Виды интеллектуальных продуктов и их защита

Интеллектуальные продукты и их виды

Правовая защита интеллектуальной собственности

Одним из направлений правового обеспечения инновационной деятельности является защита интеллектуальной собственности, под которой понимается совокупность авторских и других прав на результаты этой деятельности, охраняемые законодательными актами государства.

Материально-вещественную основу интеллектуальной собственности составляет интеллектуал ь ный продукт как результат творческих усилий его создателей (отдельной личности или научного кол лектива), выступающий в различных формах:

научные открытия и изобретения

результаты научно-исследовательских, конструкторских, технологических и проектных работ

образцы новой продукции, новой техники и материалов, полученных в процессе НИОКР, а также оригинальные научно-производственные услуги ;

оригинальные консалтинговые услуги научного, технического, экономического, управленческого характера, включая сферу маркетинга

новые технологии, патенты и т.д.

Учитывая разнообразие объектов интеллектуальной собственности и требований по их охране, правовое регулирование подразделяется на ряд самостоятельных функциональных сфер: авторское право, промышленная собственность, научная собственность и др.

Авторское право представляет собой совокупность норм права, регулирующих правоотношения, связанные с созданием и использованием определенного интеллектуального продукта.

Авторское право предусматривает исключительное право автора оригинальных научных, лит

Авторское право принадлежит автору пожизненно и действует не менее 50 лет после его смерти.

Авторское право распространяется на любые творческие результаты, независимо от формы, назначения и достоинств интеллектуального продукта. Это могут быть: технические описания, книги и брошюры, инструкции по эксплуатации, программная продукция, фирменные обозначения и т.д., т.е. все то, что подлежит защите против возможного недобросовестного использования и конкуренции.

Согласно авторскому праву объекты интеллектуальной собственности в различных формах (п а тентные права, ноу-хау, программная продукция и т.д.) являются предметом купли-продажи, а также могут служить паевым вкладом или частью уставного капитала организаций (финансово-инвестиционных корпораций).

3 стр., 1483 слов

Источники права интеллектуальной собственности

... [sms] Итак, первым уровнем источников права интеллектуальной собственности являются федеральные законы. Основным законом в сфере авторского права считается Закон Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах” 1993 г. (далее ЗоАП). Предметом ...

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты (Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», статья 6, п.4).

Авторское право распространяется на произведения, существующие в какой-либо объективной форме: письменной, устной, звуко- и видеозаписи, изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж и т.д.).

На письменные произведения авторское право закрепляется указанием в них знака ©, после к о торого пишется фамилия, инициалы или наименование юридического лица, год (годы) издания. Регист рации этого знака в Российском авторском обществе не требуется (ст.9 упомянутого Закона).

Правовое обеспечение инновационной деятельности, в том числе защита интеллектуальной со б ственности, осуществляется следующими нормативными актами: патентным законом, законом о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, законом о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных .

Правовая защита интеллектуальной собственности

В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов интеллектуальной собственности.

К первой группе относятся объекты, регулирование которых осуществляется специальными законами или нормами, содержащимися в законодательстве. В настоящее время в России правовыми нормами (патентным законом РФ, законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») охраняются объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть закреплены за физическими и юридическими лицами в форме авторского права, изобретательского и патентного права, права на промышленные образцы, полезные модели, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи, программы для электронных вычислительных машин и баз данных и пр.

Создателю объекта интеллектуальной собственности, находящегося под правовой охраной, принадлежит авторское право.

Авторское право, защищенное патентом, предоставляет исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности по усмотрению создателя в течение конкретного отрезка времени. Данное право собственника поддерживается государством и закрепляется юридически. Предоставление патента — это распространенный способ возмещения затрат средств, времени и человеческого капитала частных организаций и отдельных специалистов на получение такого общественного товара как новые научно-технические знания. В течение срока действия патента патентообладатель обеспечивает экономическую эксплуатацию объекта интеллектуальной собственности и доступ к нему иных экономических агентов.

Таблица 1

Вид действия

Изобретение

Полезная модель

Промышленный образец

Подача заявки

Подача после опубликования сведений

6 мес.

6 мес.

6 мес.

Подача исправлений

2 мес.

2 мес.

2 мес.

Экспертиза заявки

Формальная экспертиза

Через два часа после подачи заявки

Ходатайство о проведении

экспертизы по существу

3 года

Не проводится

Не подается

Возражение на решение об отказе

3 мес.

3 мес.

Жалоба на решение об отказе

6 мес.

6 мес.

Опубликование сведений о заявках и патентах

Сведения о заявке

18 мес.

Не проводится

Сведения о патентах

После завершения рассмотрения

Действия патента

Полный срок действия

20 лет

5 лет

10 лет

Уплата годовых пошлин

с 3-го года действия

с 1-го годадействия

с 3-го годадействия

Патент РФ не имеет по своей правовой природе каких-либо признаков, которые отличали бы его от классического патента. Эта природа заключается в исключительном праве патентоообладателя на использование охраняемых патентов изобретении, полезных моделей или промышленных образцов на территории России. Это право включает в себя и право запретить использование защищенных объектов другими лицами, которые могут получить доступ к такому использованию только через режим лицензионного договора. Только для так называемых «служебных» объектов промышленной собственности, создаваемых за счет средств бюджета всех уровней, допускается использование служебной разработки без заключения лицензионного договора между бюджетным инвестором (работодателем) и автором (патентообладателем).

