Наследование по закону и по завещанию

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, поскольку в новых реалиях российского государства определенная роль в трансформации экономических основ нашего общества отводится совершенствованию института наследования и его законодательному регулированию. Принятие и введение в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации внесло существенные изменения и значительно расширило правовое пространство в сфере наследования. Наиболее значимым в этом направлении, на наш взгляд, является актуализация прав частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом в случае смерти. Объясняется это, в первую очередь, тем, что после становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут быть переданы в порядке наследственной наследственности, значительно увеличился расширен. Конституция Российской Федерации, гарантирующая право наследования, вместе с ней устанавливает защиту частной собственности и свободу распоряжения. В связи с этим правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный характер и заключается: 1) в установленной с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество; 2) в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их свободного усмотрения; 3) в закреплении правовой процедуры защиты наследственных прав граждан от посягательства со стороны других лиц. Однако даже в судебном порядке далеко не всегда удается полностью разрешить конфликт интересов участников наследственных отношений и тем самым защитить права собственности на наследуемое имущество.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи со смертью гражданина, определяющие передачу его имущества и имущественных прав другим людям и являющиеся причиной возникновения права собственности.

Предмет исследования исторические и теоретические аспекты развития отечественного законодательства о наследовании; нормы права, регулирующие принципы существования и характерные черты наследственных отношений; способы возникновения права собственности; действия по осуществлению наследственных прав на жилые помещения, особенности налогообложения имущества, переходящего в процессе наследования.

8 стр., 3954 слов

Право наследования

... наследования по закону наследование в случаях, когда: 1) доля наследника по закону переходит к наследникам по праву представления ... необходимые для рассмотрения наследственного права в целом. Однако наследование по закону имеет ряд ... наследования по закону, который гласит: «Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав ...

Целью данного исследования, основанного на анализе российского наследственного и имущественного права на различных этапах его развития, является рассмотрение некоторых теоретических и практических вопросов наследственного права.

Данная цель достигается путем решения следующих задач.

  • Определить место наследственного права в системе гражданского права и его принципы на современном этапе развития российского права.
  • Проанализируйте характеристики права собственности, определите способы его возникновения.
  • Выявить особенности права собственности как условия возникновения наследственных правоотношений.

    Глава 1.

Общие положения наследственного права

1.1 Наследование

Наследование — это передача после смерти гражданина имущества, принадлежащего ему на основании частной собственности, включая активы и некоторые личные нематериальные права, одному или нескольким лицам. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не вытекает иное (п. 1 ст. 1110 ГК).

Принцип неизменности означает, что все, что является частью наследства, переходит во время наследования в том же состоянии, форме и положении, в котором оно было, когда оно принадлежало умершему.

Права и обязанности передаются по наследству, чтобы гарантировать их, а также бремя и обязанности, которые лежат на них. В результате невозможно только принять в собственность недвижимость наследодателя и отказаться от выплаты его долгов по кредитному договору.

Преемство только в отдельных правах умершего, как это имеет место при завещательном отказе (см. ст. 1137 ГК), не является наследственным. При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо третьих лиц. Поэтому нельзя считать отказополучателя (ст. 1137 ГК) наследником, поскольку он приобретает права не от наследодателя непосредственно, а от наследника, будучи кредитором последнего.

Наконец, принцип неизменности с универсальным правопреемством также определяет передачу гражданской ответственности. Это значит, что если на наследодателе лежали обязанности по возмещению убытков или уплате неустойки, то в случае его смерти они переходят к наследникам (исключение составляют обязательства личного характера).

Таким образом, переход гражданских прав и обязанностей после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права (смерть наследодателя либо объявление его умершим, принятие наследства наследником (при наследовании по завещанию — наличие завещания); во-вторых, переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также и непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер наследства также заключается в том, что наследники получают права и обязанности сразу после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

3 стр., 1313 слов

Права, обязанности сторон по договору хранения

... хранения. Глава 2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору хранения 1. Права и обязанности хранителя Пункт 2 ст. 886 ГК, характеризуя особенности консенсуального договора, указывает на обязанность хранителя принять ... к тому, чтобы оказать поклажедателю услугу по хранению. Возможно и возложение на хранителя обязанности по принятию от поклажедателя имущества на хранение в любое время ...

Действующее законодательство РФ не предусматривает пожертвований в случае смерти. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен (п. 3 ст. 572 ГК).

