этом важно отметить, что согласно мнению Гуева А.Н. в случае

подназначения отказополучателя общий срок права требования увеличивается в два раза.

Другими словами, тот факт, что первый получатель не воспользовался правом отказа в течение трех лет, установленных законом, освобождает наследника от исполнения отказа от завещания первоначальному получателю, но не предполагаемому получателю. Последний также имеет право использовать отказ по завещанию в течение трех лет, и этот период начинает исчисляться со дня, следующего за последним днем ​​трехлетнего периода, предоставленного первоначальному наследнику для принятия отказа по завещанию.

Если назначенный наследник не воспользуется наследством в течение трех лет, наследник полностью освобождается от исполнения наследства.

1.3 Роль и место, социальная юридическая ценность института наследования и отказа от наследства в защите прав наследодателя и наследников

Со времен древнего Рима, принятие наследства — это одностороннее действие наследника (акт воли), означающее его желание вступить в права наследства. Способ принятия наследства заключал два момента: владельческая воля animus (прямое волеизъявление наследника) и фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им наследства

8 стр., 3818 слов

Наследственное право

... также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с ...

(в случае, когда наследник начинал платить по долгам наследодателя. Срок для принятия наследства установлен не был.

Однако длительная неопределенность в этом вопросе могла причинить ущерб кредиторам умершего, поэтому они могли требовать от наследника ответа — принимает ли он наследство или нет. После некоторого периода времени наследник должен был дать ответ. Если ответа не было, это считалось отказом лица от наследства. Позже, согласно кодексу Юстиниана, такое молчание означало согласие человека принять наследство.

Чтобы получить наследство, наследник должен принять его, но принятие наследства не требуется для приобретения отчужденного имущества. Независимо от момента принятия наследства и момента государственной регистрации прав наследника на наследуемое имущество считается, что оно принадлежит наследнику со дня открытия наследства. Следовательно, с момента открытия наследства на наследника ложатся как доходы, так и расходы, риск несчастного случая.

Вопрос об отношениях между первоначальными наследниками, наследником, принявшим наследство после истечения срока, и заинтересованными третьими лицами, например, в случае отчуждения одним из первоначальных наследников актива третьему лицу остается открытым.

Представляется, что при принятии наследства в судебном порядке можно применять по аналогии статью 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, а при согласии других наследников на принятие наследства следует возлагать обязанность по возмещению убытков на наследника,

осуществившего отчуждение имущества, так как он в определенном роде своим согласием ввел в заблуждение нового наследника относительно состава наследственного имущества.

Институт отказа зародился в древнем Риме. Принимая наследство, человек не только приобретал права, но и становился правопреемником по всем долгам умершего. При этом такое правопреемство носило неограниченный характер и не зависело от размера наследства, полученного лицом, то есть наследник отвечал по долгам не в пределах полученного от него наследственного имущества, а со всеми вытекающими активы его собственности. Избежать такой неограниченной ответственности можно было только отказавшись от наследства.

Отказаться от наследства вправе лишь дееспособное лицо. Если наследник является несовершеннолетним гражданином, недееспособным или ограниченно дееспособным, отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Наследник имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа законных наследников любой очереди, не лишенных наследства, даже в пользу тех, кто призван к наследованию по праву представительства или по наследственной передаче.

При отказе от наследства в пользу нескольких лиц он вправе указать доли для каждого. В противном случае доли признаются равными. Наследник вправе отказаться от наследства и без указания выгодоприобретателей.

Освобождение от обязанности исполнить завещательное возложение либо завещательный отказ возможно в силу прямого указания закона либо завещания.

Учитывая все сказанное, разумным будет поддержать точку зрения Телюкиной М.В. и Гуева А.Н., которые полагают, что положения ст. 1140 ГК

12 стр., 5903 слов

Наследование по закону и по завещанию (2)

... работе будет рассмотрено наследование и по завещанию, и по закону. Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права ...

РФ основаны на том, что воля наследодателя направлена на предоставление определенного имущества или имущественных прав субъекту, с которым его связывали фидуциарные отношения (отказополучателю).

Однако, как отмечает Телюкина М.В., возможна и иная ситуация, когда наследодателю важно не столько то, чтобы завещательный отказ был исполнен в отношении определенного лица, сколько то, чтобы исполнил отказ именно определенный наследник.

В этом случае наследодатель путем указания в завещании может связать исполнение отказа с личностью конкретного отказодателя (такой легат может быть назван личным).