Применение патентной системы компенсации затрат на проведение НИОКР имеет свои преимущества по сравнению с предоставлением прямых субсидий: интеллектуальный продукт

правительству не надо делать выбор из множества претендентов на получение государственного финансирования (льготы предоставляются тому, кто первым добился конкретных результатов)

за нововведения платят обычно потребители, которые действительно в нем нуждаются, а не все налогоплательщики, как в случае бюджетного финансирования (рынок оценивает полезность новшества)

Недостатки данной системы состоят в следующем:

дороговизна и продолжительность процесса патентования и поддержки его в силе

трудности учета и, следовательно, защиты на стадии оформления патентной заявки всего круга патентуемых решений, позволяющих универсально охватить все особенности конструкции, технологии, организации объекта интеллектуальной собственности

патент обычно получает тот, кто первым добился результата и подал заявку в патентное ведомство

организации или изобретатели, работавшие в том же направлении, не только не получают никакой компенсации затраченных ресурсов, но и обязаны приобрести лицензию на право дальнейшего использования новшества у обладателя патента даже в том случае, если они пришли к аналогичным результатам совершенно самостоятельно и почти одновременно.

При определении продолжительности действия патента следует учитывать, что увеличение срока действия стимулирует расширение масштабов НИОКР в частном секторе, с одной стороны, и усиливает монопольные позиции обладающей патентом организации на рынке и тем самым препятствует более широкому использованию новшества, с другой стороны.

Ко второй группе относятся объекты промышленной и интеллектуальной собственности, которые обеспечиваются правами в пределах сформулированных понятий или установленного перечня сведений (коммерческие сведения, промышленные секреты, «ноу-хау»).

Первоначально «ноу-хау» понималось как информация, необходимая для осуществления изобретения и специально упущенная заявителем в патентном описании (смысл — «знать, как применить патент»), с течением времени термин «ноу-хау» утратил первоначальное значение и стал обозначать «знать, как сделать». Под «ноу-хау» обычно понимают:

  • технологические, конструкторские решения и секреты, не охраняемые патентами, или нововведения, которые могли бы быть защищены патентами, но незапатентованы по тем или иным причинам;
  • конфиденциальные сведения различного характера.

Основные признаки «ноу-хау»:

  • неизвестность неопределенному кругу лиц и отсутствие свободного доступа к информации;
  • наличие явных усилий владельца «ноу-хау» по его сохранению в секрете;
  • коммерческая и промышленная ценность соответствующей информации.

Неправомерное использование «ноу-хау» влечет за собой имущественную ответственность, которая включает в себя компенсацию его владельцу прямого ущерба, упущенной выгоды и моральных издержек.

Гарантом охраны «ноу-хау» выступают основы гражданского законодательства.

Т.о., в общем виде, под «ноу-хау» понимаются технические знания, опыт, производственные секреты, которые позволяют облегчить и ускорить освоение производства продукции, однако не могут быть предметом патентования и поэтому не пользуются патентной защитой (при передачи прав на их использование оговаривается конфиденциальность информации, и предусматриваются санкции за ее нарушение).

К третьей группе относятся объекты, не определенные правами, регулирование которых осуществляется в договорной форме или на уровне локальных актов.

Основной правовой формой взаимоотношений научных организаций, заказчиков и иных потребителей научно-технической продукции, включая министерства и ведомства, является договор (на создание, передачу и внедрение научно-технической продукции, оказание научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг), а также лицензионные и иные соглашения, включая соглашения о совместной научно-производственной деятельности и участия в прибылях.

Суть отношений, регулируемых данным договором, заключается в том, что одна сторона (исполнитель) по заданию другого лица (заказчика) обязуется выполнить для него за определенную плату научную работу, результат которой переходит в собственность заказчика. При этом риск случайных неудач по договору несет исполнитель. Основными источниками регулирования данного типа договора являются Основы Гражданского законодательства бывшего СССР и гражданский кодекс РФ.

Лицензионное соглашение — это договор о предоставлении прав на коммерческое и производственное использование изобретений, технических знаний, товарных знаков. Лицензионное соглашение предусматривает уплату лицензиатом определенного вознаграждения лицензиару:

роялти — регулярные платежи, размер которых устанавливается в виде доли прибыли или суммы продаж продукции, произведенной по лицензии

паушальный платеж — фиксированная сумма вознаграждения (выплачивается единовременно или по частям; применяется в ограниченном числе случаев, в том числе, при продаже лицензии вместе с оборудованием, при продаже лицензии неизвестной организации, при опасности утечки производственных секретов, а также тогда, когда лицензиат не хочет допустить контроля над своей деятельностью или существуют ограничения на перевод прибыли из страны, где расположен лицензиат).

Лицензия — это разрешение, выдаваемое патентовладельцем (лицензиаром) ЮЛ и ФЛ (лицензиатам) на коммерческое использование изобретения, защищенного патентом, в течение определенного срока и за определенное вознаграждение. Право собственности на него остается за лицензиаром. Предоставление лицензии регулируется лицензионным соглашением между лицензиатом и лицензиаром.

