Правовое регулирование наследственных правоотношений
1. История развития наследственных правоотношений
1.1 Зарождение и развитие наследственных правоотношений
Наследование — один из основных и важнейших институтов гражданского права. Он зародился еще в первобытнообщинном строе.
Первобытнообщинный строй является самой первой в истории человечества общественно-экономической формацией. В первобытнообщинном строе институт наследования только начал свое формирование. При этом он регулировался не нормами права, а обычаями и традициями, существовавшими в племени. В тот период от отца к сыну переходили орудия производства, которые находились во владении или пользовании рода (племени).
Кроме того, в наследственное имущество входили средства поддержания домашнего очага, украшения, запасы продовольствия. При этом наиболее ценные предметы подлежали захоронению вместе с умершим. Если умирала женщина, то ее имущество поступало к детям или сестрам, но не к братьям.
В целях укрепления рода (племени) не допускался выход наследственного имущества за пределы рода, а значит, наследниками могли быть только лица, принадлежащие к данному роду (племени).
Решающую роль в становлении института наследования сыграл период от общинной к частной форме собственности, который произошел в VII-V вв. до н.э. Возникновение института наследования в этот период связано с постепенным формированием права собственности на недвижимое имущество.
В V-VI вв. до н.э. переход наследственного имущества постепенно происходит в порядке универсального правопреемства, а именно: к наследнику переходит наследство в целом в виде как имущества наследодателя, так и его долгов.
Нормы наследственного права впервые были закреплены в Законах Хаммурапи. В них начали свое формирование такие институты наследственного права, как наследование по завещанию. Институт недостойных наследников, раздел наследства и др.
По Законам Хаммурапи после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья, наследственное имущество между которыми делилось поровну. При наличии достаточных к тому оснований отец был вправе полностью лишить наследника наследства. Однако отец имел право путем дарения увеличить наследственную долю одного сына за счет уменьшения долей других сыновей. Если у наследодателя были дочери, то при выходе замуж наследники должны были обеспечить их приданным. Жена умершего наследовала имущество вместе с сыновьями, в состав ее наследства входила доля в наследственном имуществе и ее приданное. Если в семье наследодателя были одни дочери, то призываться к наследованию могли они. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец умер до открытия наследства.
Право наследования и наследственное право
... развитие наследственного права напрямую влияет на развитие права наследования. Здесь необходимо отметить специфичность или особенность наследственных правоотношений - они возникают только после смерти наследодателя и в отличие от других форм перехода имущества ...
В Афинах наследование по завещанию впервые было оговорено в законодательстве Солона. В круг завещателей входили лишь мужчины, не имеющие сыновей. Отец, имеющий сыновей, усыновленные дети, а так же женщины не могли завещать свое имущество.
Наиболее полное регулирование отношений в области наследования в рабовладельческом строе содержится в римском праве.
Римское наследственное право прошло долгий путь развития, в котором прослеживаются три этапа:
Наследственное право древнего цивильного права.
Основным документом в древнем цивильном праве были Законы XII таблиц, которые представляли собой свод законов. В Законах XII таблиц закреплялись два основания наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. Причем институт наследования по закону возник раньше института наследования по завещанию и считался главным основанием наследования. Наследование по завещанию применялось лишь в редких случаях, как исключение из общего правила.
Первоначально имущество умершего, независимо от его желания передать конкретному лицу, оставалось в общем пользовании его агнатской семьи (рода).
Следовательно, по цивильному праву наследниками могли быть только агнаты лица, объединенные общей семейной властью домовладыки.
В Законах XII таблиц определены три очереди (разряда) наследников:
- а) жена умершего, его дети, усыновленные и внуки от ранее умерших сыновей. Жена, дети и усыновленные делили наследственное имущество поровну. Если же в наследовании участвовали внуки от раннее умерших сыновей, то они наследовали по праву представления;
- б) мать, дед, бабушка умершего, а так же его полнородные братья и сестры и дети ранее умерших братьев и сестер.
Мать, дед, бабушка умершего и его полнородные братья и сестры делили наследство поровну, а дети ранее умерших братьев и сестер получали долю, которая причиталась бы умершему родителю;
- в) остальные родственники, в том числе и члены рода, к которому принадлежал наследодатель.
Наследование по преторскому эдикту.
Наследование по преторскому праву упоминается еще в сочинениях Цицерона. Оно характеризовалось более простой формой, нежели наследование по цивильному праву. В этот период различия, лежавшие в основе двух видов наследования были устранены.
Наследственная масса, находившаяся в ожидании наследника, получила название «лежачего наследства». Наследство, оставшееся без наследников («выморочное наследство»), поступало в доход государства.