При наличии в завещании такого условия

«выбытие» отказодателя из числа наследников (например, в случае его смерти) повлечет за собой прекращение обязательства, связанного с завещательным отказом. Данное обязательство, таким образом, не возникнет вообще, так как по общему правилу возникнуть оно может только с момента принятия наследства наследником.

Институт наследования является одним из наиболее изученных, в то же время достаточно спорным явлением в гражданском праве. Переход имущества от одного владельца к другому — процедура, требующая тщательного подхода с рассмотрением всех нюансов.

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития. Это не может не отразиться на степени новых научных знаний по вопросам наследования.

Институт наследования решает определенные задачи:

  • во-первых, стимулирует развитие частной собственности;
  • во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя;
  • в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев.

Но в связи с принятием наследства возникает множество вопросов. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу других наследников. Тот, кто получает наследство обязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в области регулирования наследственных прав и обязанностей.

Одной из основных проблем является восстановление срока, установленного для принятия наследства. Суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

В юридической литературе нет единого мнения о том, как действуют акты толкования права во времени, в частности, прекращают ли они свое действие с отменой самих актов либо с отменой интерпретируемых в них актов. Здесь следует согласиться с В.А. Петрушевым, что с отменой интерпретируемого акта разъяснение нормы права уже не может иметь обязательной силы. Так, со вступлением в действие Гражданского Кодекса Российской Федерации и прекращением действия Гражданский Кодекс РСФСР исчезли нормы закона о продлении срока для принятия наследства и применение толкования о некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании, что повлекло отмену решения суда, поскольку изменились социально-политические реалии, появились новые законодательные идеи, сформировалась новая правоприменительная практика.

Анализируя практику рассмотрения споров о восстановлении срока для принятия наследства, а также имевшую ранее место практику рассмотрения

споров о продлении сроков для принятия наследства, учитывая отсутствие специального регулирования рассмотрения данной категории споров, полагаем возможным сделать следующие выводы:

при рассмотрении исков о восстановлении сроков для принятия наследства в обязательном порядке к участию в деле следует привлекать налоговую инспекцию.

суд анализирует причины и уважительность пропуска срока для принятия наследства только в случае, если предметом судебного разбирательства является собственно восстановление срока для принятия наследства. Здесь нам следует согласиться с точкой зрения Т. Саломатовой о том, что суд продлевает срок для принятия наследства, если он признает причину пропуска уважительной.

Если в ходе судебного разбирательства устанавливается факт принятия наследства истцом, то судья не должен входить в причины пропуска наследства. Наследником, принявшим наследство, является лицо фактически вступившее во владение наследственным имуществом или подавшее нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

если в ходе судебного разбирательства обнаружатся обстоятельства, свидетельствующие о том, что наследники-истцы, требующие восстановления срока для принятия наследства, фактически приняли наследство в виде какой-либо его части, но имеются официальные наследники, уже оформившие в установленном законом порядке право собственности на наследственное имущество, то тогда аналогично предыдущим ситуациям требования истцов о восстановлении срока для принятия наследственного имущества оставляются без рассмотрения, а вопрос ставится о признании права собственности на наследственное имущество, находящееся у других лиц, т.е. заявляется виндикационный иск.

В данном случае виндикационный иск можно отнести к наследственным искам, поскольку ответчиком по такому иску будет либо другой наследник, либо лицо, претендующее на наследство, и в этом, на наш взгляд, точка зрения, высказанная Т. Саломатовой о том, что виндикационные и наследственные иски имеют разную правовую природу и не могут совпадать, ошибочна. Аргументируя свою позицию, Т. Саломатова ссылается на то, что, во-первых, при виндикации истцом является собственник вещи, которая выбыла из его владения, а наследник не собственник вещи, во-вторых, при виндикации требуют возврата определенной вещи, а в наследственных исках — в целом выдачи наследства.

Однако в законодательстве ничего не говорится о том, какое количество подназначенных наследников (и, можно допустить, отказополучателей) может назвать завещатель.

Правоведы же высказывают различные точки зрения на этот счет. Так, например, Гуев А.Н. полагает, что правом назначения другого наследника для подназначенного завещатель не обладает.

По мнению же Телюкиной М.В. и Гришаева С.П., количество

подназначенных наследников может быть любым, особенно если учесть, что по общему правилу, если подназначенный наследник не примет наследство либо будет отстранен от принятия наследства, имущество перейдет законным наследникам завещателя, а не подназначенного наследника. Если же завещатель не желает, чтобы его собственность перешла к наследникам по закону, он позаботится о назначении наследника для подназначенного лица.