Различают три основных вида лицензий:

неисключительная (простая) лицензия позволяет лицензиару самому использовать изобретения или технические знания или выдавать лицензию другим лицам

исключительная лицензия лишает лицензиара права использовать изобретение или технические знания в пределах определенной территории и предоставлять ее на данное изобретение другим лицам для использования в пределах территории, на которой действует лицензиат (разновидность данной лицензии — ограниченная исключительная лицензия — сужает возможность лицензиата по использованию лицензии за пределами обозначенной в лицензионном соглашении территории)

полная лицензия предполагает полный отказ лицензиара от самостоятельного использования изобретения.

Проблемы защиты интеллектуальной собственности тесно переплетаются с проблемами передачи технологий при реализации инвестиционных проектов. Правительства развивающихся государств стремятся контролировать заключение лицензионных соглашений, чтобы иностранные компании не могли устанавливать завышенные цены на передаваемую технологию, вводить монопольные ограничения на продажу производимой по этой технологии продукции. Промышленно развитые государства, со своей стороны, полагают, что попытки развивающихся стран регламентировать лицензионные соглашения приводят к нарушению прав на интеллектуальную собственность. Они выступают, в частности, против часто практикуемого правительствами этих стран, включения в такие соглашения обязательного условия, отменяющего запрет на разглашение передаваемой технологии.

Передача технологии может осуществляться в различных формах, разными способами и по разным каналам. Она может передаваться на коммерческой и некоммерческой основе, быть внутриорганизационной, внутригосударственной и международной.

Формы передачи технологии на некоммерческой основе: специальная литература, компьютерные банки данных, патенты, справочники; конференции, выставки, симпозиумы, семинары; обучение, стажировка, практика; перекрестное лицензирование на паритетной основе; миграция ученых и специалистов из научных в коммерческие структуры и обратно и т.д.

Основной поток передачи технологии в некоммерческой форме приходится на некоммерческую, непатентоспособную информацию — фундаментальные исследования, научные открытия и незапатентованные изобретения.

Некоммерческие формы передачи технологии, в том числе внутриорганизационный трансферт, осуществляется свободно и не нуждается в договорно-правовом оформлении и регламентации.

Основными формами коммерческой передачи информации являются: продажа технологии в материализованном виде; прямые инвестиции и сопровождающие их строительство, реконструкция, модернизация предприятий, производств; портфельные инвестиции; продажа патентов; продажа лицензий на все виды запатентованной промышленной собственности, кроме товарных знаков; продажа лицензий на незапатентованные виды промышленной собственности — “ноу-хау”, секреты производства, технологический опыт и пр.; совместное проведение опытно-конструкторских работ, научно-производственная кооперация; инжиниринг и т.д.

Коммерческие формы передачи технологии, как внутренние, так и международные, оформляются в виде договора (лицензионного, о научно-техническом сотрудничестве, о совместном производстве или договора купли-продажи).

Помимо указанных, можно классифицировать трансфер технологий по следующим признакам:

по направлению передачи технологий (нижеперечисленные формы передачи технологий на практике могут взаимодополнять или взаимозаменять друг друга).

вертикальная передача — это межорганизационный процесс, осуществляемый по стадиям цикла “исследование — производство”

горизонтальная передача — это внутриорганизационный процесс передачи информации из одной научной области в другую;

по количеству участников и степени их участия

активная передача — посредником между передающим и принимающим обязательно выступает какая-либо нейтральная организация, которая берет на себя обязанности помочь передающему найти более выгодного покупателя его технологии

пассивная передача — производитель технологии сам ищет себе партнера, беря на себя все риски, как инициирования инноваций, так и их коммерческой реализации.

Существуют и другие формы передачи технологий: имитационная — ведущая к поддержке процесса производства без его коренного изменения; адаптивная — приспосабливающая производство к новой технике без его существенного изменения; инновативная — требующая полного изменения производства.

Международно-экономические аспекты защиты интеллектуальной собственности

Защита интеллектуальной собственности становится одним из важных факторов, определяющих положение страны в мире. Надежный уровень этой защиты стимулирует научные исследования, развитие культуры, литературы и искусства, практическое использование достижений науки и техники, а также международный обмен ими.

За последние два десятилетия резко выросла и продолжает увеличиваться доля интеллектуального труда во всем объеме товаров и услуг, вовлеченных в международный оборот. Быстрыми темпами развиваются передовые наукоемкие отрасли — создание ЭВМ и их программного обеспечения. телекоммуникационного оборудования, продукции биотехнологии и фармакологии. Новые разработки подняли на значительно более высокий уровень и традиционные отрасли. Одновременно расширилась торговля фальсифицированными изделиями, что связано с техническим совершенствованием средств записи и воспроизведения звука и изображения, копирования и передачи информации.

Выпуск фальсифицированной продукции и нарушение прав интеллектуальной собственности приобрели огромные масштабы. В странах Азии. Африки и Латинской Америки возникли целые отрасли, основанные на нелегальном использовании запатентованных «ноу-хау» и товарных знаков. В промышленно развитых государствах «пиратство» приняло более изощренные формы. Идет активная «охота» за промышленными и другими предпринимательскими секретами, которые впоследствии воплощаются в технические новинки конкурирующих фирм. Оборот незаконного тиражирования компьютерных программ, аудио- и видеопродукции на международном рынке сопоставим с размерами их легальных продаж.

Особенно отрицательно нарушение прав интеллектуальной собственности сказывается на наиболее передовых и наукоемких отраслях, требующих огромных затрат на проведение научных изысканий и испытания. Контрафактная (поддельная) продукция, имеющая более низкую цену, вытесняет с рынков товары самих разработчиков технологий, ослабляя моральные и материальные стимулы для дальнейших исследований.