Следовательно, имущество, на которое распространяется этот договор, передается по наследству в соответствии с общими правилами наследственного права.

1.2 Наследство

Гражданский кодекс РФ определил наследство как принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК).

Собственность в гражданском праве понимается по-разному, в зависимости от типа рассматриваемых гражданско-правовых отношений. Так, имущество может означать вещи (ст. 209, 301 ГК), вещи и имущественные права (ст. 128 ГК), вещи, имущественные права и обязанности (ст. 132 ГК).

В наследственном праве согласно ст. 1112 ГК имущество понимается максимально широко — как комплекс, состоящий из актива (вещи, имущественные права) и пассива (имущественные обязанности), принадлежавших наследодателю на день открытия наследства. Другими словами, наследство представляет собой единство прав (актива) и долгов (пассива) принадлежащих наследодателю на день открытия наследства. В частности, наследование может включать в себя такой бизнес, как комплекс недвижимости, который включает имущество, имущественные права и обязанности.

В ст. 1112 ГК особо подчеркивается, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в наследования недвижимого имущества по законодательству Российской Федерации">порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Например, согласно п. 3 ст. 44 Налогового кодекса обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью физического лица — налогоплательщика или с признанием его умершим в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. А согласно ст. 1.2 Закона о недрах участки недр не могут быть предметом наследования.

Не переходят также по наследству денежные суммы, служащие средством к существованию наследодателя, не полученные им при жизни (ст. 1183 ГК); соответственно, права на эти средства не включаются в состав наследства.

Следует иметь в виду, что некоторые виды обязательств прекращаются со смертью должника и, следовательно, не передаются по наследству. Так, ГК РФ предусматривает, что обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без его личного участия либо обязательство иным образом связано с личностью должника (п. 1 ст. 418).

8 стр., 3818 слов

Наследственное право

... то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, жилые дома, земельные участки и другие виды имущества. В связи с этим нормы наследственного права приобретают наибольшую важность. ... 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. ^ Наследство открывается со смертью гражданина. ...

Другое положение такого рода предусматривает, что обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом связано с его личностью (п. 2 ст. 418).

Личные нематериальные права и другие нематериальные выгоды не являются частью наследования. К числу последних относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (ст. 150 ГК).

Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что положение, содержащееся в последней части ст. 1112 ГК, вступает в противоречие с некоторыми другими правовыми актами..

Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении).

Следовательно, при наследовании заложенного имущества право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установил иное (ст. 353 ГК).

Другой пример — передача прав на застрахованное имущество. Согласно ст. 960 ГК при таком переходе права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя.

Наследование переходит к наследникам немедленно с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также с момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда это право подлежит регистрации.

Наследство может включать только те активы, которые на законных основаниях принадлежат наследодателю. Имущество, полученное преступным путем, не может быть передано по наследству, если это будет подтверждено в суде. Следовательно, в наследство могут входить только те права и обязанности, на предъявителя которых сам наследодатель был при жизни. Если права и обязанности возникают в результате смерти наследодателя, эти права и обязанности не передаются по наследству.

В наследство также может входить имущество, находящееся за границей. Это может быть как имущество российских граждан, так и имущество иностранных граждан (например, в случае завещания в пользу российского гражданина или в тех случаях, когда у иностранного гражданина нет родственников в своей стране, которые могли бы унаследовать это имущество, но есть родственники в России).

Как следует из п. 1 ст. 1224 ГК, отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Наследование недвижимого имущества определяется законодательством страны, в которой оно находится, а наследование недвижимого имущества, зарегистрированного в государственном реестре Российской Федерации, определяется законодательством Российской Федерации.

3 стр., 1243 слов

Наследственное право: источники, субъекты, наследственная масса, ...

... и связанных с переходом имущественных прав и обязанностей от наследодателя к наследникам. На мой взгляд, следует дать определение основным понятиям наследственного права:, Наследственное правопреемство –, Основание наследования, Наследство Согласно статье 1112 ГК ...

Наследуются не только существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель не успел юридически оформить при жизни, но принял необходимые меры для их получения. Так, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда» если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

Таким образом, понятие наследства охватывает не только уже существующие права и обязанности, но и некие правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью как предпосылкой к существованию права и существующим субъективным правом (обязанностью).

Определенным своеобразием отличается наследование имущества, собственность на которое возникает в результате так называемой приобретательной давности, суть которой состоит в том, что лицо, которое открыто, добросовестно и непрерывно владеет каким-либо имуществом как своим собственным в течение определенного законом срока (для движимого имущества 5 лет, для недвижимого — 15 лет), приобретает право собственности на это имущество. При этом право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации (ст. 234 ГК).