Таким образом, основной проблемой наследования выморочного имущества является отсутствие закона, определяющего порядок его

наследования, учета и передачи в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Согласно вышеизложенного мы считаем, что в законе было бы целесообразно четко определить, какие именно органы вправе и обязаны участвовать в наследственном правоотношении от имени РФ, в частности получать свидетельства о праве на наследство и выступать от ее имени в судебных делах о наследовании; должен быть урегулирован учет выморочного имущества, решены вопросы его приобретения. До настоящего же времени отсутствие должного законодательного урегулирования поставленных вопросов вызывает реальные практические проблемы.

Поэтому рассматриваемые институты наследственного права анализируются не только на базе действующего законодательства и судебной практики его применения, но и с использованием ранее действовавшего законодательства, а также основных проектов, предусматривавших изменения в наследственном праве. Разработка теоретической модели отношений, связанных с наследованием по закону, выявление юридических феноменов, влияющих на формирование круга законных наследников, позволяют решить многие частные вопросы наследственного преемства различных категорий этих наследников, обосновать целесообразность распространения на них тех или иных правил наследования по закону.

Названные вопросы весьма подробно регламентированы на законодательном уровне, однако, несмотря на это в правоприменительной деятельности нередко возникают проблемы, связанные с правильным толкованием норм наследственного права. В связи с этим считаем целесообразным внесение коррективов в действующее наследственное законодательство, поскольку мерилом однозначности, четкости и грамотности изложения закрепленных норм выступает их однообразное толкование, уяснение и применение при регулировании общественных отношений.

Анализ изложенных проблем позволяет наметить и наиболее вероятные пути разрешения присущих действующему наследственному правопорядку коллизий, что, в свою очередь, позволяет оценить и наиболее вероятные перспективы дальнейшего развития и совершенствования правового регулирования института наследования.

Подводя итоги всего вышесказанного хотелось бы, что вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать, поскольку в любом государстве неизбежны две вещи: смерть и налоги. Это является причиной вечной актуальности наследственного права.

Глава 2. Практические аспекты принятия и отказа от наследства

1 Порядок, время и место открытия наследства

Впервые в российском гражданском законодательстве о наследовании раскрывается содержание наследства переходящего от умершего к его правопреемникам. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, дача, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др.

Однако не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства. Для некоторых из них закон предусматривает иную юридическую судьбу: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие — поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе.

Тем не менее не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Также не входят в состав наследства права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами.

Перечень прав и обязанностей наследодателя, не переходящих по наследству, не является исчерпывающим. В составе таких прав и обязанностей следует назвать право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др.

Как отмечалось выше, закон не допускает включения в состав наследства личных неимущественных прав. Объяснение этому кроется в неразрывной связи этих прав с личностью их обладателя.

Открытие наследства закон приурочивает к смерти или объявлению гражданина умершим.

Таким образом, открытие наследства представляет собой юридический факт, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него.

С открытием наследства связаны многочисленные юридически значимые для участников наследования обстоятельства.

Устанавливается круг наследников, определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам (наследственная трансмиссия), объем наследственного имущества, законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования, устанавливается

необходимость принятия мер по охране наследства, совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства либо отказом от него, и т. п. Все это определяет важность и необходимость законодательного определения времени и места открытия наследства.

Временем открытия наследства является день смерти гражданина.

Обычно он указывается в свидетельстве о смерти.(п.1 ст.1114 ГК РФ).

Если орган записи актов гражданского состояния отказал в регистрации события смерти гражданина в определенное время, то факт и время смерти могут быть определены судом в порядке установления фактов, имеющих юридическое значение.

В этом случае временем открытия наследства считается день смерти наследодателя, указанный в решении суда.

Иначе определяется время открытия наследства при объявлении гражданина умершим. По общему правилу это день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

Но если объявляется умершим гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели.

В этом случае временем открытия наследства считается день смерти, указанный в решении суда.

До принятия третьей части ГК РФ законодательно не был решен вопрос о порядке наследования лицами, наследующими друг после друга, в случае их смерти в один день, но не одновременно (например, в результате автомобильной катастрофы муж скончался на месте ДТП, а жена — в тот же день через четыре часа в больнице).

Судебная практика была неоднозначной. Иногда принимались решения, признающие наследником лицо, скончавшееся несколькими часами

позже наследодателя, но в тот же день. Верховный Суд РФ признавал такие решения неправомерными. Ныне эта проблема решена законодательно. Тем не менее, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследство открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.

Вместе с тем, как отмечает Булаевский Б.А., приведенное правило

имеет отдельные исключения.

