Наследственное право диплом

Дипломная работа
Содержание скрыть

Право на наследование закреплено в основном законе нашей страны – Конституции (п.4 ст. 35) только это уже говорит о значимости и важности данного института в правовом государстве.

Институт наследования является одним из наиболее изученных, в то же время достаточно спорным явлением в гражданском праве. Переход имущества от одного владельца к другому – процедура, требующая тщательного подхода с рассмотрением всех нюансов.

Актуальность.

В любом случае, по завещанию ли или по закону – но раздел имущества должен быть справедливым, учитывающим интересы всех возможных наследников, и здесь важно не задеть родственные чувства, в то же время учитывать, что распределение наследства – это выражение последней воли наследодателя, и идти в разногласие с ней противоречит конституционному праву гражданина.

Цель. Целью выпускной квалификационной работы является исследование правового феномена наследования по закону и по завещанию на основе современного законодательства.

Задачи. В соответствие с поставленной целью решаются следующие задачи:

— исследовать наследственное право в системе гражданского права;

— исследовать общие положения о наследовании;

— проанализировать особенности наследования по закону и завещанию.

— сформулировать выводы по проделанной работе.

Структурно работа состоит из введения, трех частей, которые соответствуют поставленным задачам и заключения.

При подготовке выпускной квалификационной работы использовались нормативно-правовые акты Российской Федерации, научно-учебные статьи и монографии, публикации специальной периодической печати.

I . Наследственное право в системе гражданского права

1.1. Особенности наследственного права

Наследственное право — подотрасль гражданского права, т.е. один из элементов системы гражданского права.

9 стр., 4266 слов

Наследование по закону (5)

... имуществом, что является основой свободы наследования». Как и в римском частном праве в российском наследственном праве наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, ... факта: смерть наследодателя; лицо, призываемое к наследованию (наследник), должно входить в круг наследников по закону; должно произойти наследование по закону. Ввиду того, что российское законодательство придает ...

Законодательство о наследовании — система правовых актов, регулирующих отношения, возникшие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Законодательство о наследовании содержит не только нормы гражданского права, но и нормы иной отраслевой принадлежности (финансового, земельного, процессуального и пр.).

Наследование — переход прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в соответствии с нормами наследственного права. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается законодательством либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства (ст. 1110 ГК).

Это означает, что к наследникам переходит лишь имущество, т.е. вещи и имущественные права. Иные объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК (например, объекты интеллектуальной собственности), прямо не относящиеся к имуществу, а также права и обязанности неразрывно связанные с личностью наследодателя, не могут быть переданы по наследству.

Под универсальным правопреемством понимается переход всего объема и прав, и обязанностей умершего .

В качестве общего правила установлено, что имущество переходит к наследникам:

— в неизменном виде, т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия;

— как единое целое, т.е. включая все виды имущества, весь объем имущественных прав и обязанностей. Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (по завещанию, например);

— в один и тот же момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него.

Из этого общего правила ГК устанавливает ряд изъятий. Так, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии и т.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем основаниям.

Различают право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле содержание термина «право наследования» совпадает с содержанием термина «наследственное право». В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также правомочия лица после принятия наследства. Право наследования гарантируется Конституцией РФ (п. 4 ст.35).

3 стр., 1313 слов

Права, обязанности сторон по договору хранения

... вида хранения. Глава 2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору хранения 1. Права и обязанности хранителя Пункт 2 ст. 886 ГК, характеризуя особенности консенсуального договора, указывает на обязанность хранителя принять на ... того, исключается возможность оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении отдельных условий договора (ч. 2 п. 1 ст. 426 ГК). Приведённая норма ...

Хотя основным источником права, регулирующим отношения по наследованию, является ГК, весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГК урегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим установлено, что наследование регулируется также другими законами .

Нормы иных правовых актов могут регулировать отношения по наследованию лишь в случаях, прямо предусмотренных ГК, другими законами и только в части, не противоречащей нормам ГК, других законов .

Основаниям наследования посвящена ст. 1111 ГК. Сравнивая ее с правилами ст. 527 ГК РСФСР 1964, можно заметить, что на первое место поставлено завещание. Тем самым законодатель учел решающие изменения, которые произошли в нашей стране за последние 10 лет: теперь граждане вправе прежде всего сами, по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом. Об этом же свидетельствует и структура Разд. V ГК: гл. 62 «Наследование по завещанию» предшествует главе, посвященной наследованию по закону (гл. 63).

Только если завещание отсутствует, наследование наступает по закону., Особые правила установлены для наследования:

— государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;

— наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных, потребительских кооперативах (ст. 1176, 1177 ГК);

  • наследование при недействительности завещания (ст. 1131 ГК).

В заключение данного параграфа можно сделать следующие выводы. Наследственное право — представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.

1.2. Соотношение наследственного и гражданского права

Место наследственного права в системе гражданского права определяется следующими обстоятельствами. По наследству переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей. Состав наследственной массы (состав наследства) не ограничивается принадлежавшими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав. Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе отношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более к вещным правоотношениям. Нельзя поэтому согласиться с коллективом кафедры гражданского права МГУ, который в двух последних изданиях учебника по гражданскому праву отвел наследственному праву место в первом томе учебника в разделе «Право собственности и иные вещные права» вслед за правом собственности граждан в первом издании учебника и правом частной собственности — во втором. Возникает вопрос: разве по наследству переходит только собственность граждан, какое бы широкое содержание в это понятие ни вкладывать? Разве по наследству не переходят долги? Едва ли при определении места наследственного права в системе гражданского права опорой может служить ст. 35 Конституции РФ, которая ограничивается указанием на то, что право наследования гарантируется. Из этого указания вовсе не следует, что речь во всех случаях идет о наследовании лишь права частной собственности. Представляется поэтому оптимальным, чтобы раздел «Наследственное право» (по выше изложенным соображениям) в системе гражданского права был завершающим. Вслед за ним может быть помещен лишь раздел, относящийся к международному частному праву. Именно по такому пути идет гражданское законодательство.

10 стр., 4882 слов

Роль международного права в современных международных отношениях

... военный трибунал 1945-1946 гг., Международный уголовный суд, действующий с 2002 г.). 1.3 Сущность современного международного права Международное право возникало вместе с государствами как необходимость регулирования зарождающихся международных отношений и прошло длительный путь ...

Предметом наследования прежде всего является имущество, то есть совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Если предположить что права и обязанности покойного по наследству не переходят, то есть «умирают» вместе с ним. Трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни. Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множества акционерных обществ, банков, страховых компаний и т. д., поскольку бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, чтобы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право — ведь наступление смерти неизбежно .

Значение наследования

Наследование, как и любой другой сложный социальный феномен, выполняет не только общественно-полезные функции, обеспечивая в обществе необходимую устойчивость и преемственность. С ним связаны или во всяком случае могут быть связаны и негативные моменты. Главный из них состоит в том, что наследование открывает двери для паразитического существования тех, к кому переходят по наследству недвижимое имущество, акции, вклады, свободно конвертируемая валюта и т. д. А это, в свою очередь, углубляет социальное расслоение общества и в конечном счете разлагает и самих наследников, которые зачастую проматывают доставшиеся им состояния, ничего не давая обществу взамен и деградируя как личности. Эти тенденции особенно опасны в периоды первоначального накопления капитала, в одном из которых мы сейчас и находимся. Все это нельзя сбрасывать со счетов. Указанные тенденции в известной мере могут быть смягчены путем прогрессивной системы налогообложения. Главное, однако, состоит в том, что при всех издержках, связанных со свободной передачей имущества по наследству, это все же лучше, чем заставлять каждое новое поколение вступать в жизнь с нуля, начинать все сначала. Прежде всего, далеко не все наследники отнесутся к наследству нерадиво. Многие из них в интересах и своих и последующих поколений подойдут к наследству как рачительные хозяева, будут стремиться приумножить и, если хотите, «облагородить» его (например, путем отчислений в благотворительные фонды, что сулит жертвователям немалые преимущества).

11 стр., 5179 слов

Наследственное право. Часть

... случаев, специально указанных в законе; принятие наследства и отказ от наследства производится согласно правилам, установленным на момент смерти наследодателя; сроки принятия наследства зависят от даты смерти наследодателя; состав наследственного имущества определяется на ...