Претор (судья) создавал особый эдикт для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально он давался лицам, которых претор после рассмотрения их претензий считал вероятными наследниками по цивильному праву. В случаях, когда ближайший наследник не принимал наследства, преимущество на наследование получал наследник последующей очереди.
Близость когнатского родства измерялась степенями и линиями. Преторский эдикт устанавливал четыре очереди (разряда) наследников:
- а) дети умершего и лица приравненные к ним;
- б) наследники по древнему цивильному праву при отсутствии лиц, принадлежащих к первому разряду;
- в) кровные родственники наследодателя, вплоть до шестой степени родства;
- г) супруг наследодателя, при отсутствии родственников первого, второго или третьего разряда.
Наследование по закону имеет место в случаях, когда наследодатель не оставил завещания, наследник по завещанию умер раньше завещателя, а так же если наследник отказался от принятия наследства.
Порядок наследования недвижимого имущества по законодательству ...
... наследуемого имущества в качестве неделимых недвижимых вещей; 2) выбранным способом передачи имущества наследодателем (это или наследование по закону, или ... имеющие право на обязательную долю в наследстве; когда имущество умершего считается выморочным. Тем самым законодатель подчеркивает ведущую ... по закону. Так, если отец в закрытом завещании определил передачу дома в собственность старшего сына, а ...
Наследование по императорскому законодательству Юстиниана.
Развитие наследования в римском праве завершилось в 542-548 гг. в новеллах Юстиниана, который упростил систему наследования по закону, построив его исключительно на коганатском родстве (без дискриминации по половому признаку).
Стали различаться нисходящие члены семьи умершего, восходящие родственники, неполнородные братья и сестры. При Юстиниане был установлен исчерпывающий перечень оснований для лишения обязательной доли в наследстве: лишать наследства разрешалось за вступление в брак против воли родителей; действия угрожающие жизни отца и т.п. Если наследников у умершего не было, имущество считалось выморочным и переходило в собственность государства.
В настоящее время на многих положениях римского наследственного права основано и наследственное право России.
1.2 Становление и развитие наследственного права России
Проблема наследования в России имеет достаточно большое значение. Это прослеживается еще с древнейших времен.
Первые упоминания о нормах, касающихся наследственного права, содержатся в Русской Правде (XI-XII вв.), в которой оно характеризовалось сугубо классовым подходом законодателя. Так, наследниками бояр и дружинников могли быть не только сыновья, но и дочери, у смердов же при отсутствии сыновей имущество считалось выморочным и поступало в собственность князя. Наследование по завещанию имело место, однако оно составлялось в устной форме. Наследниками по закону являлись сыновья умершего, а при их отсутствии — дочери. Нередко при наличии большого количества сыновей дочери вообще не получали наследства. Наследственная масса делилась таким образом, что старшие сыновья получали движимое имущество и деньги, а младшие — поместье отца.
Однако в Русской Правде существовало много неурегулированных вопросов: не было указаний на наследование родителей после детей, а так же мужа после жены.
В XIV-XV вв. наследственные отношения регулировались Псковской Судной грамотой, в XV в. — Новгородской Судной грамотой, Судебником 1497 г. и Судебником 1589 г.
В Судебнике 1497 г. стал прослеживаться постепенный рост по расширению круга наследников, а так же прав наследодателя. Так, в круг наследников по закону входили сыновья наследодателя и его супруга. При наличии сыновей дочери отстранялись от наследования недвижимого имущества. Наследники приобретали не только наследственные права, но и обязанности наследодателя. Завещание стало оформляться официально. Законодателем расширился такой принцип наследственного права, как свобода воли наследодателя: теперь завещателем мог быть любой член семьи.
В 1714 г. Петром I был принят Указ «О порядке наследования в движимом и недвижимых имуществах», известный как Указ о единонаследии. Указом была установлена система майората. Наследодатель вправе был завещать недвижимое имущество по своему усмотрению, только одному сыну. Остальные дети (сыновья и дочери) наследовали в равных долях только движимое имущество. Однако при отсутствии сыновей недвижимое имущество по завещанию наследовали дочери. Наследование по закону имело место при отсутствии завещания.
Наследование по закону. Наследование по завещанию. Современные ...
... наследства. Указанные лица отстраняются от наследования только по закону, но не по завещанию. 1.2 Состав наследственной массы В состав наследства входят те права и обязанности, которые переходят к наследникам. Поскольку к наследникам ...