Во-первых, доля наследника по закону, умершего одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).

Во-вторых, если одновременно с наследодателем умирает наследник, которому подназначен другой наследник, имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Если же завещатель не подназначил наследника, то действует общее правило о наследовании после коммориентов.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (ст.20 ГК РФ).

Место жительства может не совпадать с местом смерти гражданина. Основным доказательством установления места постоянного либо преимущественного проживания служит регистрация по месту жительства.

Особые правила определения места открытия наследства установлены для случаев, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами.

Для таких случаев критерием определения места открытия наследства в РФ37 признается место нахождения такого наследственного имущества.

Наследодателем признается лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам по основаниям, предусмотренным законом. Наследодателем может быть только физическое лицо (гражданин) независимо от возраста и состояния дееспособности.

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности умершего гражданина.

Наследниками могут быть как граждане РФ (недееспособные или ограниченно дееспособные), так и иностранные граждане, проживающие на территории РФ. В отношении всех лиц, которые могут призываться к наследованию, существует одно необходимое условие: они должны быть достойными наследниками.

2 Способы принятия наследства. Оформление наследственных прав

Право на наследственное имущество возникает у наследника с принятием им наследства. Любой наследник, который призывается к наследованию по закону или по завещанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследство и определенным образом выразить свое желание. Только передача Российской Федерации выморочного имущества, когда оно

переходит в порядке наследования по закону, не требует принятия наследства.

Ни открытие наследства, ни призвание лица к наследованию еще недостаточно для приобретения наследства. Наличие этих фактов вызывает возникновение у наследника права наследования «в смысле права на приобретение наследства, но не делает еще это лицо преемником в имущественных правах наследодателя.

Для приобретения данным лицом наследства требуется еще выражение им своего согласия на приобретения наследства. Выражение наследником такого согласия называется принятием наследства».

Приобретение наследства — это переход наследственной массы наследодателя к наследнику, «выражение намерения со стороны лица, призванного к наследованию, вступить во все юридические отношения, составляющие в совокупности наследство».

Наследовать имущество наследник может только по своей воле, никому нельзя навязывать принятия на себя чужого имущества. Так как право принять наследство является субъективным гражданским правом, «в нем заключена возможность отказаться от него, ибо нет обязанностей принять наследство». Значит наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, следовательно он должен выразить свою волю путем принятия наследства.

Акт принятия наследства — это односторонняя сделка, которую должен совершить каждый из наследников, желающий приобрести наследство. Принятие наследником по закону или по завещанию любого объекта наследственной массы признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы.

Завещанием именуется не только сама сделка по распоряжению имуществом на случай смерти, но и письменный документ, оформляющий эту сделку. Завещание — документ строго формальный. Несоблюдение правил о форме завещания влечет его недействительность.

По способу закрепления информации завещание — документ квалифицированной письменной формы, оно должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

При этом удостоверение завещания не ограничивается простым заверением подписи завещателя. Оно состоит, прежде всего, в выяснении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.

В ГК РФ сохранено положение о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе.

Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях (завещание в чрезвычайных обстоятельствах), допускается составление завещания в простой письменной форме. Следует отметить, что при отсутствии в населенном пункте нотариуса завещания удостоверяют должностные лица органов исполнительной власти.

Процедура составления и нотариального удостоверения завещания регламентируется ГК РФ и Основами законодательства о нотариате достаточно подробно. Так, нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и т.д.).

При этом завещание, записанное

нотариусом со слов завещателя, должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса.

Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещатель, совершая завещание, должен исходить из того, что лицо или лица, в пользу которых совершено завещание, к моменту открытия наследства будут находиться в живых. Что касается юридических лиц, то они призываются к наследству, если они существуют юридически на день открытия наследства.

Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом или должностным лицом, имеющим право на удостоверение завещаний в двух экземплярах, один из которых передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы (нотариуса) по месту открытия наследства.

Удостоверить завещание можно у любого нотариуса. Оформить наследство можно у тех нотариусов, в компетенцию которых это входит.

В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель воли, указанный в завещании, вправе обратиться в нотариальную контору, удостоверившую завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К заявлению должна прилагаться копия свидетельства о смерти.

Дубликат завещания может быть выдан в случае смерти завещателя и по доверенности указанных выше лиц. Нотариальные копии с завещаний снимаются в общем порядке по предъявлении свидетельства о смерти завещателя.

При жизни завещателя справки о завещании не выдаются, поскольку при жизни завещателя завещание юридической силы не имеет.