Формы защиты интеллектуальной собственности

В 1967 г. в Стокгольме создана Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), позднее (1974 г.) получившая статус специализированной организации ООН. ВОИС координирует деятельность стран-участниц в области защиты прав интеллектуальной собственности, а также многочисленных союзов и соглашений в этой сфере.

Основой союзов и соглашений являются Парижская конвенция (1883 г.) по охране промышленном собственности и Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, позднее неоднократно подвергавшиеся новым редакциям.

В соответствии с Конвенцией ВОИС интеллектуальная собственность включает в себя промышленную собственность и объекты авторского права. К промышленной собственности относятся научно-технические творения человеческого разума: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования. Авторское право распространяется на произведения изобразительного искусства, литературного, музыкального, кинематографического творчества. Сейчас сюда включаются также компьютерные программы, интегральные схемы, продукция биотехнологии, видео- и аудиозаписи. Совершенствование средств наблюдения, прослушивания и копирования, а также ужесточение конкурентной борьбы поставили на повестку дня вопросы о повышении уровня защищенности конфиденциальной информации и разработке правовых норм, регулирующих применение технических средств защиты информации и определяющих ответственность за взлом этих средств.

Наибольшие потери от международного пиратства в сфере интеллектуальной собственности несут США. Во второй половине 80-х годов экспорт из США интеллектуальной собственности удвоился и превысил 25% всего объема американского экспорта. По подсчетам Международной торговой комиссии США, в 1988 г. суммарные потери 431 американской компании от нарушения прав интеллектуальной собственности составили 23,8 млрд. долл.

Такое положение обусловлено во многом тем, что эта страна — мировой лидер в фундаментальных и прикладных исследованиях. Суммарные затраты США (государство и частный сектор) на исследования и разработки в 1991 г. составили 145 млрд. долл. (у ближайшего соперника Японии — 71 млрд. долл.).

Еще большие показатели у США по правительственным расходам на эти цели — около 60 млрд. долл., в то время как в Японии — 13 млрд., Германии — 12 млрд., Франции — 11 млрд., Англии — около 5 млрд. долл. В США выдается наибольшее количество патентов. В 1992 г. там было зарегистрировано 187 тыс. патентных заявок на промышленную собственность. Для сравнения, в России в том же году — 4,6 тыс. заявок, а в СССР в 1988 г. было подано 175 тыс. заявок на регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков.

На США приходится около 70% всего объема мирового производства программ для компьютеров. Во второй половине 80-х годов уровень ежегодного прироста этой отрасли превышал 15%. В 1989-1990 гг. ежегодные продажи ее продукции на мировом рынке составляли примерно 12 млрд. долл., а потери из-за международного пиратства — 8-10 млрд. долл. в год. По подсчетам американских специалистов, доля пиратской продукции в общем объеме продаж программного обеспечения составляла в 1996 г.: в РФ — 91%, Омане — 95, КНР — 96, Вьетнаме — 99%.

В стремлении защитить отечественную интеллектуальную собственность за рубежом США широко используют торгово-экономические рычаги, в частности ограничение импорта из стран-нарушителей, сокращение инвестиций в их экономику, отмена кредитования, сворачивание программ сотрудничества и помощи, как на двусторонней основе, так и при участии международных организаций,

Члены ЕС традиционно ориентируются на систему союзов и соглашений в области защиты прав на интеллектуальную собственность, формировавшуюся в течение долгих лет на основе европейских правовых традиций: Парижский союз по промышленной собственности. Бернский союз по авторским правам, а также ВОИС.

Попытки США перенести центр тяжести решения проблем защиты прав на интеллектуальную собственность в ГАТТ (с 1994 г. — Всемирная торговая организация. ВТО) не встретили поначалу поддержки со стороны ЕС. Американская позиция рассматривалась в европейских государствах как стремление навязать диктат американских компаний на международных рынках. ЕС пытался солидаризироваться с третьим миром, критиковавшим жесткий подход США к проблемам защиты интеллектуальной собственности. Трения усиливало и то, что США продолжали игнорировать старую структуру союзов и соглашений (даже не участвовали в Бернским союзе).

В то же время, в ответ на участившиеся нарушения в отношении своей интеллектуальной собственности за рубежом, компании западноевропейских государств стали активно призывать руководство ЕС к принятию жестких мер (в частности, влиятельный Союз конфедераций промышленников и работодателей Европы).

Однако попытки использовать сложившуюся структуру соглашений и союзов не дали результатов из-за отсутствия механизмов контроля за соблюдением соглашений и решения споров.

С 80-х годов ЕС (как и США) стал прибегать к экономическим мерам воздействия для защиты своей интеллектуальной собственности за рубежом. Директива ЕС, принятая в сентябре 1984 г., предусматривала принятие мер против стран, использующих недозволенную торговую практику. Частные компании, ассоциации предпринимателей и государства-члены ЕС получили право направлять соответствующие жалобы в Европейскую комиссию (ЕК).

После подтверждения обоснованности этой жалобы, ЕК рассматривает возможность использования против страны-нарушительницы специальных мер: отмена торговых привилегий увеличение таможенных пошлин, введение количественных ограничений на ввоз ее товаров.

Так после того как переговоры с Южной Кореей не увенчались успехом, в декабре 1987 г. ЕС принял решение приостановить действие в отношении этого государства торговых льгот в рамках Генеральной системы тарифных преференций (то есть поднять пошлины на южнокорейские товары).