Помимо этого, переход имущества по наследству способствует формированию в обществе интеллектуальной элиты, представители которой, будучи освобождены от забот о хлебе насущном, получают возможность специализироваться в облюбованной ими сфере деятельности, будь то управление, наука, образование, медицина, искусство, военное дело и т. д. А это, в конечном счете, идет на пользу обществу в целом, ибо без такой элиты общество, как показал наш горький опыт, неизбежно хиреет. Поэтому плюсы, связанные с наследованием, даже в условиях переходного периода развития общества все же перевешивают издержки, которые наследование влечет или может повлечь .

В заключение данного параграфа можно сделать следующий вывод.

Основная масса правовых норм, регулирующих условия и порядок наследственного преемства, содержится в Гражданском кодексе. Поэтому можно сделать вывод о том, что наследственное право является составной частью гражданского.

Гражданский кодекс дает систему норм, регулирующих условия и порядок наследственного преемства, меры охраны наследства и т. д.

Тесная связь, существующая между наследованием и семьей, приводит к выводу, что наследование является не только институтом гражданского права, но и институтом семейного права.

Что институт наследования тесно связан с семейными отношениями — это не вызывает сомнения. Ближайшими наследниками по закону являются члены семьи умершего. В отношении некоторых членов семьи законом установлены особые правила, гарантирующие их от произвола в распоряжении имуществом со стороны завещателя (право на обязательную наследственную долю).

Представляется наиболее естественным считать наследственное право, регулирующее условия и порядок наследственного преемства, последним разделом гражданского права, как бы замыкающим систему гражданского права.

Таким образом, рассмотрев особенности наследственного права и его соотношение с гражданским правом, можно переходить к исследованию общих положений о наследовании. Данные вопрос раскрывается в следующей главе.

II . Общие положения о наследовании

2.1. Сущность понятия «наследование»

Наследованием

Право наследования регулируется ч. III ГК РФ, введенной в действие с 1 марта 2002 г.

Основанием наследования

— круг наследников, призываемых к наследованию;

27 стр., 13390 слов

Наследование как основание возникновения права собственности ...

... квалификационной работы (перечень вопросов, подлежащих рассмотрению) рассмотреть историю развития института наследования недвижимого имущества в российском гражданском праве; определить место института наследования в системе оснований возникновения права собственности на недвижимое имущество; изучить сущность наследования жилых ...

— состав наследуемого имущества;

— сроки на принятие наследства или отказа от него;

— сроки на предъявление претензий кредиторами;

— момент возникновения права наследников на наследственное имущество;

— срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;

— законодательство, которым следует руководствоваться (если иное не предусмотрено законом, то применяется действующее на момент открытия наследства).

По наследству могут переходить трудовые доходы и сбережения граждан, частные предприятия, жилой дом, квартиры, подсобное домашнее хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, предметы личного потребления и удобства. Право наследовать и завещать имущество входит в содержание правоспособности граждан (ст. 18 ГК РФ).

Наследственное право служит охране права частной собственности граждан. Оно допускает известную свободу завещания, позволяющую гражданину по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти в пределах, предусмотренных законом. В то же время наследственное право призвано способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления. Оно оберегает в первую очередь интересы несовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных наследников .

В то же время по мере увеличения общественных фондов потребления и получения из этих фондов несовершеннолетними и нетрудоспособными лицами необходимых средств приобретение имущества по наследству становится не основным, а дополнительным источником существования нетрудоспособных граждан и несовершеннолетних детей.

наследством

Переход наследства в виде единого целого, т.е. одновременно в совокупности всех прав и обязанностей, является общим (универсальным) наследственным правопреемством. Когда лицо получает из наследственного имущества какое-нибудь отдельное имущественное право, причем не непосредственно, а через наследника, наступает частное правопреемство.

По наследству переходят имущественные права и обязанности, в том числе: право собственности (на жилые дома, квартиры, нежилые строения — гаражи, на землю, частные предприятия, иное имущество), некоторые обязательственные права умершего (права требования неполученной заработной платы, авторского гонорара, вклада в сберегательной кассе, страхового возмещения пая в ЖСК и др.), а также отдельные неимущественные права и обязанности авторов. Некоторые имущественные права и обязанности по наследству переходить не могут. Это прежде всего относится к имущественным правам и обязанностям, тесно связанным с личностью наследодателя (право на алименты, на пенсию, права членства в колхозе, право пользования жилой площадью, обязанность выплачивать алименты и т.д.).

Наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам. Наследование гарантируется государством, что отражено в ст. 53 Конституции РФ.

19 стр., 9499 слов

Практические аспекты принятия и отказа от наследства

... принятия наследства; в-четвертых, определить понятие и смысл переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия); в-пятых, раскрыть проблемные вопросы правоприменительной практики по делам о принятии наследства и отказа от него; в-шестых, исследовать установление факта принятия наследства и места открытия наследства ... со смертью наследодателя и открытием наследства. К наследственным ...

В заключение данного параграфа можно сделать следующий вывод. Наследство — совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Целесообразно обратить внимание, что речь идет о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

Под наследственными правоотношениями (или наследованием) — понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом.

Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и

как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц.

Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство . От универсального наследственного преемства отличают преемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие — предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не является.

Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает: смерть гражданина и объявление гражданина умершим.

2.2. Время и место открытия наследства

Значение правильного определения дня открытия наследства заключается в том, нормами какого законодательства — действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе.

14 стр., 6541 слов

Наследственное право (5)

... открытие наследства и вступление в наследство. Наследство открывается в момент смерти наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства определенные лица получают право приобрести наследство, ... с образованием государства, так и наследственное право, как завершение права собственности, появилось только с возникновением ... в своей работе «Происхождение ...

Наследство открывается со смертью наследодателя (ст. 1113 ГК).

К смерти законодатель полностью приравнял объявление наследодателя умершим в установленном порядке: в обоих случаях наступают одни и те же последствия .

В соответствии со ст. 1114 ГК днем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер. Факт смерти удостоверяется документом установленной формы (форма «Медицинское свидетельство о смерти», утв. приказом Минздрава России от 07.08.98 № 241), выданным медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом. На основании этого документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.п., ее регистрация может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации выдается свидетельство о смерти (ст. 64-68 Федерального закона от 15.11.97 «Об актах гражданского состояния»).

В свидетельстве указывается дата смерти гражданина.

Объявление гражданина умершим осуществляется по правилам Гражданского кодекса. Согласно ст.45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В соответствии с гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут любые заинтересованные лица: другой супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и другие лица.

В упомянутых выше случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Однако в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета таких обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели. Этот день и считается днем открытия наследства.

Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, т.к.:

а) нотариус именно по месту открытия наследства принимает:

14 стр., 6847 слов

Юридическая характеристика наследственного имущества

... наследодателя как элемент наследственного имущества; охарактеризовать особенности охраны наследственного имущества и его раздела. Глава 1. Наследственное имущество как объект наследственных правоотношений 1.1 Понятие и состав наследственного имущества ГК РФ также впервые дает легальное определение наследства, ... работы и др. Смерть человека как биологической особи влечет и смерть гражданина как ...

  • заявление о принятии наследства или об отказе от него;
  • претензии от кредиторов наследодателя;
  • меры к охране наследственного имущества;
  • б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства.

Место открытия наследства определяется по правилам ст. 1115 ГК РФ.

Согласно ст. 1115 ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, т.е. место, где он постоянно или преимущественно проживал непосредственно перед смертью.

Местом жительства наследодателей — граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (ст. 20 ГК).

Место жительства (квартиру, жилой дом в деревне, общежитие и т.д.) следует отличать от места пребывания (гостиницы, санатория, пансионата и т.п.), т.е. места, в котором гражданин проживает временно.

О том, постоянно или временно проживает гражданин в данном месте, можно судить, например, по факту регистрации: если гражданин постоянно зарегистрирован в квартире, то считается, что эта квартира и есть его постоянное место жительства. Если он регистрируется по месту пребывания, то ему выдается «Свидетельство о регистрации по месту пребывания» (п. 2.6, 4.7 приказа МВД России от 23.10.95 № 393).

Граждане регистрируются по месту пребывания без снятия с регистрационного учета по месту жительства.

Однако гражданин может не иметь регистрации по месту жительства. В этой ситуации необходимо исходить из места, где гражданин преимущественно проживает. В случае спора место открытия наследства устанавливается в судебном порядке (ст. 264 ГПК) .