Необходимо отметить, что при совершении завещания или при принятии мер для охраны наследственного имущества, для которых присутствие свидетеля (свидетелей) является обязательным и, следовательно, их отсутствие может повлечь неблагоприятные правовые последствия (например, признание завещания недействительным).

Так, отсутствие свидетелей повлечет за собой ничтожность завещания, а в случае несоответствия свидетеля правилам п. 2. ст. 1124 ГК РФ предполагает завещание оспоримой сделкой, так как задачей суда будет установление факта, например, недееспособности или неграмотности свидетеля и т. д. Аналогичная точка зрения была высказана Телюкиной М.В42.

По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении может присутствовать свидетель. Причем если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, то присутствие свидетеля обязательно.

По общему правилу завещание в письменной форме должно быть собственноручно подписано завещателем, но допускает подписание завещания рукоприкладчиком.

Так, если завещатель не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком, имеющим право подписывать сделки за других лиц) в присутствии нотариуса.

Так, по мнению Толстого Ю.К., нельзя требовать от свидетеля, чтобы он «подмахнул» завещание вслепую. Завещатель имеет право выбора свидетеля (свидетелей) даже в тех случаях, когда присутствие свидетеля при составлении, удостоверении завещаний или при передаче их нотариусу является обязательным.

Исполнение завещания представляет собой способ реализации воли наследодателя, выраженной в завещании, посредством совершения наследниками (исполнителем завещания) действий юридического и фактического характера в целях исполнения распоряжений наследодателя.

Воля, выраженная завещателем в завещании (поручение) в отношении своего имущества, может быть осуществлена лишь после его смерти. Отсутствие в живых завещателя усложняет процесс исполнения завещания, что обусловливает необходимость его специальной правовой регламентации.

Определен круг лиц, которые наделены правом исполнения завещания. Данная обязанность возникает лишь при условии принятия наследниками наследства, так как завещание как односторонняя сделка само собой не может создать для наследников (иных лиц) каких-либо обязанностей.

Принятие наследником наследства и является согласием на приобретение прав, переходящих к нему по завещанию, и возложением ряда обязанностей, связанных с выполнением воли завещателя. В случае принятия наследства несколькими лицами обязанности по исполнению завещания возлагаются на всех наследников.

Наряду с наследниками ГК предусматривает возможность исполнения завещания полностью или в определенной части исполнителем завещания (душеприказчиком).

В условиях рыночной экономики, способствующей расширению количества и стоимости объектов права частной собственности граждан, роль исполнителя завещания повысилась, в связи с наличием в составе наследства дорогостоящего имущества, требующего привлечения специальных навыков по его управлению и охране; обременение имущества ипотекой; устранение возможных споров между наследниками при разделе наследственного имущества; наилучшее обеспечение интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных, больных наследников; включение в состав завещания завещательного отказа или завещательного возложения и др.

3 Порядок осуществления отказа от наследства и его юридические последствия

Завещательный отказ известен наследственному праву начиная с Древнего Рима. Его суть состоит в том, что завещатель вправе возложить в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону (своих непосредственных право преемников) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей, или легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Субъектами отношений, возникающих в связи с исполнением завещательного отказа, являются:

  • должники: наследники по закону или по завещанию;
  • кредиторы — отказополучатели (в том числе и юридические лица).

Предметом завещательного отказа может быть только имущественное право. отказ наследство суд Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (например, выдача из наследственного имущества коллекции монет клубу нумизматов или передача ее в безвозмездное пользование музею), передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права (например, уступка требования по договору продажи недвижимости), приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества (например, приобретение наследницей-дочерью автомобиля и передача его внучке, увлекающейся автоспортом), выполнение для него определенной работы (например, ремонт дачи подруги) или оказание ему определенной

услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей (например, выплата внуку ежемесячного содержания до окончания им учебы в вузе) и т.п.

Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

При этом он имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Право на получение завещательного отказа является личным правом; если отказополучатель умер, не воспользовавшись им, его наследники не вправе потребовать исполнения завещательного отказа, за исключением случаев подназначения в завещании отказополучателя (ст. 1137, 1138 ГК РФ).

При этом отказ лица от части причитающегося ему по завещательному отказу, отказ в пользу другого лица (не наследника, на которого возложен завещательный отказ), отказ с оговорками или под условием не допускаются. Однако в данном случае целесообразно согласиться с Серебровским В.И., который отмечал, что исключением из общего (только что изложенного) правила может быть случай установления завещательного отказа в пользу двух или более лиц при неделимости предмета обязательства наследника.