В 1731 г. единонаследие отменено императрицей Анной Иоанновной, указом которой было установлено, что к наследованию по закону могут призываться все сыновья умершего. В наследство включалось как движимое так и не движимое имущество наследодателя. Внуки, которые призывались к наследованию по праву представления, наследовали свою долю отца наследника, умершего до открытия наследства. Вместе с сыновьями к наследованию призывались дочери и переживший супруг наследодателя. При отсутствии нисходящих наследников к наследованию призывались братья умершего.
В 1833 г. основным источником наследственного права являлась часть 1 тома 5 Свода законов Российской империи. Наследственное имущество не рассматривалось как единое целое, а делилось на две самостоятельные наследственные массы: родовое имущество переходило только к наследникам по закону, а остальное имущество наследовалось в общем порядке.
В начале XIX в. Наследование по закону допускалось, если:
1) в состав наследственного имущества входило родовое имение;
2) умерший не оставил завещания;
3) завещано не все наследственное имущество;
4) наследники по завещанию не приняли наследства;
5) завещание признано недействительным.
Наследование открывалось не только после смерти наследодателя, в случае пострижения лица в монашество, признания лица безвестно отсутствующим. Порядок наследования по закону был построен таким образом, что ближайшие нисходящие родственники призывались к наследованию по степени кровного родства, но не совместно. При отсутствии наследников по нисходящей линии наследство переходило к родственникам по боковой линии. Родители и другие восходящие родственники не имели права наследования. Если у наследодателя не было детей, то имущество после его смерти переходило родителям, но лишь на праве пожизненного владения.
Супруг имел право наследования недвижимости в размере одной седьмой и одной четырнадцатой движимого имущества. Имущество считалось выморочным, если после умершего не оставалось наследников или наследники не претендовали на наследство в течение десяти лет. Выморочное имущество поступало в доход государства, дворянства, губернии, города или села. Завещательное распоряжение можно было возложить только в части родового имущества. Оно могло содержать отлагательное или отменительное условие. Завещание составлялось лишь в письменной форме, причем допускалась как простая, так и нотариальная форма. Срок давности для принятия наследства был установлен в 10 лет с момента открытия наследства.
Существенные изменения в области наследования произошли в советском периоде.
В 1917 г. был принят Декрет «О земле», которым отменялась помещичья собственность без выкупа. Земля, ее недра, воды, леса признавались всенародной собственностью, Кроме того, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 г. издал Декрет «Об отмене наследования», по которому имущество умершего, являющееся трудовой собственностью и не превышающее 10 тыс. рублей, поступало в управление и распоряжение супруга, прямых родственников, братьев(сестер) умершего. Таким образом, Декрет «Об отмене наследования» и специальное постановление Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 г. практически уничтожили наследование частной собственности, которая после смерти владельца становилась достоянием государства. Нетрудоспособные и не имеющие прожиточного минимума супруг и ближайшие родственники умершего получали от государства содержание из имущества, оставшегося после смерти наследодателя.
Наследование отдельных видов имущества (2)
... наследодателя на это имущество должно быть надлежащим образом оформлено. Наследование является одним из видов правопреемства. Современное легальное определение наследования дается в ч.1 ст.1110 ГК РФ - при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) ... наследованием по закону; рассмотрение законодательства, регулирующего отношения по наследованию отдельных видов имущества; ...
Декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР» от 22 мая 1922 г. в России вновь был введен институт наследования. Право наследования по завещанию и закону стало принадлежать супругу и прямым нисходящим потомкам в пределах общей собственности наследства 10 тыс. золотых рублей.
Наследственное право получило свое дальнейшее развитие в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. По ГК РСФСР имущество умершего больше не делилось на трудовую и нетрудовую собственность. Допускалось наследование как трудовой, так и нетрудовой собственности. Наследниками могли быть: супруг, прямые нисходящие родственники, нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Запрещалось завещать имущество в пользу посторонних лиц, в том числе отсутствии наследников по закону. Кроме того, Кодекс 1922 г. ввел завещание, предоставил завещателю право на завещательный отказ и подназначение, а так же лишение наследников по закону наследства. При этом доля причитающегося им наследства переходила в собственность государства. ГК РСФСР допускал наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. золотых рублей за вычетом долгов умершего. Если стоимость наследства после вычета превышала 10 тыс. золотых рублей, то этот излишек переходил в доход государства.
Наследственное правопреемство ограничивалось так же Декретом ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О наследственных пошлинах». В соответствии с ним, если доля наследственного имущества составляет от 6 до 10 тыс. рублей золотом, наследник обязан платить пошлину в размере 4% стоимости наследственной доли. Если же стоимость наследства превышала 10 тыс. рублей, то с каждых последующих 10 тыс. пошлина повышалась на 4%. Однако общая сумма наследственной пошлины не могла превышать 50% стоимости наследства.