ЕС ставил проблемы защиты интеллектуальной собственности на многосторонних переговорах с развивающимися странами, в частности, в рамках Ломейской конвенции.

Существенно изменила свой подход к проблемам интеллектуальной собственности Япония. Она выступила совместно с другими развитыми государствами на переговорах ГАТТ/ВТО при разработке и подписании Соглашения по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность — ТРИПС. Сейчас это вторая страна в мире после США по затратам на научные исследования. Из потребителя иностранных технологий Япония давно превратилась в крупного создателя оригинальных технических решений.

Японская система защиты прав на интеллектуальную собственность имеет свою специфику. Если в западных странах на первом месте стоит задача обеспечить права владельца собственности, то в Японии — «общественная полезность». Поэтому практическому использованию инноваций уделяется первостепенное внимание. Соответственно предпочтение отдается защите применяемого на практике патента. Правовые нормы фактически дают возможности «обхода» патента, блокирующего использование той или иной технической разработки. В стране создан особый психологический настрой, выражающийся, к примеру, в том, что японское общественное мнение поддерживает те отечественные фирмы, которые с успехом усовершенствовали зарубежные технические достижения.

Министерство международной торговли и промышленности Японии требует от иностранных фирм, действующих в стране, выдавать лицензии всем отечественным компаниям, желающим получить доступ к их технологии. Министерство установило жесткие ставки лицензионных платежей, чтобы избавить японские компании от дополнительных расходов на рынке технологии. В то же время зарубежная технология предоставлялась японским компаниям только при наличии у них возможностей использования этой технологии при производстве и экспорте продукции (что компании должны подтвердить).

Одновременно они должны способствовать дальнейшему распространению улучшенных ими западных технологий у себя в стране посредством выдачи сублицензий другим японским компаниям.

Патентная система Японии и большинства других стран основывается на принципе, при котором изобретение принадлежит тому, кто первым зарегистрирует патент. Исключение составляют США, где первым считается тот, кто изобрел этот патент. Принцип «первый тот, кто зарегистрировал» предполагает наличие определенного срока между подачей заявки на патент и его выдачей. Патентная заявка открыта для изучения, что позволяет как оспорить приоритет изобретения, так и избежать ненужных затрат исследователям, уже разрабатывающим данное направление. Японские компании могут ознакомиться с находящимися на регистрации в Японском патентном бюро (ЯПБ) западными технологиями для их освоения.

Срок, который проходит с момента подачи заявки до оформления патента, в Японии составляет в среднем 5—7 лет, в то время как в других странах 2-3 года. Если же речь идет о высоких технологиях и значительных выгодах, то этот срок может превысить 10 лет (с момента подачи заявки).

Это относится, например, к микроэлектронике, оптическому волокну, металлокерамике, некристаллическим металлам. За столь длительный период компании успевают наладить производство по западной технологии, порой заметно изменив ее и улучшив. После того, как западная фирма получит свой патент, компетентные органы могут потребовать от нее оформить лицензию на применение запатентованной технологии японскими компаниями, которые ее уже практически используют (принудительное лицензирование).

Японские компании прибегают к тактике так называемого «предварительного патентования». Суть ее в том, чтобы охватить собственными патентными заявками определенные технологические направления, разработчиками которых являются западные фирмы. При этом появляется сразу несколько (иногда несколько десятков) патентных заявок по одной из разработок. В период усиленного импорта технологий требования к составлению патентной заявки были сведены к изложению крайне ограниченной информации, которая лишь частично характеризует объект патентования. Заявители не обязаны представлять на момент подачи заявки результаты практического испытания ноу-хау, не надо ссылаться и на прототип (первоначальную технологию).

В течение 15 месяцев в заявки можно вносить любые дополнения и изменения. Общее количество выдаваемых в Японии патентов в среднем примерно в пять раз больше, чем в США (причем на иностранцев приходится всего 4% их общего числа).

Большинство развивающихся стран заинтересованы в создании условий для получения «интеллектуальной продукции». Они считают, что введение и применение жестких законов об охране интеллектуальной собственности не только ляжет на них дополнительным финансовым бременем, но и помешает их приобщению к техническим достижениям. Зарегистрированные в развивающихся странах патенты практически полностью принадлежат иностранцам. По бытующему там мнению, более высокая стоимость лицензионных товаров вызовет падение жизненного уровня местного населения. Представители развивающихся государств ссылаются на то. что в период своего промышленного роста США сами активно нарушали права интеллектуальной собственности.

Как уже отмечалось, в развивающихся странах созданы целые отрасли экономики, существующие исключительно за счет нарушения интеллектуальных прав. Их владельцы приобрели значительный политический вес и имеют представителей в политических структурах. Более того, и прибыли «легальных» отраслей в немалой степени связаны со слабой защитой интеллектуальной собственности. В США было проведено специальное исследование. Цель его определить, каков должен быть дополнительный ежегодный прирост валового национального продукта этих стран, чтобы компенсировать потери прибыли отраслям, зависящим от «интеллектуального пиратства». Так, если брать период в 25 лет с момента прекращения «пиратства», то дополнительный прирост должен составлять от 0,07% для таких стран, как Индия и Мексика и 0,2% для Аргентины.