Если невозможно установить место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал либо его последнее место жительства находится за пределами России, местом открытия наследства считается место нахождения его имущества. Если у лица было недвижимое имущество, то наследство открывается по месту его нахождения (либо наиболее ценной части такого имущества, когда оно находится в нескольких местах).

Если же умерший не имел недвижимости — по месту нахождения движимого имущества (наиболее ценной его части).

Сведения о месте нахождения объекта недвижимости можно получить из документов, которые выданы наследнику учреждением юстиции, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.97 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Место нахождения транспортного средства определяется по месту его регистрации соответствующими государственными органами (ГИБДД, органами, осуществляющими регистрацию тракторов, прицепов к ним, и т.д.).

Место нахождения иного движимого имущества (например, книг, принадлежавших наследодателю, мебели, входящей в наследственную массу) определяется исходя из места, где оно фактически находится.

Как отмечают исследователи, в практике нередко возникают ситуации, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня. Предположим, супруги погибают в авиакатастрофе. При этом и у жены, и у мужа разный круг наследников (и у жены, и у мужа есть дети от другого брака).

Жена умирает в 0.50, а муж спустя 5 часов — в 5.50. Унаследует ли муж имущество умершей ранее жены? Ведь от этого зависит размер наследственной массы пережившего супруга .

Целесообразно рассмотреть следующий пример из практики

В связи с возникшим спором о праве гражданском Зубкова Н. предъявила иск к Зубковой Л., с которой погибший Зубков С. состоял в браке с 12 января 1996 г., о признании права собственности на двухкомнатную квартиру. Свои требования истица мотивировала тем, что после расторжения брака 5 апреля 1994 г. с Зубковым С. она продолжала проживать с ним единой семьей, по договору купли-продажи от 22 декабря 1994 г., оформленному на его имя, они совместно приобрели на общие средства указанную квартиру для своего сына, но ответчица претендует на эту квартиру, не входящую в состав наследственного имущества.

Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара (оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда) иск удовлетворен частично.

Президиум Краснодарского краевого суда судебные решения изменил в определении долей истицы и ответчицы в праве собственности на квартиру.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене постановления президиума в связи с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 5 ноября 1998 г. протест удовлетворила, указав следующее.

Как установил суд первой инстанции, двухкомнатная квартира была приобретена истицей по договоренности о совместной покупке с бывшим мужем, Зубковым С., указанным в договоре купли-продажи в качестве

покупателя, за счет денежных средств каждого из них, а также вырученных от продажи принадлежащего им ранее земельного участка. Доли в праве общей собственности на совместно приобретенную квартиру суд определил равными, что соответствует правилам ч.1 ст.245 ГК РФ.

Вывод суда об обстоятельствах дела основан на доказательствах, надлежаще оцененных в решении, и обоснованно признан правильным судами кассационной и надзорной инстанций.

Изменяя решение суда первой инстанции и определение судебной коллегии по гражданским делам, президиум краевого суда сослался на такие факты. В автотранспортном происшествии Зубков С. погиб сразу, а его сын Андрей был жив в течение одного часа после смерти отца. Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его принять, то как считал президиум, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло в порядке ст.548 ГК РСФСР к его матери — Зубковой Н. По этому основанию доля Зубковой Н. была увеличена.

Вывод президиума краевого суда противоречит законодательству. В соответствии со ст.548 ГК РСФСР, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок (ст.546), право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

При этом, согласно правилам ст.191 ГК РФ, течение определенного ст.546 ГК РСФСР срока для принятия наследства начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

В силу ст.528 ГК РСФСР временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — день, указанный в части третьей ст.21 данного Кодекса (ч.3 ст.45 ГК РФ).

Таким образом, переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал президиум краевого суда.

Зубков С. и его сын Андрей умерли в один день, наследство в силу упомянутых норм материального права открылось после каждого из них самостоятельно, течение срока для принятия наследства началось на следующий день после их смерти, поэтому независимо от часа смерти они не наследуют друг после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Зубковой Н.

Кроме того, судом надзорной инстанции допущено и существенное нарушение норм процессуального права.

Зубкова Н. от первоначальной жалобы отказалась (отказ принят судом) и в исковом заявлении просила признать право собственности на квартиру со ссылкой на то, что она была куплена на общие с бывшим супругом средства, требований о признании права собственности на квартиру по основанию наследования никем не заявлялось. Президиум вышел за пределы заявленных требований и превысил свои полномочия, разрешив вопрос о праве на наследственное имущество.

В силу ст.330 ГПК РСФСР

Решение обозначенной проблемы вытекает из правила п.2 ст.1114 ГК РФ, в соответствии с которой, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Однако п.2 ст.1114 не разрешает всю глубину обозначенной проблемы, так в практике зачастую возникает вопрос: как правильно определить день открытия наследства наследника и наследодателя, если наследодатель умер в 1 час. 15 мин. 27.03.2003 в г. Хабаровске, а наследник умер в 23 часа в г. Москве? К сожалению, разницу во времени, связанную с множеством географических поясов нашей обширной страны, ст.1114 не учитывает . Поэтому судьям приходится решать данный вопрос исходя из учета конкретных обстоятельств дела.

В заключение данного параграфа можно сделать следующий вывод. Моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем открытия наследства», признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. Закон определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно — место нахождения имущества или его основной части.

2.3. Субъекты и объекты наследственного права

Субъектами наследственного правопреемства (ст. 1116 ГК РФ) являются наследодатели и наследники, которыми могут быть любые лица. Наследники имеют право на наследство без учета объема их дееспособности и гражданства (иностранные граждане), а также юридические лица (включая государственные, общественные, религиозные организации и объединения).

Правила ст. 1116 ГК устанавливают, что наследниками по закону могут быть только граждане; лишь выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону к Российской Федерации (ст. 1151 ГК) .

Наследниками по завещанию могут быть любые физические и юридические лица., К наследованию и по завещанию, и по закону могут призываться:

а) граждане, которые на момент смерти наследодателя были живы. При этом за малолетних, а также несовершеннолетних от 14 до 18 лет, лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследственного имущества, совершают их законные представители, опекуны и попечители;

б) дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Таким образом, ни по закону, ни по завещанию не может наследовать лицо, зачатое после смерти наследодателя.

Если имущество завещано юридическому лицу, оно может быть призвано к наследованию лишь при условии, что прошло государственную регистрацию на момент открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут быть также призваны:

а) государство (т.е. Российская Федерация и ее субъекты);

  • б) муниципальное образование;
  • в) одно или несколько иностранных государств;
  • г) международные организации.

Однако к наследованию по закону (помимо определенных физических лиц) призывается лишь Российская Федерация и только в отношении выморочного имущества (ст. 1151 ГК).

В состав лиц, которые могут призываться к наследованию, не включаются т.н. недостойные наследники. Это понятие введено ст. 1117 ГК.

Гражданин не имеет права наследовать, если он совершил умышленные незаконные действия, которые направлены против:

самого наследодателя (например, убийство последнего, приведение в состояние, когда он не отдавал отчета в своих действиях и не руководил ими, угрозы, иные неправомерные действия, направленные на то, чтобы наследство было передано злоумышленнику);

иных наследников;

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. В этих целях виновный, например, осуществляет подлог завещания, уничтожает его (если наследство по нему доставалось другому лицу).

Лицо относится к недостойным наследникам и в случаях, когда своими противоправными действиями оно способствовало или пыталось способствовать:

а) призванию его самого либо других лиц к наследованию;

б) увеличению доли в наследстве, причитающейся как самому правонарушителю, так и любому другому лицу.

В любом случае обстоятельства, послужившие основанием для признания лица недостойным наследником, должны быть установлены судом. А для этого необходимо доказать не любые умышленные противоправные действия, а лишь такие, в результате которых виновный может быть призван к наследованию (или увеличена его доля, доли других лиц в наследстве и т.п.).

Например, убийство одного из наследников из чувства ревности (т.е. без цели лишения его доли в наследстве и увеличения своей доли) не связано прямо с тем обстоятельством, что доля в наследстве убийцы увеличивается . Тем не менее совершение этого деяния подпадает под правила п. 1 ст. 1117, т.к. объективно способствует увеличению доли виновного и направлено против одного из наследников.

Кроме того, в соответствии со ст. 1117 ГК не могут наследовать по закону родители после смерти детей (в т.ч. и усыновленных), в отношении которых они лишены родительских прав. Лишение родительских прав производится в судебном порядке (ст. 70 СК).