В таком случае при исключении из состава отказополучателей одного из них предмет обязательства останется в обладании всех прочих отказополучателей.

Например, если завещатель предоставит право проживать в одной из комнат дома, завещанного сыну, своей жене и дочери, а дочь впоследствии

от этого права откажется, то право полноценного проживания в указанной комнате будет сохранено за женой завещателя.

Суть завещательного возложения состоит в том, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (например, учреждение ежегодной премии для поощрения достижений в области книжного дела, обеспечение доступа учащихся школы, в которой учился завещатель, к его библиотеке, обустройство велосипедных дорожек в местном парке, создание некоммерческой организации для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и тому подобных целей).

Отличительными чертами завещательного возложения являются прямо указанная в законе общеполезная цель такого распоряжения (т.е. цель, отвечающая интересам общества в целом или отдельных социальных групп, например, ветеранов Великой Отечественной войны) и, как следствие, неуказание конкретного лица в качестве кредитора, который мог бы требовать исполнения обязательства.

Отказ от наследства является односторонней сделкой и может быть совершен только дееспособным лицом.

Лица, ограниченно дееспособные и частично дееспособные могут отказаться от наследства только с согласия своих попечителей.

Что касается полностью недееспособных граждан, то за них отказаться от наследства могут только их опекуны с согласия органов опеки и попечительства.

Заявление об отказе от наследства должно быть оформлено в нотариальном порядке.

В противном случае при пропуске срока его подачи оно принято не будет, так как срок на принятие наследства является пресекательным и продлению не подлежит.

Осуществляется отказ путем подачи заявления наследника нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу.

В этом случае подпись наследника на заявлении не обязательно должна быть нотариально удостоверена.

Действующим законодательством не предусмотрено истребование документов, подтверждающих родственные отношения наследодателя с наследником, отказывающимся от наследства в пользу других лиц.

Лицо, отказавшееся от наследства безоговорочно, не вправе затем дополнить его указанием о том, что он совершает его в пользу конкретного лица.

Кроме того, нельзя заменить лицо, в пользу которого совершен отказ, другим лицом.

Различают безоговорочный отказ, который не содержит указания, в пользу кого он осуществляется, и направленный, т.е. отказ, в котором есть указание одного или нескольких наследников, в пользу которых наследник отказывается от наследства.

Безоговорочный отказ равен непринятию наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому.

Принятие наследства — это принятие (обращение, приобретение) наследником имущества, причитающегося ему по завещанию или по закону в свое обладание (собственность, иное вещное право в соответствии с ГК РФ).

Принятие наследником части наследства означает принятие им всего причитающегося ему наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Причем не допускается принятие наследства под условием или с оговоркой.

Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства не является членом этого хозяйства, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства.

Доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства, если соглашение между ними и наследником отсутствует, но указанная компенсация не выплачивается вообще, если наследник принят в члены хозяйства.

Случается так, что после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства оно прекращается потому что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников нет лиц, желающих продолжить ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. Имущество хозяйства в этом случае подлежит разделу между наследниками.

В состав наследства и на общих основаниях входят ограниченно оборотоспособные вещи (принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и др), на принятие в наследство таких вещей не требуется специального разрешения.

Однако для реализации права собственности на них наследник должен получить специальное разрешение.

При отказе в выдаче разрешения наследнику его право собственности на соответствующее имущество прекращается, такая вещь подлежит отчуждению, но суммы, вырученные от реализации, за вычетом связанных с ней расходов передаются наследнику.

В состав наследства входит принадлежавший наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения им, то оно наследуется на общих основаниях, и на принятие его

специального разрешения не требуется, по наследству переходят также находящиеся в границе этого участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, а также находящиеся на нем лес и растения.

Существуют определенные особенности раздела земельного участка, принадлежащего нескольким наследникам на праве общей собственности, он делиться с учетом минимального размера, установленного для участков соответствующего целевого назначения.

Такой минимум устанавливается законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Если выделить такой минимум общий размер участка не позволяет, он целиком переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли.

Остальным же наследникам в этом случае предоставляется соответствующая компенсация (п.1 ст.1182 ГК РФ).

Случается так, что наследодатель умирает, не успев получить по какой- либо причине причитающиеся ему в качестве средств существования денежные суммы (суммы заработной платы и приравненные к ней платежи, пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты).

Закон закрепляет право на получение таких сумм проживавших совместно с умершим членов его семьи, а также его нетрудоспособных иждивенцев независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет.

Важно, что указанные лица не наследуют перечисленные суммы, а приобретают возможность как бы заместить умершего, обладавшего правом на получение этих сумм при жизни.