В 1993 г. было опубликовано исследование ООН «Права интеллектуальной собственности и прямые иностранные инвестиции». В нем показано, что жесткая защита прав создает предпосылки для роста инвестиций лишь при наличии таких привлекательных для иностранных капиталовложений условий, как экономическая стабильность, избыток дешевой квалифицированной рабочей силы. Снижение импортных тарифов и устранение других торговых барьеров между членами ВТО делает более прибыльным для западных компаний ввоз товаров, а не развитие их производства на месте.

Отношение развивающихся стран к проблемам защиты интеллектуальной собственности во многом зависит от состояния их экономики. У тех развивающихся государств, которые добились особых успехов в своем экономическом развитии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Мексика, Чили, Бразилия, Аргентина), подход близок к позиции Запада, поскольку их доходы от расширившегося экспорта во многом зависят от соблюдения прав на интеллектуальную собственность. Иная позиция у стран со слабым уровнем экономического развития, являющихся исключительно потребителями интеллектуальной собственности и заинтересованных в предоставлении им соответствующих льгот.

Корея, Тайвань, Сингапур и Таиланд, относящиеся к азиатским НИС, добились высоких темпов экономического роста (в разные годы прирост ВВП составлял от 6 до 16%), сделав ставку на стимулирование экспортных отраслей, активное участие в международных экономических связях. При этом они отвели большую роль иностранным инвестициям, в частности, связанным с передачей технологии. Следствием стала реструктуризация экономики, близкая к японской модели. Сфера обслуживания здесь заметно расширилась, а в промышленном производстве наблюдается постоянный рост доли передовых отраслей.

Эти страны активно осваивали технические достижения Запада и Японии. Нарушение прав интеллектуальной собственности в азиатских НИС приняло широкие масштабы. Вместе с тем с укреплением экономики и развитием экспортных отраслей у них самих возникли трудности с защитой своей интеллектуальной собственности за рубежом. Для устранения возникающих трений они были вынуждены реформировать свои правовые и административные системы, обеспечивающие охрану интеллектуальной собственности.

В 80-90-е годы Южная Корея увеличила расходы на научные исследования и технические разработки с 2 до 4% ВВП, причем около 80% всех расходов несет частный сектор. Была поставлена задача не только расширить экспорт высокотехнологичных отраслей, но и наладить собственные разработки в робототехнике, аэронавтике, производстве новых материалов и средств связи, биоинженерии. Корея, единственная из новых индустриальных стран, производит по собственной технологии широкий спектр интегральных микросхем. Доля передовых технологий в ее экспорте выросла с 13% в 1983 г. до более 20% в 90-е годы. Для определения приоритетных сфер для инвестиций в 1988 г. при Министерстве торговли и промышленности был создан специальный межотраслевой комитет.

Наряду со снятием ограничений на импорт Южная Корея провела реформу в области иностранных капиталовложений. Для иностранных инвестиций она открыла свыше 80% своей экономики, включая высокотехнологичные отрасли. Однако южнокорейское правительство тщательно регулирует приток зарубежной технологии и вывоз капитала. Несмотря на это иностранные компании считают южнокорейский рынок весьма прибыльным. В отличие от 80-х годов, когда основные лицензионные соглашения заключались в машиностроении, в 90-е годы приоритет получили отрасли электроники и электротехники. Вырос удельный вес инвестиций в химическую и фармацевтическую промышленность. Более половины лицензионных соглашений приходится на японские компании, за ними идут компании США, ФРГ, Англии и Франции.

Тайваньское правительство также тщательно контролирует контракты, предусматривающие передачу технологии. Особо поощряются лицензионные соглашения в передовых отраслях и тяжелой промышленности. На рубеже 80-90-х годов число подписанных с зарубежными фирмами соглашений резко возросло. На первом месте японские компании (свыше 50% соглашений), на втором — американские (около 30%).

Требование использования запатентованного изобретения, или ноу-хау долгое время предусматривалось в законодательствах как развивающихся, так и развитых стран. Однако в то время как развивающиеся страны пытались ужесточить применение патента, развитые государства постепенно отказывались от него, как от несовместимого с интернационализацией экономической деятельности, и в частности, деятельностью транснациональных компаний (ТНК).

Развивающиеся страны были вынуждены пойти на уступки ТНК. Однако эти страны, как правило, добивались сохранения принудительного лицензирования, ссылаясь на соответствующие положения Парижского соглашения о промышленной собственности.

До последнего времени международные соглашения не регламентировали срок действия патентных прав (кроме Соглашения ТРИПС).

Развивающиеся страны, как правило, устанавливали меньшие сроки защиты прав на интеллектуальную собственность, чем развитые государства. Длительные сроки действия патента должны стимулировать иностранные капиталовложения (служат гарантией получения прибыли).

С другой стороны, прекращение действия патента также может стать побудительным мотивом к капиталовложениям, поскольку налаживание производства на месте может помочь борьбе с конкурентами после истечения срока защиты патентных прав.

Среди нарушений прав интеллектуальной собственности в торговой сфере наиболее распространенным является продажа товаров с поддельными товарными знаками. Претензии со стороны индустриальных стран в этой области в основном относятся к трудностям регистрации и обеспечения защиты известных товарных знаков (знаков обслуживания).