В судебном порядке могут быть (по п. 2 ст. 1117 ГК) лишены права наследовать:

а) совершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию наследодателя. Чтобы признать совершеннолетних детей не имеющими права наследовать по закону, суд должен установить, что родители нетрудоспособны и при этом нуждаются в помощи; дети нарушают специальное письменное соглашение о выплате алиментов таким родителям; имеет место вступившее в законную силу решение суда, обязывающее детей платить алименты родителям;

б) родители, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию детей-наследодателей.

Характеризуя новеллы, содержащиеся в ст. 1117 ГК, особое внимание нужно обратить на то, что

1) суд вправе отстранить от наследования по закону лишь постольку, поскольку заинтересованное лицо обратилось с соответствующим требованием. Автоматического признания недостойным наследником (что допускали правила ст. 531 ГК РСФСР 1964) гражданина, который злостно уклоняется от упомянутых обязанностей, нет;

2) недостойным наследником в ряде случаев признается и юридическое лицо. Например, если ему было завещано имущество и на него был возложен завещательный отказ;

3) недостойный наследник обязан возвратить полученное, если имущество уже фактически перешло к нему во владение либо он получил право распоряжаться таким имуществом, например: денежными средствами на банковском счете. Статья 1117 ГК квалифицирует такое наследство как неосновательное обогащение;

4) недостойный наследник может быть прощен наследодателем, если последний оставит ему имущество по завещанию после утраты права наследования. Но прощение касается лишь этого завещанного имущества, а не того, право на которое он был лишен.

Нужно учесть, что «недостойными» могут быть признаны и лица из числа наследников, имеющих обязательную долю.

Кроме того, и т.н. отказополучатель может быть признан недостойным наследником по обстоятельствам и в порядке, указанным в ст. 1117 ГК. При этом если предметом завещательного отказа было выполнение для отказополучателя работы (оказание ему услуги), последний обязан (по требованию наследника, который исполнил завещательный отказ) возместить стоимость выполненной дли него работы (оказанной услуги).

Такое возмещение может иметь как денежную, так и натуральную форму (например, путем передачи определенной вещи, цена которой совпадает с ценой оказанной услуги).

Если недостойному отказополучателю передано имущество, оно подлежит возвращению наследнику, исполнившему завещательный отказ, либо передается подназначенному отказополучателю, либо возвращается в состав наследства.

Объектом наследственного правопреемства (наследством) является имущество, переходящее в порядке наследования от умершего (наследодателя) к наследникам .

Статья 1112 ГК устанавливает, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю

а) вещи. При этом речь идет о: движимых и недвижимых вещах; оборотоспособных вещах, а также изъятых из оборота либо ограниченных в обороте; деньгах (в т.ч. в иностранной валюте) и иных валютных ценностях; любых других вещах;

б) иное имущество, в т.ч. имущественные права (например, право требования);

в) обязанности наследодателя (например, бремя содержания имущества).

Нельзя наследовать только права наследодателя, отказавшись от наследования обязанностей.

С другой стороны, закон четко устанавливает, что в состав наследства не входят:

1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право автора на имя, право на алименты);

2) личные неимущественные права. К их числу относятся: право на жизнь и здоровье, достоинство и честь личности; право на неприкосновенность личности; право на неприкосновенность частной жизни; право на доброе имя, личную и семейную тайну и т.п.;

3) другие нематериальные блага: право свободного передвижения по территории Российской Федерации; право выбора места жительства и места пребывания; иные права, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.

В заключение данного параграфа можно сделать следующий вывод.

2.4. Принятие наследства

Принятием наследства

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

Наследниками наследство может быть принято: 1) путем фактического вступления в управление или владение наследственным имуществом в пределах шестимесячного срока; 2) путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства в шестимесячный срок заявления о принятии наследства или о выдаче им свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ).

При этом наследник может принять наследство как лично, так и через поверенного.

Наследник, проживавший совместно с наследодателем и вступающий в фактическое владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство независимо от оформления наследственных прав в нотариальном порядке.

Право на получение наследства утрачивается, если в течение 6 месяцев со дня открытия наследства наследник не совершил одно из следующих действий:

а) не вступил во владение или управление наследственным имуществом;

  • б) не подал заявления в нотариальную контору о принятии наследства;
  • в) не просил о выдаче свидетельства о праве на наследство;
  • г) не обратился в суд с заявлением, из которого явствовало бы о намерении принять наследство.

Наследник, пропустивший срок на принятие наследства, может обратиться в суд с просьбой о продлении срока. Суд может продлить этот срок, если он признает причины пропуска срока уважительными (длительная командировка, продолжительная болезнь и т.д.).

Наследство может быть принято после истечения срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Если наследственное имущество было принято другими наследниками или перешло к государству, наследнику, пропустившему указанный срок, передается лишь то из причитающегося ему имущества, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации другой части причитающегося ему имущества .

Наследник может вступить во владение и управление наследственным имуществом, не ожидая явки прочих наследников, но он не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. До истечения указанного срока или до получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе производить за счет наследственного имущества лишь расходы:

1) на покрытие расходов по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны, установку памятника и т. п.;

2) на содержание граждан, находящихся на иждивении наследодателя;

3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним;

4) по охране наследственного имущества и управлению им.

При отсутствии в составе наследственного имущества денежных сумм дается распоряжение о выдаче вещей, стоимость которых не должна превышать суммы произведенных расходов.

Моментом принятия наследником наследственного имущества считается:

а) для наследников, фактически вступивших в управление или владение наследственным имуществом, — день вступления в управление или владение имуществом;

б) для наследников, проживавших совместно с наследодателем, но не вступивших в управление или владение наследственным имуществом, — день окончания срока, в течение которого мог быть заявлен отказ от наследства;

в) для наследников, проживавших отдельно от наследодателя и не вступивших в управление или во владение наследственным имуществом, — день подачи ими в нотариальную контору по месту открытия наследства заявления о принятии наследства, если такое заявление подано не позднее 6 месяцев со дня открытия наследства.

Однако право собственности на наследственное имущество возникает у наследника, принявшего наследство, со дня открытия наследства. Поэтому акт принятия наследства, совершенный спустя некоторое время после открытия наследства, имеет обратную силу. Это объясняется тем, что имущество не может быть ни в какой момент никому не принадлежащим. Если оно не перейдет к наследникам, оно окажется принадлежащим государству по праву наследования .

В силу указанного правила наследник, принявший наследство, имеет право потребовать у третьих лиц то имущество, которое входило в состав наследственного имущества в момент открытия наследства и оказалось у них без законных оснований.

Принятие наследства — односторонняя сделка. Принятие наследства есть акт безусловный. Нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться. Принятие наследства означает, что наследник принимает весь актив и пассив наследства, приходящегося на его долю.

наследственной трансмиссией или наследованием права наследования

Например, после смерти Иванова его старший сын Петр, проживавший в другом городе, умер спустя четыре месяца после смерти отца, не успев принять свою долю в наследстве. Эта доля перейдет не к другим наследникам Иванова, а к наследникам Петра. Среди них могут быть лица, не являющиеся наследниками Иванова (например, жена Петра), т.е. лица, посторонние первоначальному наследодателю. Это объясняется тем, что при наследственной трансмиссии имеют место два наследования: сначала после наследодателя, а потом — после умершего наследника.

Необходимо отличать наследование в порядке наследственной трансмиссии от наследования по праву представления. Наследование внуков и правнуков по праву представления имеет место только при наследовании по закону, когда их родитель умер до открытия наследства, а наследование в порядке наследственной трансмиссии возможно как при наследовании по закону, так и по завещанию — когда наследник умер после открытия наследства.

Закон предусматривает ответственность по долгам наследодателя. Принятие наследства является необходимым условием ответственности по долгам наследодателя. Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ).

Если наследников несколько, то каждый из них отвечает соответственно стоимости полученной им части наследственного имущества. Солидарная ответственность наследников наступает только в предусмотренных законом случаях (например, при неделимости предмета обязательства и др.).

Кредиторы наследодателя вправе в течение 6 месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии принявшим наследство наследникам или исполнителю завещания или нотариальному органу по месту открытия наследства или предъявить иск в суде к наследственному имуществу (ст. 1175 ГК РФ).

Претензия предъявляется независимо от наступления срока соответствующих требований. Несоблюдение этих правил влечет за собою утрату кредиторами принадлежащих им прав требования.