Этим правом могут пользоваться только юридические и физические лица.

Когда речь идет о приобретении земельных участков по давности, следует иметь в виду следующее. До реформы имущественных отношений советское законодательство предусматривало два типа прав граждан и юридических лиц на землю: постоянное и временное пользование. До принятия в 1990 г. Закон РСФСР «О земельной реформе» п. 374-1 частная собственность на землю была запрещена, и вся земля в этот период находилась в государственной собственности. Закон РСФСР «О земельной реформе» № 374-1 вступил в силу с 1 января 1991 г.

Следовательно, как считают многие авторы, поскольку до 1 января 1991 г. владение землей как своей собственной было невозможно из-за действия презумпции государственной собственности на землю, срок приобретательной давности на землю начинает течь с 1 января 1991 г. и истек лишь в 2006 г. При этом течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со ст. 301 и 305 ГК, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (п. 4 ст. 234 ГК), т.е. с добавлением еще трех лет, а именно в 2009 г.

Особо регулируется вопрос наследования страховых сумм при заключении договора личного страхования. В соответствии с п. 4 Закона об организации страхового дела в Российской Федерации страховое обеспечение по личному страхованию, причитающееся выгодоприобретателю в случае смерти страхователя, в состав наследственного имущества не входит. Однако в соответствии с п. 2 ст. 934 ГК в случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.

4 стр., 1959 слов

Закон, как источник права

... и социальные программы. Объект работы: закон. Предмет работы: законотворчество. Цель работы исследовать вопрос «Закон как источник права» [Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/kursovaya/zakon-i-pravo/ Задачи работы: исследовать понятие и сущность закона как источника права; изучить действие закона. ...

Наследование не включает супружескую долю пережившего супруга в активах, приобретенных совместно с наследодателем. Что касается доли умершего супруга, то она наследуется по следующим правилам. В соответствии со ст. 1150 ГК принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, совместно нажитого в браке с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам.

В соответствии со ст. 39 СК РФ имущество, нажитое во время брака, является совместной собственностью супругов. При этом доли супругов признаются равными. Исключение составляют случаи, когда заключен брачный договор, где доли имущества, приобретенного в браке, могут определяться по-разному. При этом в имуществе, нажитом во время брака, выделяют имущество, которое является собственностью каждого из супругов (личное имущество супругов, имущество, полученное в дар, по наследству и т.д.).

Пережившему супругу нотариусом выдается не свидетельство о праве наследования, а свидетельство о праве собственности на долю совместно нажитого имущества с наследодателем.

Глава 2. Общая характеристика наследования по закону и по завещанию

2.1 Наследование по закону

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, установленных законом и не измененных наследодателем. Наследование по закону является вторым основанием наследования, и в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным, вступает в действие закон (в реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию).

Существуют основные положения, регулирующие порядок наследования по закону. Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения. Таким образом, наследование по закону имеет место когда:

  • завещание не было составлено либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем;
  • завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);
  • наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником;
  • все наследники предыдущей очереди лишены наследства или не приняли его.

Есть разница между такими понятиями, как «не принял наследство» и «отказ от наследства». Отказ от наследства означает, что наследники осведомлены о наследстве и по собственной инициативе отказываются принять его. Отказ оформляется письменно и часто с указанием, в пользу кого отказывает наследник.

Причины непринятия наследства наследниками могут быть самые разные: не успели принять наследство в течение шести месяцев; не вступили в наследство; выразили свое несогласие, нежелание признать или принять наследство, однако не обратились с письменным заявлением об отказе от наследства.

12 стр., 5935 слов

Наследование по закону (4)

... Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследованию Согласно Гражданскому кодексу в настоящее время установлено восемь очередей наследников (ст. 1142-1148 ГК). Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя; наследниками ...

Наконец, само завещание может быть признано недействительным по основаниям признания сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы).

В этом случае имущество будет также наследоваться по закону.

Круг наследников по закону и порядок их обращения в наследство определяются законом. Основанием для определения круга наследников и очередности их обращения за наследством является наличие брачных или родственных отношений и степень родства, а также другие обстоятельства. В первую очередь к наследованию призываются самые близкие к наследодателю люди: супруг (а), дети и родители наследодателя. Круг лиц, которые могут выступать наследниками по закону, исчерпывающе определен в Гражданском кодексе Российской Федерации. Также учитываются отношения собственности и зависимость от наследодателя. Поскольку усыновленный ребенок и его дети, с одной стороны, и приемный родитель и его родственники, с другой, равны родственникам по происхождению, они имеют право наследования наравне с кровными родственниками.