Законом установлен срок 4 месяца на предъявление требований о выплате соответствующих сумм со дня открытия наследства.

В случае пропуска этого срока, а также при отсутствии лиц, имеющих право на получение перечисленных сумм, они включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить важность и значимость принятия раздела V ГК РФ, который соответствует современным социально- экономическим и правовым реалиям, позволяя обеспечить большую определенность наследственных прав. Несомненное достоинство данного раздела ГК РФ состоит в том, что многие положения наследственного права, которые ранее выводились юристами из теории или смысла закона, получили законодательное закрепление, что позволило устранить неясность и неопределенность, свойственную некоторым нормам ГК РСФСР.

Гражданский кодекс РФ не закрепляет понятия «наследодатель». Поэтому под наследодателем понимается умерший человек, обладавший на момент смерти определенным имуществом (наследством), которое в соответствии с законом может быть унаследовано наследником (наследниками) либо по завещанию, либо по закону.

Наследодателями как по завещанию, так и по закону могут быть только граждане (физические лица).

В данной работе были рассмотрены вопросы принятия наследства и отказа от наследства по действующему гражданскому законодательству РФ.

Хотелось бы отметить следующее, что завещание как сделка, позволяющая определить юридическую судьбу имущества завещателя после его смерти, является одним из способов распоряжения имуществом граждан. Именно в этом состоит его основное правовое значение. При жизни наследодателя завещание не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель может составить несколько завещаний, определяя судьбу одного и того же имущества (например, квартиры); он может назначить наследниками лиц как из числа наследников по закону, так и любых иных граждан; может, напротив, лишить права наследования своих законных наследников; подназначить наследника на случай смерти или непринятия наследства кем-либо из наследников, указанных в завещании; возложить на кого-либо обязательство неимущественного характера (завещательное возложение) и т. п.

Следовательно, в российском наследственном праве завещанием признается:

  • гражданско-правовая сделка;
  • односторонняя сделка;
  • бессрочная сделка;
  • безвозмездная сделка.

Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к публично- правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации).

Особенно необходимо отметить различия между завещательным возложением и завещательным отказом:

  • завещательный отказ всегда имеет имущественный характер, тогда как завещательное возложение может предполагать и выполнение действий неимущественного характера (например, принести кому-либо извинения);
  • при «возложении» сущность завещательного распоряжения обычно состоит в осуществлении наследником действий, направленных на выполнение какой-либо общеполезной цели;
  • установление завещательного отказа дает право требовать исполнения обязательства тому лицу, в чью пользу он установлен: это лицо является кредитором в отношении наследника;
  • при «возложении» же обязательственного отношения между наследником и другим лицом не возникает, следовательно, нет и кредитора, который мог бы потребовать исполнения завещания в свою пользу;
  • завещательный отказ может быть исполнен только наследниками, а завещательное возложение — еще и исполнителем завещания.

По итогам проделанной работы были:

  • раскрыты и проанализированы проблемы, связанные с наследственными правоотношениями, а именно, проблемы принятия наследства и отказа от наследства;
  • изучено действующее гражданское законодательство России о наследовании, другие нормативно-правовые акты;

Проведенный в настоящей работе анализ действующего российского гражданского законодательства, регулирующего институт наследования, изучение юридической литературы, позволяет сделать ряд обобщающих выводов, которые сводятся к следующему:

  • гражданское общество, социальное и правовое государство, чьему духу соответствуют цивилизованные страны Западной Европы, к положению которого активно стремится современная Россия, требует адекватной демократической правовой системы, концептуально единой и логически завершенной;
  • частью такой системы является наследственной право Российской Федерации, основанное на приоритетах частной собственности, конституционных принципах нашего государства, правах и свободах человека и гражданина;

— стабильность гражданского оборота и свобода распоряжения российских граждан своим имуществом тесно взаимосвязаны с правом собственности и с демократическим и логичным законодательством (по аналогии с римским частным правом и правом западных государств), регулирующим наследственные правоотношения в Российской Федерации.

В целом, принятие третьей части Гражданского Кодекса, несомненно, является положительным моментом в деле реформирования российского законодательства. Важным положительным аспектом является уже сам факт систематизации российского наследственного законодательства, поскольку отпадает необходимость руководствоваться большим количеством нормативных и судебных актов при принятии тех или иных решений.