Наследник по закону или по завещанию может отказаться от принятия наследства путем подачи соответствующего заявления нотариальному органу по месту открытия наследства. При этом он может указать, что отказывается от наследства в пользу определенных лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства или отдельной государственной, коммерческой, кооперативной или общественной организации (ст. 1157 ГК РФ).

Отказ от наследства есть односторонняя сделка, прекращающая право отказавшегося наследника на наследство. Отказом от наследства считается также непринятие его в течение 6 месяцев наследником, проживающим отдельно от наследодателя и знающим об открытии наследства.

В случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию или лишения наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитающаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях. Эти правила не применяются к случаям, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника, государства или государственной, или иной организации, или отпавшему наследнику подназначен другой наследник (ст. 1158 ГК РФ).

В заключение данного параграфа можно сделать следующий вывод. Принятием наследства называются действия наследника, свидетельствующие о его согласии вступить в права наследования. Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником за исключением выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Принятие наследства — акт индивидуальный, то есть каждый наследник должен действовать за себя. Если наследников несколько, то принятие наследства одним из них не дает оснований делать какие-либо выводы относительно намерений остальных. Закон устанавливает два возможных способа принятия наследства: юридический и фактический. Юридический способ — подача нотариусу или иному уполномоченному законом должностному лицу выдавать свидетельства о праве на наследство заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Фактический способ — совершение действий наследником, свидетельствующих о фактическом вступлении наследника во владение наследственным имуществом. Действия по принятию наследства должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Таким образом, в данной главе были исследованы вопросы о сущности понятия «наследование», времени и места открытия наследства, субъекты и объекты наследственного права, принятие наследства. В следующей главе будут рассмотрены виды наследования.

III . Виды наследования

3.1. Наследование по закону

Действующий Гражданский кодекс определяет следующие приоритеты: согласно ст.

Если завещания нет, то в силу вступает наследование по закону. Важной особенностью нового наследственного законодательства является расширение круга наследников по закону. Имущество переходит к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью .

В частности, наследование по закону происходит в следующих случаях:

  • когда наследодатель не составил завещание;

— когда завещана только часть имущества, в этом случае незавещанная часть имущества переходит по наследованию по закону;

  • если наследник по завещанию умер ранее наследодателя;
  • если наследник по завещанию отказался от наследства;
  • если завещание в целом или в части будет признано недействительным.

Соблюдается принцип очередности призвания к наследованию. В законе названы наследники восьми очередей.

Наследниками по закону первой очереди являются: дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновителя) умершего. К наследникам первой очереди относится также ребенок умершего, зачатый при жизни и родившийся после его смерти (ст. 1116 ГК РФ).

Наследники первой очереди призываются к наследованию одновременно, т. е. все сразу.

наследованием по праву представления.

Сказанное относится и к потомству усыновленных.

В том случае, если к моменту смерти наследодателя будут живы все его дети, внуки к наследованию по закону не призываются.

Право представления применяется только при наследовании по закону. Поэтому, если составлено завещание и кто-либо из детей, фигурирующий в качестве наследника, умрет до открытия наследства, его доля не переходит в порядке права представления к его детям (внукам завещателя), а прирастает (присоединяется) к долям наследников по завещанию.

При отсутствии наследников первой очереди или непринятия ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования, призываются наследники второй очереди, к числу которых относятся братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).

Братья и сестры (полнородные и неполнородные) пользуются в отношении друг друга одинаковыми правами наследования .

Дети братьев и сестер наследуют по праву представления.

К наследникам по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Таким образом, если имеется кто-либо из наследников первой очереди, нетрудоспособные иждивенцы наравне с ними призываются к наследованию; если никого из наследников первой очереди нет, но имеются наследники второй очереди, нетрудоспособные наследники наследуют наравне с наследниками второй очереди.

Если же отсутствуют наследники всех очередей или если они откажутся от наследства либо не примут его, имущество по праву наследования переходит к государству .

В соответствии с семейным законодательством дети после смерти матери являются наследниками по закону во всех случаях, после смерти отца дети наследуют, когда запись об отцовстве имеется в актовой книге органов ЗАГС.

Могут быть наследниками также лица, родство которых с умершим подтверждается другими наследниками, право которых на наследование уже установлено.

Наряду с родными детьми наследуют и усыновленные. Усыновление приравнивает усыновленного и усыновителя к родственникам по происхождению, вследствие чего они являются наследниками друг после друга.

Усыновленный может наследовать после своих кровных родителей, других его кровных родственников по восходящей линии, а также кровных братьев и сестер, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (ст. 1147 ГК).

В качестве супруга наследует лицо, состоявшее в зарегистрированном браке с наследодателем в момент его смерти.

В случае расторжения брака бывший супруг теряет право на наследование после смерти другого.

Для того чтобы лицо могло быть отнесено к категории нетрудоспособных иждивенцев, необходимы два условия: 1) чтобы оно состояло на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, 2) чтобы оно было нетрудоспособным. Для признания факта иждивения не обязательно совместное проживание наследодателя и лица, получающего от него помощь (например, может быть признан наследником малолетний племянник, проживающий с матерью в Орле, получавший регулярно в течение ряда лет помощь от дяди, жившего в Иркутске) .

Закон не требует также, чтобы иждивенец не имел никаких других средств к существованию и находился на полном иждивении наследодателя. Он может располагать некоторыми средствами к существованию и помимо наследодателя, например получать пенсию по инвалидности или помощь от кого-либо другого. Лицо должно быть признано состоявшим на иждивении, если оно находилось на полном содержании наследодателя или последний оказывал ему материальную помощь, и эта помощь являлась основным источником существования нетрудоспособного.

Нетрудоспособность устанавливается по возрастному признаку или по состоянию здоровья. Нетрудоспособными по возрасту независимо от состояния здоровья должны быть признаны лица, не достигшие трудового совершеннолетия — 16 лет (ст. 6.3 Трудового кодекса), а также мужчины, начиная с 60-летнего возраста, женщины, начиная с 55-летнего возраста. Нетрудоспособность лица по состоянию здоровья устанавливается с помощью соответствующего заключения, выданного ВТЭК (врачебно-трудовой экспертной комиссией) об инвалидности лица.

Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (ст. 1117 ГК РФ).

Так, в состоянии опьянения гражданка Е. бросила нож в своего мужа, повредила ему артерию, и он скончался. Гражданка Е. была осуждена. Нотариальная контора отказала в выдаче ей свидетельства о праве на наследство после мужа.

Доли наследников по закону являются равными, т. е. в пределах каждой очереди наследство делится между наследниками поровну.

Внуки (правнуки) наследодателя, призываемые к наследованию по праву представления, как указывалось, делят между собою поровну ту долю, которая причиталась бы их родителю, если бы он был жив к моменту открытия наследства.

Закон предоставляет некоторые преимущества наследникам, совместно проживавшим с умершим. Они имеют право на имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу, в счет причитающейся им доли наследства (ст. 1169 ГК РФ).

К домашней обстановке и обиходу относятся: мебель, посуда, домашняя утварь и т. д. Не являются предметами домашней обстановки и обихода вещи, служившие профессиональной деятельности наследодателя (швейная или пишущая машинка и др.), также личные вещи.

У наследодателя могут быть вещи большой ценности, не относящиеся к обычной домашней обстановке (так называемые предметы роскоши), например картины известных мастеров, редкий фарфор или хрусталь, дорогие ковры и т. п. Эти вещи включаются в наследственное имущество и подлежат разделу между всеми наследниками.

Предметы домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону независимо от их очереди при условии, что они проживали совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти (ст. 1169 ГК РФ).

Важной особенностью нового наследственного законодательства является существенное расширение круга наследников. Теперь фактически устанавливается восемь очередей .

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ).

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В качестве наследников четвертой очереди-прадедушки и прабабушки наследодателя. В пятую очередь наследуют дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Наследники шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы), двоюродные дяди и тети.

Если нет наследников предшествующих, наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В качестве наследников восьмой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при отсутствии других наследников по закону (ст. 1148 ГК РФ).