Значительные перемены произошли в законодательстве развивающихся стран об авторских правах. Они относятся главным образом к защите программ для персональных компьютеров, а также аудио- и видеозаписям, то есть тем сферам, где зарегистрировано наибольшее количество нарушений, Бразилия, Индонезия, Малайзия, Южная Корея приняли специальные законы по авторскому праву, регулирующие именно эти сферы. Большинство государств усилило законодательную защиту и других объектов авторского права. Вместе с тем остались проблемы, связанные с применением этих законодательных норм на практике.

Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС)

Соглашение ТРИПС, подписанное под эгидой ВТО в ходе Уругвайского раунда переговоров охватывает практически все виды интеллектуальной собственности, регламентирует взаимоотношения между ее владельцем и государством, устанавливает степень ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность. В отличие от других международных соглашений в этой сфере оно определяет конкретные сроки приведения законодательств стран-участниц в соответствие с выработанными нормами, предусматривает жесткий контроль за выполнением этих норм, создает механизм решения спорных вопросов на межгосударственном уровне. Интеллектуальная собственность рассматривается Соглашением ТРИПС как объект международной торговли, а ее защита предстает, по сути дела, как одна из форм внешнеторгового регулирования.

Выполнение соглашения не означает создания в отдельно взятой стране какого-то самостоятельного юридического механизма для обеспечения прав на интеллектуальную собственность. Соглашение ТРИПС позволило устранить различия в правовых системах отдельных стран и групп стран. Удалось привести к общему знаменателю континентальную европейскую и англо-американскую правовые системы. Подписала соглашение и Япония, законодательство и правовая практика которой характеризуются существенными особенностями. Удалось сгладить серьезные разногласия в этой сфере между развитыми и развивающимися странами.

В то же время решение проблем защиты прав интеллектуальной собственности на международном уровне — крайне сложная задача. Это обусловлено недостаточным развитием правовых норм в области интеллектуальной собственности, различиями в подходах отдельных стран и групп стран. Успех реализации Соглашения ТРИПС поэтому во многом зависит от совместных действий всех международных организаций и союзов, регламентирующих защиту интеллектуальной собственности.

Соглашение предусматривает предоставление странами-участницами друг другу национального режима. Это означает, что физическим и юридическим лицам других стран, подписавших Соглашение, будут предоставлены такие же права, какими пользуются в данной стране отечественные владельцы этих прав. В то же время признаются исключения из этого правила, предусмотренные Парижской, Римской конвенцией и Вашингтонским договором. Одновременно указано, что исключения относятся лишь к юридическим и административным процедурам, не противоречащим положениям Соглашения ТРИПС и не применяемым в качестве скрытого торгового барьера.

Включение этих ссылок на международные конвенции в текст Соглашения подверглось резкой критике со стороны представителей ТНК. По их мнению, эти исключения к 1998 г. будут стоить американской промышленности дополнительных потерь в виде упущенной прибыли размером в 200 млн. долл. ежегодно.

Широко распространенный во внешней торговле режим наибольшего благоприятствования впервые был применен в Соглашении ТРИПС к интеллектуальной собственности. Исключения составляют разного рода льготы, которые предоставляются той или иной страной при подписании ею экономических соглашений или юридических договоров общего характера (не относящихся непосредственно к сфере интеллектуальной собственности).

Компьютерные программы подлежат защите как литературные произведения (в соответствии с Бернской конвенцией).

Составление данных или других материалов, как в виде баз данных для компьютера, так и в любой другой форме, приравнивается к интеллектуальному труду (отбор данных, их группировка и оформление).

Вместе с тем юридическая защита таких баз данных не распространяется на входящие туда данные и материалы и не может нарушать прав авторов этих материалов. Обладатели прав на компьютерные программы и звукозаписи получают право на рентный доход от их использования или же могут вообще запрещать их использование.

Товарные знаки (знаки обслуживания) используются для идентификации товаров (услуг).

Это могут быть разного рода изображения, включая слова (в том числе, личные имена), буквы, числа, образы, комбинации цветов, а также любые сочетания вышеназванных деталей. Характер товаров и услуг не может быть основанием для отказа в регистрации предназначенных для них знаков. Товарные знаки (знаки обслуживания) публикуются до регистрации или же сразу после нее. Третьи лица имеют право оспорить регистрацию знака или добиваться ее отмены.

Государства, подписавшие Соглашение, могут поставить в качестве условия регистрации последующее применение товарного знака (знака обслуживания).

В этом случае зарегистрированный знак может быть не зарегистрирован вновь, если он не использовался в течение 3 лет без перерыва, а владелец знака не указал убедительных причин (возникших не по его воле), помешавших этому. Если знак использовался третьим лицом с ведома его владельца, это может служить основанием для возобновления регистрации. Владелец знака может переуступать свои права на него третьему лицу, как с передачей тому своего дела, к которому относится этот знак, так и без такового.

Обозначение мест происхождения товаров используется в качестве средства идентификации изделий, свойства которых потребители обычно связывают со страной, районом или местностью их производства, а также для борьбы с фальсификацией, получившей особое распространение при продаже вин и спиртных напитков. Страна-участница ВТО должна по требованию заинтересованной стороны или же по собственной инициативе (если это предусмотрено ее законодательством) отказать в регистрации или признать недействительной регистрацию товарного знака, который представляет собой или включает в себя географическое название, вводящее, а заблуждение потребителей.

В то же время во многих случаях использование неправильных географических обозначений связано с традициями. В рамках ВТО будет действовать специальный переговорный механизм для урегулирования подобного рода проблем между странами-участницами.