Наследование по закону осуществляется в арифметических долях (дробях).

Унаследованное имущество передается в равных долях между наследниками по одной линии. При этом законодатель говорит об исключении, когда наследники наследуют по праву представительства. Так, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам, например его внукам (делится между ними поровну).

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК).

Доли последних определяются долей того наследника, вместо которого они наследуют, поэтому если наследник по праву представления является единственным, то его доля будет совпадать по размеру с долями других наследников данной очереди; если же наследников по праву представления несколько, то они получат определенную часть доли наследника, вместо которого они призываются к наследству. Принцип равенства долей сохраняется и при приращении долей в случае отказа наследника от принятия наследства, за исключением случаев, когда наследник отказывается в пользу определенного наследника или наследников (ст. 1157-1159 ГК).

Гражданский кодекс РФ в ч. 3 кардинально изменил порядок призвания к наследству при наследовании по закону. Предыдущее законодательство предусматривало очень узкий круг наследников по закону, в который входили супруга и ближайшие родственники. Поэтому в отсутствие этих людей собственность была экспроприирована и перешла к государству.

В настоящее время существует восемь линий наследников, охватывающих супругов, родственников до шестой степени родства. Кроме того, предоставляется право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. 1142-1145 ГК, но находящимся на иждивении наследодателя.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 ГК. Всего действующее законодательство предусматривает шесть стадий родства. Наследники каждой последующей очереди наследуются, если нет наследников предыдущих очередей. Это означает, что нет наследников предыдущих очередей, или никто из них не имеет права наследования, или они удалены из наследства, или все они лишены наследства, или никто из них не принял наследство, или все эти наследники отказались от наследства.

4 стр., 1803 слов

Аналогия закона и аналогия права: понятие и соотношение

... и соотношения аналогии закона и аналогии права. Для достижения поставленной цели в работе решается ряд задач: определяется понятие и сущность аналогии права; выделяется понятие и сущность аналогии закона; раскрывается соотношение аналогии права и аналогии закона. 1. Понятие и сущность аналогии права 1.1. Понятие аналогии права Аналогия в праве ...

Все наследники по закону делятся на:

  • наследников первой очереди — дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления);
  • наследников второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы — наследуют по праву представления);
  • наследников третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

    Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представительства.

Если наследодатель не имеет наследников первой, второй, третьей степени, наследство по закону принадлежит родственникам наследодателя третьей, четвертой, пятой степени родства, которые не принадлежат наследникам предыдущих фаз.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

  • в качестве наследников четвертой очереди родственников третей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные дедушки и бабушки);

— Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, а есть пасынки и падчерицы, которые поддерживали тесные отношения со своими мачехами и отчимами, однако по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону не были.

Инвалиды-иждивенцы считаются наследниками восьмой ступени и передаются по наследству при отсутствии наследников других ступеней.

Следует отметить, что такой широкий круг наследников законом предусмотрен законодательством развитых стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России. В то же время, как показывает опыт других стран, недостатком такой системы является сложность доказательства наличия семейных уз. Такие дела должны рассматриваться в особом порядке при отсутствии спора по закону и ответчику.

С увеличением после принятия части третьей ГК РФ количества очередей наследников, а также с появлением новых способов оформления завещания, объектов, которые могут находиться в частной собственности граждан, возросло и количество рассматриваемых судами дел, связанных с наследованием. Кроме того, значительная часть этих дел не связана с юридическими спорами, а направлена ​​на установление фактов, имеющих юридическое значение. Следовательно, расширение круга возможных наследников по закону приводит к необходимости судебной оценки факта родства. Это часто требуется для наследников четвертой, пятой и шестой степени. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений третьих лиц судьи признают наличие семейных уз.

Наследование поощряется детьми независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни (п. 1 ст. 1116 ГК).

8 стр., 3883 слов

Наследование по закону и завещанию

... наследников ни по закону, ни по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отказались от наследства, или никто из наследников не принял наследство, или все наследники отказались от наследства, ... регулирующих общественные отношения, возникающие при передаче наследникам имущества (имущественных прав) наследодателя в порядке всеобщего наследования. Понятие о ...

Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями).

При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний или иных доказательств.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном и судебном порядке.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в следующих случаях:

  • если заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно отцом и матерью ребенка;
  • если получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления ее места нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда);
  • если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной).

Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда (п. 3 ст. 48 СК).

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Не призываются к наследованию родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них к моменту открытия наследства. С точки зрения наследственного права они считаются недостойными наследниками (ст. 1117 ГК).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК, в соответствии с которой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Таким образом, при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуется родитель.

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейного права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те же обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители. Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК в случаях, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение является новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству возможность наследования в отношениях между кровными родственниками при усыновлении не существовала.

Семейным кодексом предусмотрено два таких случая. Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в семью и проживало на положении усыновленного. При отсутствии юридически оформленного усыновления на наследство такие лица претендовать не могут.

Пережившим супругом как наследником по закону может считаться лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке (в органах загса).

К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния (п. 6 ст. 169 СК).

Состояние в фактических брачных отношениях (так называемый гражданский брак) не дает права на получение наследства.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, они могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником.

Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом отказ от получения свидетельства на наследство не означает отказ от права на супружескую долю. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с установленными им правилами.

Статья 256 ГК гласит, что к общей собственности супругов относится имущество, нажитое супругами во время брака, которое является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, переоборудование и т.п.).

Настоящее правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из супругов вступает во второй брак, не расторгнув первого, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, а должен предложить решить этот вопрос в суде.

При наследовании по праву представления потомки наследодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из восходящих по прямой лини родственников, который был бы наследником. В данном случае потомки представляют своего предка, который мог бы наследовать, если был бы в живых. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случаях, когда потомков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, они делят между собой поровну ту часть наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства.

Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по закону, они выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоятельно приняли оставшееся после родителей наследство.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК.

Братья и сестры являются наследниками, если между ними существует кровное родство. К наследству призываются как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Неполнородными братьями и сестрами являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные братья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), поскольку между ними отсутствует родственная связь.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со стороны отца в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом установлена предусмотренным законом способом. Другими словами, бабушка и дедушка со стороны отца наследуют только в случае, если отец состоял с матерью в момент рождения ребенка в зарегистрированном браке либо отцовство было установлено в порядке, предусмотренном семейным законодательством. Если ребенок был усыновлен, бабушки и дедушки могут наследовать В случае когда отношения между ними и ребенком были сохранены (п. 4 ст. 137 СК).

В соответствии с п. 2 ст. 1143 ГК к числу наследников по праву представления второй очереди относятся племянники и племянницы наследодателя, т.е.:

  • дети полнородных братьев и сестер;
  • дети неполнородных братьев и сестер. Причем никаких преимуществ племянники от полнородных братьев и сестер перед племянниками от неполнородных не имеют;
  • усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер. Потомки усыновленного приравниваются к родственникам наследодателя (в данном случае — к племянникам) по происхождению.

Они наследуют в связи с тем, что их родители (братья и сестры наследодателя) умерли к моменту открытия наследства (ст. 1113, 1114 ГК) либо одновременно с наследодателем. При этом следует учитывать, что племянники наследуют часть в наследстве, приходящуюся на долю их умершего родителя, в равных долях.

Как уже отмечалось, закон допускает возможность наследования по закону для лиц, которые вообще не являются родственниками наследодателя. Речь идет о пасынках и падчерицах, которые наследуют при отсутствии родственников вплоть до шестой степени родства.

Определенные изменения новый Гражданский кодекс внес в правовое регулирование наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. ГК РФ не содержит специального перечня нетрудоспособных лиц. В связи с этим, если законом не установлено иное, следует исходить из общепринятого на практике положения, согласно которому к нетрудоспособным лицам относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины — 60 лет (независимо от назначения им пенсии в соответствующих случаях в более раннем возрасте), инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, лица, не достигшие возраста 16 лет (ст. 63 Трудового кодекса РФ), учащиеся до 18 лет, а обучающиеся по очной форме обучения — до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет. Имеются все основания относить этих лиц к нетрудоспособным, поскольку при наследовании иждивенцами по закону ситуация — смерть кормильца — аналогична той, которая предусмотрена ст. 1088 ГК, п. 1, 2 ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Для признания лица нетрудоспособным по возрасту или по инвалидности не имеет значения факт продолжения трудовой деятельности данным лицом, но может возникнуть вопрос о состоянии на иждивении умершего. Наличие нетрудоспособности должно быть подтверждено соответствующим медицинским освидетельствованием.