В заключение данного параграфа целесообразно сделать следующий вывод. Наследование по закону имеет место в тех случаях, когда оно не изменено завещанием наследодателя, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ. В подавляющем большинстве случаев наследование по закону осуществляется, если наследодатель не составил завещания либо о нем ничего не известно. Такая же ситуация складывается, если завещание есть, но оно (полностью или частично) признано недействительным, либо наследник (наследники) оказался недостойным; либо наследники не приняли или отказались принять наследство; либо наследодатель в завещании ограничился только указанием на лишение всех (или части) наследников права наследования; либо если завещательными распоряжениями охвачено не все имущество. Основными принципами наследования по закону, установленными Гражданским кодексом РФ, являются: определение исчерпывающего перечня лиц, имеющих право наследования по закону; очередность призвания наследников по закону к наследованию; равенство долей наследников по закону, за исключением долей наследников, наследующих по праву представления; призвание к наследованию независимо от очередности нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Наследование по закону осуществляется в порядке очередности. Закон устанавливает два правила очередности: переход к последующей очереди осуществляется при отсутствии наследников предыдущей очереди; доли наследников являются равными (за исключением наследников по праву представления, которые на всех получают долю предыдущего наследника, которого они как бы представляют).

3.2. Наследование по завещанию

В отличие от ГК РСФСР 1964 и Основ гражданского законо

При этом законодатель вводит понятие «свобода завещания», что отражает те изменения в имущественных отношениях, кото рые произошли в нашей стране за последние 15 лет. Так, согласно ст. 1118 ГК гражданин на случай своей смерти может юридичес ки распорядиться принадлежащими ему на праве собственности вещами, деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, включая имущественные права .

С другой стороны, нельзя завещать:

а) государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федера ции;

б) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью

Завещание (как сделка) может быть совершено лишь гражда

а) признанные судом недееспособными (ст. 29 ГК);

б) признанные судом ограниченно дееспособными (по основаниям, предусмотренным в ст. 30 ГК, и в порядке, установлен ном в ст. 281-285 ГПК;

в) несовершеннолетние (речь идет о гражданах, не достигших

право назначить наследников

Завещание

Содержание завещания составляют распоряжения завещателя о назначении наследника или наследников, о распределении между ними своего имущества в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании по закону, и о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей завещателя.

Завещатель может распорядиться имуществом лишь в пределах действительно принадлежащих ему прав.

По юридической природе завещание — это односторонняя сделка. Завещание носит строго личный характер, его нельзя составить и удостоверить через представителя. Не допускается также совместное завещание нескольких лиц. Нотариус охраняет тайну завещания: справки по наследственным делам выдаются только судебно-прокурорским органам и наследникам или их поверенным по предъявлении свидетельства о смерти наследодателя .

Завещатель должен обладать дееспособностью в момент составления завещания. Утрата дееспособности впоследствии (например, в результате душевной болезни) не влияет на силу завещания, оно остается действительным. Завещание, составленное недееспособным лицом, не будет действительным, даже если завещатель позже станет дееспособным.

оставить по завещанию все свое имущество или часть его

Завещатель может завещать свое имущество или часть его любым лицам из числа наследников по закону или посторонним лицам, не входящим в круг наследников по закону.

Назначение наследников по завещанию из числа законных наследников не связано ни с очередностью их призвания, ни с правом представления (например, гражданин завещает все свое имущество жене, внуку и сестре, хотя у него имеются также и взрослые дети).

Наследниками по завещанию могут быть также государство, отдельные государственные, кооперативные, коммерческие и общественные организации. Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.

За завещателем признается право: 1) распределить свое имущество между всеми наследниками по закону в неравных частях; 2) завещать часть своего имущества, оставив другую его часть вне завещательных распоряжений; 3) лишить наследства одного или всех своих наследников (в случае лишения права наследования всех наследников наследником становится государство); 4) завещать все свое имущество одному или нескольким наследникам по закону; 5) завещать имущество государственному органу, общественной, коммерческой или кооперативной организации; 6) завещать имущество любым посторонним лицам; 7) изменить порядок наследования имущества, относящегося к предметам домашней обстановки и обихода, и завещать предметы домашней обстановки и обихода любому из своих наследников независимо от места их проживания; 8) включить в завещание иные завещательные распоряжения.

Составляя завещание, завещатель вправе не только назначить наследника, но также указать лицо или лиц, к которым перейдет наследственное имущество в случае смерти первого наследника, раньше открытия наследства или в случае его отказа принять наследство (ст. 1121 ГК РФ).

Например, к наследнику сыну завещатель подназначает брата.

Лишение права наследования

Если в завещании прямо указано, что завещатель лишает такого-то наследника права наследования, последний полностью устраняется от наследования. Исключением является случай, когда завещание признается недействительным, тогда призывается к наследованию по закону и тот, кто был лишен в завещании наследства. По общему правилу доли наследства лица, лишенного наследства, переходят к другим наследникам по закону. Однако завещатель может предусмотреть в завещании, что доля лишенного наследства присоединяется к доле определенного наследника (или наследников по завещанию).

Например, завещатель все свое имущество оставляет дочерям, указывая одновременно, что сына он лишает наследства.

Умолчание в завещании о каком-либо наследнике при распределении имущества также ведет к лишению его наследства, но только в части имущества, распределяемого в завещании. У наследодателя может быть еще имущество, не упомянутое в завещании. Наследник по закону, не упомянутый в завещании, может наследовать в равных долях с остальными наследниками по закону. Если завещание не вступит в силу, наследник, о котором не было упомянуто в завещании, наследует по закону наравне с остальными наследниками.

обязательной наследственной долей

Необходимыми (обязательными) наследниками являются:

  • несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные;
  • совершеннолетние дети, в том числе усыновленные, если они нетрудоспособны;
  • переживший супруг и родители, если они нетрудоспособны;

— иные нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

не менее 1/2

Нотариус обязан разъяснять завещателю правило ст. 1149 ГК РФ, отметить в завещании, что оно разъяснено. В том случае, если при открытии наследства окажется, что интересы необходимых наследников ущемлены завещателем, каждый из них вправе требовать в установленном порядке 1/2 законной доли от наследников по завещанию, к которым перешло наследственное имущество. Завещание в этой части должно быть признано недействительным.

завещательным отказом

Завещательный отказ устанавливается в завещании, поэтому лицом, обязанным выполнить его, является наследник по завещанию. В случае смерти наследника, на которого было возложено завещателем исполнение завещательного отказа, либо в случае неприятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю (ст. 1137 ГК РФ).

Таким образом,

завещательный отказ не является обязательством, возлагаемым лично на наследника, он должен быть исполнен любым наследником, к которому перешло данное имущество.

В законе предусмотрен наиболее значительный случай завещательного отказа

Отказополучатель становится кредитором наследника, принявшего наследство, так как приобретает право требовать выполнения возложенного на него завещателем обязательства. Например, завещатель обязал своего сына выплачивать ежемесячное содержание племяннице до окончания ею вуза. Племянница завещателя становится кредитором сына завещателя, принявшего наследство. Наследник, принявший наследство, не вправе уклоняться от исполнения отказа либо по своему усмотрению изменить размер или предмет отказа.

Свое требование к наследнику отказополучатель может предъявить в течение трех лет, начиная с момента открытия наследства.

Ответственность наследника перед отказополучателем ограничивается размером наследственной массы. Обязательная доля наследника не может быть обременена отказом.

Отказополучатель является преемником только в праве, обязанности наследодателя на него не переходят. Он, как правило, не участвует в погашении долгов наследодателя, не будучи наследником по завещанию, по этой же причине он не платит и наследственных пошлин, которые взыскиваются с наследников по завещанию.

Отказополучатель может отказаться от принятия завещательного отказа. Тогда наследник освобождается от лежащей на нем обязанности.

возложением.

Различие между завещательным отказом и возложением состоит в том, что завещательный отказ устанавливает обязательство в пользу лица, получающего определенную имущественную выгоду, а возложение должно быть направлено на осуществление общеполезной цели. Кроме того, возложение вообще может быть не связано с имущественной выгодой.

В завещаниях наряду с распоряжениями об имуществе возможны и иные распоряжения, в частности о назначении исполнителя завещания, об определении порядка погребения, о выборе опекуна детям и т. п.

Изменение и отмена завещаний

Отмена завещания осуществляется либо путем удостоверения нового, более позднего по дате завещания, отменяющего предыдущее завещание, либо путем подачи в нотариальный орган заявления об отмене удостоверенного ранее завещания без замены его другим.

Важно отметить, что если новое завещание отменено самим завещателем, то прежнее (отменённое этим новым) завещание автоматически не восстанавливается.