Как и в советском законодательстве, не указывается, как поступать в случаях, если имущество, которое завещано наследнику, по каким-либо причинам отсутствует. В данном случае возможно несколько вариантов поведения. Например, наследнику может быть передано имущество эквивалентное по стоимости тому имуществу, которого нет в наличии. В данном случае имущество должно быть взято либо из имущества оставшегося незавещанной, либо за счёт долей остальных наследников. Однако при использовании данного варианта существует проблема оценки имущества, которого нет, а, возможно, никогда и не было в наличии. Также возможно признание недействительным данного пункта завещания по ст. 168 ГК РФ, как несоответствующего требованиям закона или иного правового акта, поскольку у лица не имелось полномочий по распоряжению имуществом. Проблема, однако, может усугубиться тем, что лицо могло иметь правомочия по распоряжению данным имуществом, но впоследствии их утратило. Например, гражданин имел в собственности предприятие, он

составляет завещание, в котором указывает, кому оно должно перейти в случае его смерти. Впоследствии данный гражданин может разориться и погибнуть, не успев данное завещание изменить. Тем не менее, приходится учитывать и тот факт, что при признании данного пункта недействительным может произойти нарушение воли наследодателя, что абсолютно недопустимо.

Причём это далеко не единственная проблема, связанная с завещанием. Раньше они были не столь актуальны, поскольку завещания были недостаточно распространены.

В связи с уже отмеченными проблемами необходима некоторая корректировка существующего законодательства.

В первую очередь необходимо дополнить формулировку термина

«недостойные наследники». К недостойным наследникам также следует относить и тех лиц, которые, имея информацию о наличии других наследников, не сообщают об этом нотариусу. Конечно, доказать это будет достаточно сложно, но само наличие таких положений в законодательстве хотя бы частично поможет решить проблему с поиском всех наследников.

В тоже время следует отметить, что множество проблем остаются до конца не разработанными. В качестве типично российской проблемы стоит упомянуть и бюрократическую волокиту, связанную с наследством и оформлением наследственных прав, и как следствие этого огромные очереди к нотариусу, в регистрационную палату и другие инстанции. Все это создает значительные проблемы беспрепятственного осуществления гражданских прав.

Список законодательных пробелов, неурегулированных вопросов права наследования в Российской Федерации можно продолжать. Здесь были приведены лишь те из них, которые заслуживают особого внимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это еще раз подтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем и научно-техническим прогрессом и постоянно

совершенствоваться, стоя на страже прав и свобод человека и интересов частной собственности.

Список использованных источников

[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/kursovaya/prinyatie-nasledstva-i-otkaz-ot-nasledstva/

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФК З) // «Собрание законодательства РФ»,04.08.2014, N 31, ст. 4398.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552.

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. N 138- ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета, N 49, 13.03.1993.

Судебная практика

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.10.2003 №22-В03-5 «Наследственным имуществом является любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности» (Извлечение) [Электронный ресурс] https:// /www.vsrf.ru/stor vol.sudrf.ru/modules&name_op=doc&number (дата обращения 14.03.2017)

Дело №46-ж-214: Постановлением Президиума Владимирского областного суда от 12 февраля 2014 г. Архив Владимирского областного суда за 2014 г.

Литература

[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/kursovaya/prinyatie-nasledstva-i-otkaz-ot-nasledstva/

Акимова О.Н. Реализация прав на супружескую долю.

«Нотариальный вестник». 2014 №2.

Булаевский Б.А. Наследственное право: учебник. М: ВолтерсКлувер, 2016.

Бондарев А.Н. Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление. М.: 2015.

Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: Курс лекций. М.: Омега-Л, 2013.

Гражданское право. Учебник. В 2-х томах. / Отв. ред. Е.А. Суханов.

2-е изд., перераб. и доп. Витрянский В.В., Ем В.С. <http://istina.msu.ru/workers/618156/>, Козлова Н.В. <http://istina.msu.ru/workers/516710/>, Корнеев <http://istina.msu.ru/workers/619627/>

  • С.М. <http://istina.msu.ru/workers/619627/>, Мартьянова Т.С. <http://istina.msu.ru/workers/619628/>, Панкратов П.А. <http://istina.msu.ru/workers/618029/>, Савичев Г.П. <http://istina.msu.ru/workers/830407/>, Суханов Е.А. <http://istina.msu.ru/workers/1365872/>, Телюкина М.В. <http://istina.msu.ru/workers/830993/>, Шерстобитов А.Е. <http://istina.msu.ru/workers/2457841/>
  • БЕК Москва, ISBN 5-85639-286-8 (т. II, 2).

Гонгало) Статут, 2016.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V (под ред. П.В. Крашенинникова) Статут, 2016.