Промышленные образцы (то есть внешний вид продукции и ее упаковка, имеющие особенности с эстетической и других точек зрения) также являются объектом защиты со стороны Соглашения ТРИПС. Они должны быть новыми или оригинальными. Члены ВТО могут по своему усмотрению либо принять специальный закон о промышленных образцах, либо использовать для их защиты авторское право. Срок защиты промышленных образцов должен быть не менее 10 лет.

Соглашение ТРИПС различает патенты на изделие и на способ. Запатентовано, может быть, любое изобретение (в виде изделия или способа) в любой сфере технологии, при условии, что оно новое, имеет изобретательский уровень (иными словами, вносит вклад в технический прогресс) и может быть использовано в промышленности. Приобретение патента и реализации патентных прав возможны вне зависимости от места изобретения, его технической сферы, от того импортировано ли запатентованное изделие или же производится на месте. Таким образом, страны ВТО обязаны признать импорт запатентованного изделия в качестве выполненного условия о «работающем патенте». Впервые в международной практике установлен срок действия патентных прав в течение 20 лет с момента подачи патентной заявки.

Западным странам удалось существенно ограничить в Соглашении ТРИПС возможности реализации принудительного лицензирования. ТНК, добивавшиеся полной его отмены, признали, тем не менее, что положения о принудительном лицензировании в Соглашении ТРИПС, по сути дела, устраняют возможности повторения наиболее жестких по отношению к западным компаниям случаев его применения, имевших место в прошлом. В индивидуальном порядке разрешение будет дано, только если правительство (третье лицо) в течение достаточно длительного периода времени безуспешно пыталось получить согласие законного владельца на использование патента на разумных коммерческих условиях. Эти правила могут нарушаться лишь тогда, когда затронуты высшие государственные интересы, а также в других экстремальных обстоятельствах, либо для обеспечения некоммерческого использования населением запатентованного объекта.

Объем прав и срок их действия, полученных при принудительном лицензировании, определяется целями, ради которых оно было проведено. Принудительное лицензирование должно проводиться исключительно в интересах внутреннего рынка данной страны. Владелец патента, на который была выдана принудительная лицензия, должен в любом случае получить компенсацию, в соответствии с экономической выгодой от использования его патента.

Соглашение ТРИПС в области защиты чертежей (топологии) интегральных схем основывается на Вашингтонском договоре о правовой охране интегральных микросхем 1989 г. В то же время были изменены многие положения Вашингтонского договора, против которых выступали ТНК. До 10 лет был увеличен срок защиты, строго ограничены критерии неумышленного нарушения. Принудительное лицензирование патентов на полупроводники и чертежей (топологий) интегральных схем обставлено теми же условиями, что и принудительное лицензирование других патентов. При этом круг таких условий еще больше ограничен сферами некоммерческого использования и борьбой с монопольной практикой, подрывающей свободную конкуренцию (последнее устанавливается лишь после тщательного судебного или административного разбирательства).

Специальный раздел Соглашения ТРИПС посвящен ликвидации практики, когда лицензионные соглашения о передаче технологии, заключаемые между компаниями разных стран, содержат положения, препятствующие свободной конкуренции. Эти положения обычно имеют вид оговорок, запрещающих, к примеру, экспорт из страны продукции, которая будет производиться по этой технологии или же импорт в эту страну аналогичной продукции. Таким образом, предпринимаются попытки монополизировать рынок того или иного товара, вытеснить из него конкурентов. Последствием может стать рост цен на этот товар, ухудшение его качества, сдерживание совершенствования технологий в области, связанной с производством данного вида продукции.

Представители ТНК, напротив, часто жалуются на вмешательство отдельных правительств в процесс заключения соглашений, связанных с передачей технологий. Подобное вмешательство зачастую приводит к ущемлению прав интеллектуальной собственности. В результате не только компании развитых стран, заключающих лицензионные соглашения на передачу своей технологии, несут убытки, но и это препятствует капиталовложениям в экономику развивающихся государств, стремящихся налаживать производство с использованием западных технических разработок.

Соглашение ТРИПС подтвердило право стран-членов ВТО контролировать рынок импорта технологий, а компаний, заключающих лицензионные соглашения — добиваться соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Защита интеллектуальной собственности в России

Защита интеллектуальной собственности остается одной из сложнейших проблем во взаимоотношениях России со странами Запада. По их оценкам, ежегодно иностранные компании теряют в РФ миллиарды долларов из-за нарушений патентов, товарных знаков и авторских прав. По их же подсчетам, российские фирмы из-за таких нарушений ежегодно недосчитывают нескольких сотен миллионов долларов, что к тому же имеет тенденцию к росту.

В 1991-1992 гг. РФ объявила себя правопреемницей в отношении всех международных договоров и соглашений по интеллектуальной собственности, участником которых являлся СССР.

С начала 90-х годов в РФ были предприняты шаги по кардинальной перестройке правовых норм, регулирующих защиту интеллектуальной собственности. Законодательство в этой сфере было в значительной мере приближено к международным стандартам. Более того, в принятых законах был закреплен приоритет международных договоров, в которых участвует РФ, над внутренним российским законодательством. Это положение создает предпосылки для дальнейшего совершенствования российского права в соответствии с международными стандартами.

Список использованных источников

[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/referat/intellektualnyiy-produkt/

1. Тексты законов Российской Федерации: патентный закон РФ, закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;