Необходимо отметить еще один нюанс вызывающий иногда вопросы на практике. Для этого Целесообразно рассмотреть пример:

«При рассмотрении дела по иску Костяшкиной и Мартемьяновой к Логинову К. возник спор о праве наследования вклада в сберегательном банке.

Логинов Н., имевший вклад в сберегательном банке, сделал завещательное распоряжение, согласно которому завещал вклад своей жене, Логиновой Е. 6 мая 1987 г. Логинов Н. умер. 21 июля 1987 г. умерла Логинова Е., которая не переоформила вклад на свое имя.

Сын Логинова Н., Логинов К., обратился в нотариальную контору и ему было выдано свидетельство о праве на наследство по закону, в состав этого наследства был включен упомянутый вклад Логинова Н. На основании выданного свидетельства Логинов К. вклад получил.

Сестры Логиновой Е. — Костяшкина и Мартемьянова — предъявили иск, оспаривая законность выдачи Логинову К. свидетельства о праве на наследство по закону на упомянутый вклад. Свое требование они мотивировали тем, что поскольку Логинов Н. оформил завещательное распоряжение на вклад, согласно которому после его смерти он переходит по наследству к его жене, Логиновой Е., а она умерла после Логинова Н., то после смерти Логиновой Е. право наследовать вклад переходит к ее наследникам. Логинов К. — пасынок Логиновой Е. — не является ее наследником по закону и поэтому наследовать вклад после смерти Логиновой Е. при отсутствии завещания не мог.

Нижегородский областной суд, рассмотревший дело по первой инстанции, удовлетворил исковые требования Костяшкиной и Мартемьяновой о признании недействительным свидетельства о праве Логинова К. на наследство по закону на вклад и о признании у истцов права на упомянутый вклад.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев дело по кассационной жалобе Логинова К., признала решение Нижегородского областного суда законным и обоснованным и оставила его без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения. В определении Судебной коллегии Верховного Суда РФ, в частности, указывалось, что после смерти своего отца, Логинова Н., Логинов К. не мог наследовать вклад, поскольку он (Логинов Н.) оформил завещательное распоряжение в пользу Логиновой Е., которая умерла позже Логинова Н., и, независимо от того, переоформила она завещанный ей вклад на свое имя или не переоформила, право наследовать вклад возникает у ее наследников, а не у наследников Логинова Н., каковым являлся ответчик по делу.

Решение Нижегородского областного суда и определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ в указанной части соответствуют ст. 561 ГК» .

При обнаружении противоречий между несколькими завещаниями одного лица распоряжение завещания, составленного позднее других, считается отменяющим противоречащие им распоряжения всех предшествующих завещаний.

Исполнение завещания

На обязанности исполнителя лежат: раздел и передача наследникам имущества (в соответствии с завещанием), продажа в случае надобности наследственного имущества и распределение денег между наследниками и т. п. Исполнитель завещания может быть истцом или ответчиком по спорам, вытекающим из управления наследственным имуществом. В случае несогласия наследников с действиями исполнителя они могут оспорить их в судебном порядке и просить об отстранении исполнителя завещания.

Форма завещания имеет большое значение

Приравниваются к нотариальным завещаниям:

— завещания военнослужащих, удостоверяемые командованием соответствующей воинской части;

— завещания граждан, находящихся на морских или речных судах, плавающих под флагом РФ, удостоверенные во время плавания капитаном судна;

— завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, санаториях и других стационарных лечебных учреждениях, а также в домах инвалидов, удостоверенные главным, старшим или дежурным врачом;

— завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и тому подобных экспедициях, удостоверенные начальником экспедиции.

Лица, находящиеся в заключении, могут удостоверить свои завещания у начальников мест лишения свободы (ст. 1127 ГК РФ).

Эти завещания подписываются также свидетелями.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель, который тоже должен его подписать, указав свое место жительства (ч. 4 ст. 1125 ГК РФ).

Свидетель должен быть предупрежден нотариусом о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ).

Законом предусматривается возможность составления закрытого завещания. Раньше, до принятия ч. 3 ГК РФ, такого правила не было. Завещатель может совершить завещание, не открывая его содержания ни нотариусу, ни свидетелям, ни другим посторонним лицам. Закрытое завещание, написанное и подписанное завещателем в заклеенном конверте, передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят свои подписи на конверте. Этот конверт в присутствии свидетелей запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого им принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, данные о каждом свидетеле. Принимая конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю правила о необходимых наследниках, сделав об этом запись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По представлении свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее, чем через пятнадцать дней, вскрывает конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. Текст оглашается нотариусом, о чем составляется протокол, содержащий полный текст завещания. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола. Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание, может изложить свою волю в присутствии двух свидетелей в простой письменной форме (ст. 1129 ГК РФ).

Завещание может быть составлено в Сбербанке на денежные средства на вкладе (ст. 1128 ГК РФ), однако они входят в состав наследства и выдаются наследникам на основании нотариального свидетельства о праве на наследство.

В заключение данного параграфа целесообразно сделать следующий вывод. Завещание — сделка всегда письменная (устное завещание ничтожно).

Кроме того, в подавляющем большинстве случаев необходимо нотариальное заверение, исключения составляют ситуации, когда допускается заверение завещания не нотариусом. Наиболее важные признаки завещания как сделки: завещание — сделка односторонняя; для ее совершения необходима и достаточна воля одного лица — наследодателя; завещание — личная сделка. Это означает, что при ее совершении принципиальное значение имеет личность субъекта, следовательно, невозможно совершение завещания через представителя. Завещания, в которых нарушены требования о форме и удостоверении, являются ничтожными сделками. Завещать имущество не могут лица, не являющиеся полностью дееспособными (недееспособные, ограниченно дееспособные, абсолютно недееспособные).

Они могут передавать наследство только наследникам по закону. Завещание в любое время может быть отменено или изменено завещателем, при этом не требуется указания причин этого. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образованиям. Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. Единственное ограничение принципа свободы завещания состоит в применении правила об обязательной доле в наследстве.

В заключение данной главы можно сказать, что Гражданский кодекс предусматривает два основания наследования: имущество переходит к наследникам либо по завещанию, либо по закону. Закон не исключает одновременное наследование и по закону, и по завещанию. Например, наследодатель завещал жене дачу, не упомянув о судьбе другого имущества, — в такой ситуации оно будет разделено между всеми наследниками первой очереди, в том числе женой, которая будет наследовать и по завещанию, и по закону.

Заключение

Наследственное право — представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.

Основная масса правовых норм, регулирующих условия и порядок наследственного преемства, содержится в Гражданском кодексе. Поэтому можно сделать вывод о том, что наследственное право является составной частью гражданского.

Гражданский кодекс дает систему норм, регулирующих условия и порядок наследственного преемства, меры охраны наследства и т. д.

Тесная связь, существующая между наследованием и семьей, приводит к выводу, что наследование является не только институтом гражданского права, но и институтом семейного права.

Представляется наиболее естественным считать наследственное право, регулирующее условия и порядок наследственного преемства, последним разделом гражданского права, как бы замыкающим систему гражданского права.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

Под наследственными правоотношениями (или наследованием) — понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом.

Моментом открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. Закон определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно — место нахождения имущества или его основной части.

Согласно Гражданскому Кодексу субъектами наследственного правопреемства являются наследодатели и наследники, которыми могут быть любые лица. Объектом наследственного правопреемства (наследством) является имущество, переходящее в порядке наследования от умершего (наследодателя) к наследникам.

Принятием наследства называются действия наследника, свидетельствующие о его согласии вступить в права наследования. Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником за исключением выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Принятие наследства — акт индивидуальный, то есть каждый наследник должен действовать за себя. Закон устанавливает два возможных способа принятия наследства: юридический и фактический. Юридический способ — подача нотариусу или иному уполномоченному законом должностному лицу выдавать свидетельства о праве на наследство заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Фактический способ — совершение действий наследником, свидетельствующих о фактическом вступлении наследника во владение наследственным имуществом. Действия по принятию наследства должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Наследование по закону имеет место в тех случаях, когда оно не изменено завещанием наследодателя. В подавляющем большинстве случаев наследование по закону осуществляется, если наследодатель не составил завещания либо о нем ничего не известно. Основными принципами наследования по закону, установленными Гражданским кодексом РФ, являются: определение исчерпывающего перечня лиц, имеющих право наследования по закону; очередность призвания наследников по закону к наследованию; равенство долей наследников по закону, за исключением долей наследников, наследующих по праву представления; призвание к наследованию независимо от очередности нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Наследование по закону осуществляется в порядке очередности. Закон устанавливает два правила очередности: переход к последующей очереди осуществляется при отсутствии наследников предыдущей очереди; доли наследников являются равными (за исключением наследников по праву представления, которые на всех получают долю предыдущего наследника, которого они как бы представляют).