Если претендующий на наследство относится к такой категории рабочих или служащих, которые получают право на пенсию в более раннем по сравнению с общим сроком возраста (например, шахтеры), то для получения права на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца ему надо достичь общего пенсионного возраста.

Состоявшими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

На этой же позиции стоит и судебная практика. В частности, Верховный Суд РСФСР указал при рассмотрении конкретного дела, что «получение зарплаты, пособия, пенсии, стипендии не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляемые умершим средства являлись для лица основным и постоянным источником существования».

Законодатель не связывает факт иждивенчества с обязательным совместным проживанием лица, получившего содержание, с наследодателем. Таким образом, иждивенцем может быть признан гражданин, проживающий отдельно, но получающий от наследодателя средства к существованию. При этом правовое значение имеет не только добровольная, но и «принудительная», т.е. по решению суда, помощь.

Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии трех обстоятельств:

  • он должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства;
  • получаемое им содержание от наследодателя должно быть либо единственным либо основным и постоянным источником средств существования;
  • иждивение должно продолжаться не менее одного года до открытия наследства.

Примером нетрудоспособного иждивенца может служить бывший супруг, который в соответствии со ст. 90 СК РФ имел право на получение алиментов после расторжения брака. Такое право имеют:

  • бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
  • нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы;
  • нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
  • нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

В том случае, если получаемые алименты были хотя и не единственным, но постоянным и основным источником существования, супруг, которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивенцем и соответственно будет призван к наследованию.

Всех нетрудоспособных иждивенцев ГК РФ делит на тех, кто входит в круг наследников по закону, указанных в ст. 1143-1145 ГК (но не входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию), и тех, кто не входит в круг наследников по закону вообще.

В первом случае нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).

Ко второй группе относятся граждане, которые вообще не входят в круг наследников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

2.2 Наследование по завещанию

наследственный право собственность законодательство

Завещание — это распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме. По своей правовой природе завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Возможность составить завещание является не субъективным гражданским правом, а элементом общей гражданской правоспособности (ст. 17 ГК).

Завещание должно быть составлено лично и содержать распоряжения только одного завещателя. В момент составления завещания гражданин должен обладать дееспособностью в полном объеме.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. Он может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если наследник по завещанию или закону по каким-либо причинам таковым не станет. В завещании можно любым образом определить доли наследников. Если имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания долей либо указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из них предназначены, то считается, что имущество завещано наследникам в равных долях.

Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить в дальнейшем совершенное им завещание.

Свобода завещания ограничивается правом обязательной доли, т.е. правом несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, призываемых к наследованию на основании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследовать — независимо от содержания завещания — не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Обязательная доля удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а если его недостаточно, то из завещанной части.

— Порядок составления завещания. Завещание может быть составлено в нотариальной или простой письменной форме. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом и собственноручно подписано завещателем. Если он в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе подписывается другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещание не подписано собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК (правило об обязательной доле) и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания. К нотариально удостоверенным приравниваются:

  • завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарах, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами (начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов);
  • завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
  • завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  • завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
  • завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

Особая разновидность нотариального завещания — закрытое завещание. Оно передается нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей. Таким образом завещателю обеспечивается полная тайна сделанных им распоряжений. Данное завещание пишется завещателем только собственноручно. Этот конверт подписывается свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей, а также пожелавших при этом присутствовать наследников по закону. После вскрытия конверта текст завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего он составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта и полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только при составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, явно угрожающих жизни завещателя, в силу чего он лишен возможности совершить обычное нотариальное или приравненное к нему завещание. Для его действительности необходимо: присутствие двух свидетелей, собственноручное написание. При этом из содержания такого документа должно быть ясно, что он представляет собой завещание. Если чрезвычайные обстоятельства прекратились, то для того, чтобы завещание сохранило силу, завещатель должен в течение месяца после этого совершить завещание в форме, предусмотренной ст. 1124-1128 ГК. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом факта, что оно было совершено именно в таких обстоятельствах. Суд подтверждает данный факт по требованию заинтересованных лиц, которое должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

— Завещательный отказ и завещательное возложение. Завещательный отказ — это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей).

Такая обязанность может быть различной и предусматривать:

  • а) передачу отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
  • б) передачу отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права.

Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу (на период его жизни или на иной срок) право пользования этим домом или определенной его частью. При последующем переходе права собственности на этот дом к другому лицу право пользования им, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу;

  • в) приобретение для отказополучателя и передачу ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, а также осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей.

Право на принятие завещательного отказа действует в течение 3 лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если же такой наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, то за вычетом и обязательной доли.

Завещательное возложение — это распоряжение наследодателя возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо общеполезное действие (например, передать определенную сумму денег на оборудование научной лаборатории).

Отличие его от завещательного отказа в том, что завещательное возложение может носить неимущественный характер, устанавливается в общеполезных целях и не влечет возникновения обязательства с участием наследника.

Заключение

Анализ истории показывает, что существование самого процесса наследования необходимо, и его отсутствие не может являться гарантией постоянства и обеспеченности будущих поколений, в чем и состоит развитие общества в целом и его отдельных индивидов и их потомков, в частности.

При характеристике наследственного правоотношения и его элементов, следует учитывать ряд моментов:

  • наследование представляет собой процесс, включающий в себя множество правоотношений, целью которого является предоставление возможности реализовать права наследника в отношении имущества, переходящего по наследству, тогда как каждое наследственное правоотношение имеет целью реализовать конкретное право субъекта наследования, возникшее с фактом смерти наследодателя;
  • давая определение времени открытия наследства, закон более детально закрепил положения, относящиеся к коммориентам, чем разрешил многочисленные споры в вопросе, могут или нет наследовать друг после друга лица, умершие в один день;

— по сравнению с ранее действовавшим законодательством, значительно расширен круг возможных наследников, уточнены положения, касающиеся недостойных наследников, и определена форма вины, для признания наследника недостойным. Умысел — вот основание для отстранения лица от наследования.

В отношении перехода наследства от наследодателя к наследникам, нельзя утверждать, что наследство всегда переходит в полном объеме, во всей совокупности прав и обязанностей. На наш взгляд, говоря об универсальном правопреемстве не нужно забывать об одном существенном моменте, а именно, права и обязанности переходят в своей совокупности, в полном объеме лишь в границах того имущества, которое переходит по наследству к отдельному лицу. Если чашка разбита, можно ли утверждать, что право на нее будет равноценно праву, предположим, двух или трех лиц на осколки этой чашки.

В связи с этим, в том понимании, которое сложилось в литературе, термин универсальное правопреемство может быть применим только в том случае, если наследство будет в полном объеме передано одному наследнику, либо по отношению к правам и обязанностям конкретного наследника в пределах перешедшего к нему в порядке наследования имущества. Если же следует раздробление наследственного имущества, или если оно обременяется отдельной обязанностью (завещательный отказ, возложение) в пользу третьих лиц, то по отношению к общей массе наследства, в таких случаях, можно говорить о сингулярном правопреемстве.

В отношении наследования по завещанию, хотелось бы отметить, что, устанавливая приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону, законодатель тем самым ориентирует граждан на выражение своей последней воли через завещание, давая понять, что ни одни закон не способен предусмотреть все возможные жизненные ситуации, и что только посредством завещания можно полно и подробно оговорить судьбу наследуемого имущества. Пожалуй, единственный случай, когда правильнее, на наш взгляд, было бы говорить о том, что закон все-таки имеет преимущество перед завещанием и в ряде случаев отменяет его — это при наследовании необходимыми наследниками.

Список использованной литературы

[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/diplomnaya/nasledovanie-po-zakonu-i-po-zaveschaniyu/

1. Анисимов А.П. Проблема приобретения права собственности на земельный участок в свете нового земельного законодательства. // Юрист. 2002. № 12.

.Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69.

.Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1986. С. 30.

.Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и завещанию. М.: 2008. С. 189.

.Гражданское право Т.3. Толстой Ю.К. Сергеев А.П. М. 2005 С. 657.

.Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть (отв. ред. — Е.А. Суханов).

/ Волтерс Клувер, 2008.

.Гражданское право: Учебник // Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 3. М., 2005. С. 236.

.Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.,РГ Пресс, 2010. С. 364.

.Гражданскому кодексу Российской Федерациичасть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ. // Гарант 2010.

.Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. / Проспект, 2010. С. 39 — 50.

.Гущин В.А. Наследственное право. (доп.).

М., 2008. С. 207.

.Данилов Е.П. Наследование. М., Издательство КноРус. 2006. С. 267.

.Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: комментарий законодательства и практика его применения. М., 2003. С. 138.