Наиболее важные признаки завещания как сделки: завещание — сделка односторонняя; для ее совершения необходима и достаточна воля одного лица — наследодателя; завещание — личная сделка. Завещать имущество не могут лица, не являющиеся полностью дееспособными (недееспособные, ограниченно дееспособные, абсолютно недееспособные).

Они могут передавать наследство только наследникам по закону. Гражданский кодекс предусматривает два основания наследования: имущество переходит к наследникам либо по завещанию, либо по закону. Закон не исключает одновременное наследование и по закону, и по завещанию.

Библиография

[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/diplomnaya/institut-nasledstvennogo-prava/

1) Нормативно-правовые акты
  1. Конституция РФ 1993 (ч.4 ст. 35).

    — М.: «Российская газета», N 237, 25.12.1993.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ. — М.: «Парламентская газета», N 224, 28.11.2001, «Российская газета», N 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.

  4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410, «Российская газета», N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.

  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ — М.: «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532, «Парламентская газета», N 220-221, 20.11.2002, «Российская газета», N 220, 20.11.2002.

  6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая 1995 г. №70-Ф3.- М.: «Собрание законодательства РФ», 08.05.1995, N 19, ст. 1709, «Российская газета», N 93, 16.05.1995. (утратил силу)

  7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ. – М.: «Парламентская газета», N 140-141, 27.07.2002, «Российская газета», N 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3012.

  8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954, «Российская газета», N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.

  9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 16, «Российская газета», N 17, 27.01.1996.

  10. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ. — М.: Российская газета», N 148-149, 06.08.1998, «Собрание законодательства РФ», N 31, 03.08.1998, ст. 3824.

  11. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – М.: «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340, «Парламентская газета», N 151-152, 10.08.2000.

  12. Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.64г. – М.: «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407., «Свод законов РСФСР», т. 2, с. 7. (утратил силу)

  13. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года. – М.: «Свод законов РСФСР», т. 8, с. 175, «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407, «Свод законов РСФСР», т. 2, с. 7. (утратил силу)

  14. Основы Гражданского Законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1).

    – М.: «Ведомости СНД и ВС СССР», 26.06.1991, N 26, ст. 733.

  15. Закон Российской Федерации от 12.12.91 N 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2001 года).

    – М.: «Российская газета», N 59, 13.03.1992, «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.03.1992, N 12, ст. 593.

  16. Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I «Об авторском праве и смежных правах» – М.: «Российская газета», N 147, 03.08.1993, «Ведомости СНД и ВС РФ», 12.08.1993, N 32, ст. 1242.

  17. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» – М.: «Собрание законодательства РФ», 27.05.1996, N 22, ст. 2591, «Российская газета», N 104, 04.06.1996.

  18. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» – М.: «Парламентская газета», N 224, 28.11.2001, «Российская газета», N 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4553.

  19. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.93 № 4462-1. – М.: «Ведомости СНД и ВС РФ», 11.03.1993, N 10, ст. 357, «Российская газета», N 49, 13.03.1993.

  20. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 27 мая 1996 г. — №22. — Ст. 2591.

2) Материалы судебной практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.91 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в редакции постановления Пленума N 11 от 21 декабря 1993 года) (с изменениями на 25 октября 1996 года).

    «Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 — 1993», М. «Юридическая литература», 1994, «Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам», М., «Спарк», 1994

  2. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 01.07.66 N 6 «О судебной практике по делам о наследовании». Документ опубликован не был.

  3. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.03.93 N 4604-1 «О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации» (с изменениями на 26 ноября 2001 года).

    – М.: «Ведомости СНД и ВС РФ», 18.03.1993, N 11, ст. 393, «Российская газета», N 57, 25.03.1993.

  4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.93 N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (в редакции постановления Пленума от 21 декабря 1993 года N 11) (с изменениями на 25 октября 1996 года).

    «Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 — 1993», М. «Юридическая литература», 1994. «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 11, 1993, «Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам», М., «Спарк», 1994.

  5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 года N 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11.10.91 N 11 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами». – М.: «Российская газета», N 15, 25.01.2003, «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 3, 2003, «Российская юстиция», N 2, 2003

3) Литература

[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/diplomnaya/institut-nasledstvennogo-prava/

  1. Бирюков Б.М. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: Вопросы правового регулирования. — М.: «Ось-89», 2004.

  2. Власов Ю.Н. Наследственное право. М., 2002.

  3. Галахтин, М.Г. и др. Правоведение.- Москва, 2002.- C. 61-65.

  4. Глава Федеральной нотариальной палаты РФ комментирует новое законодательство о наследовании // Известия. – 01.02.2002.

  5. Гомола А.И. Гражданское право. — М.: «Академия», 2004

  6. Гришаев С.П. Наследственное право. — М.: «Юристъ», 2003.

  7. Гусев А.Н. Гражданское право. Т. 3 – М.: Инфра – М, 2003. с. 12.

  8. Гусев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2002.

  9. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. — М.: «Статут», 2003.

  10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 т. Часть 3 /Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. — М.: «Юрайт-Издат», 2004.

  11. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. — М.: «Юристъ», 2005.

  12. Кречет Н.А. Как оформить наследство. Опека. Попечительство. — М.: «Феникс», 2003.

  13. Крыканова Л.Н. Новое наследственное право и налогообложение наследства // Налоговый вестник. — №3. — март 2002 г.

  14. Крылова З. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ // Российская юстиция. — №3. — март 2002 г.

  15. Крылова, З.Г. и др. Правоведение.- Москва, 2002.

  16. Лесницкая Л.Ф. Правовые основы совершения нотариальных действий // Бухгалтерский учет. 1998. № 12; 1999. № 1,2.

  17. Маслович А. Наследование по завещанию и закону // Сборник АКДИ. – 2002. c. 10.

  18. Михалева Т.Н. Наследование по завещанию, по закону, отдельных видов имущества. — М.: «Гросс Медиа», 2005.

  19. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. — Кишинев.: 1973.

  20. Никифиров А.В. Как оформить завещание. — М.: «ИНФРА-М», 2004.

  21. Никифоров А.В. Наследство. — М.: «РИОР», 2004.

  22. Оглоблина О.М., Тихомиров М.Ю., сост. Брачно-семейные и наследственные документы. — М.: «Издание Г-на Тихомирова М. Ю.», 2004.

  23. Опалева, А.В. Обществознание.- Москва, 2004.

  24. Плетнев М.Ю. Нотариат. — м.: «Экзамен», 2005.

  25. Поссе Е.А. Советское гражданское право. — Л.:1982.

  26. Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского Кодекса РФ / Под общ. ред. Эрделевского А.М. – М.: Инфра-М. – 2002.

  27. Присягина Г.Н., Микулич О.Г. Налог при наследовании и дарении имущества. Комментарий и практика применения. М., 2001.

  28. Пугинский, Б.И. Правоведение.- Москва, 2003.

  29. Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права. К принятию третьей части Гражданского кодекса РФ // Журнал российского права. — №3. — март 2002 г.

  30. Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. — М.: «Ось-89», 2004.

  31. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный).

    — М.: Проспект. — 2002.

  32. Советское гражданское право. Часть 2. / Под ред. Смирнов В.Т. Толстой Ю.К., Юрченко А.К. — Л.: 1982 г.

  33. Сорокина И. Наследственное имущество // Финансовая газета. Региональный выпуск. — №21. — май 2002 г. c. 10.

  34. Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. — №8. — август 2002г.

  35. Тимонина Ю.В., Фесечко Т.А. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. — М.: Юрист. — 2002.

  36. Титова Г. Новые правила наследования // Финансовая газета. Региональный выпуск. — №3. — январь 2002 г. c. 4.

  37. Толстой, Л.Н. Наследственное право.- Москва, 2000.-

  38. Эрделевский A.M. Приобретение наследства. М., 2002.

  39. Ярошенко К. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике // Российская юстиция. — №11. — ноябрь 2001 г. с. 24-28.