В 1926-1929 гг. был установлен особый порядок наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г. отменяется предельный размер наследства. Кроме того, был расширен круг наследников, в который вошли усыновленные дети и их потомки. В 1928 г. появился институт обязательной доли в наследстве, в связи с чем наследники, не достигшие совершеннолетия, стали получать на менее ? доли, которая причитается им по закону. Наследодатель имел право завещать имущество государству и его органам, государственным, а так же партийным организациям. В результате проведенных реформ стало возможным наследование по закону и по завещанию всего наследственного имущества независимо от его стоимости. Наследники, проживавшие совместно с умершим, получали имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу, сверх причитающейся им доли из имущества умершего. В 1926 г. в СССР был введен институт усыновления. Усыновленные дети и их потомки по отношению к усыновителям приравнивались к родным детям и родственникам, следовательно, они так же приобретали право наследования после смерти усыновителей.
Особенности наследования корпоративных прав
... работе мы рассмотрим особенности наследования имущественных прав. Данная тема представляется одной из наиболее актуальных, поскольку именно при регулировании данного вопроса законодатель определил существенные исключения из общих правил о наследовании. ...
С изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об усилении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного знака «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства»» только зарегистрированный брак стал порождать права и обязанности супругов. Лица, состоящие в фактических брачных отношениях, не признавались супругами и, как следствие, не могли наследовать друг после друга.
Указом Президиума ВС ССР 1945 г. «О наследниках по закону и завещанию» была впервые установлена очередность призвания к наследованию.
Указом было установлено три очереди наследников:
1) дети (в том числе и усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители, другие нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти;
2) трудоспособные родители;
3) братья и сестры наследодателя.
Внуки и правнуки стали наследовать по праву представления.
Указ устанавливал, что обязательной долей наследства обладали все нетрудоспособные наследники. Наследодатель был вправе завещать свое имущество посторонним лицам, но только при отсутствии наследников по закону.
ГК РСФСР 1964 г. содержал всего 35 статей, посвященных наследованию, на основании которых к наследованию по закону, при отсутствии завещания призывались ближайшие родственники наследодателя.
После 1991 г. с распадом СССР образовался целый ряд проблем, связанных с наследованием. Данные проблемы вызваны расширением круга участников гражданско-правовых отношений, появлением частной собственности и уравниванием ее с другими формами собственности. Все эти обстоятельства говорили о необходимости проведения реформ в области наследования.
В настоящее время отношения, связанные с наследованием, регулируются разд. V ч. III ГК РФ, которая вступила в силу с 1 марта 2002 г. Данный нормативный документ исходит из таких принципов наследственного права, как универсальность наследственного правопреемства, свобода завещания и др.
Таким образом, наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества. Институт наследования за многие годы своего развития прошел существенную трансформацию. Начиная свое формирование в первобытнообщинном строе, регулировался не нормами права, а обычаями и традициями. Решающую роль в становлении института наследования сыграл переход от общинной к частной форме собственности. Наиболее полное регулирование наследственных отношений содержится в римском праве. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.
Российское гражданское право следует в регулировании наследования римским традициям. Отступления от этих традиций, существовали при феодальном экономическом строе и в советском периоде 20-х годов прошлого века. Однако при многолетнем развитии советского наследственного права данные отступления были ликвидированы. В Гражданском кодексе 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему права. Но после развалила СССР и появления новых форм собственности, образования ряда проблем связанных с наследованием потребовалось принятие нового, соответствующего времени закона регулирующего наследование (разд. V ч. III ГК РФ).
Наследование по закону и по завещанию
... наследственного права (смерть наследодателя либо объявление его умершим, принятие наследства наследником (при наследовании по завещанию - наличие завещания); во-вторых, переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, лицо, приобретающее права и ...
2. Основные положения о наследовании
2.1 Понятие наследования
Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.
Наследование — это в первую очередь правопреемство, что означает зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника.
При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если Гражданским кодексом не установлено иное.
В ГК РСФСР 1964 г. отсутствовало определение наследования. В отличие от этого в п. 1 ст. 1110 ГК РФ законодательно закреплены основные признаки наследования. Это позволяет понимать под наследованием переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.
Предметом наследования прежде всего является имущество, т.е. совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место занимает право собственности.
Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам).
Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.
При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам происходит в порядке правопреемства . Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (праводателя).
При наследовании эта зависимость проступает «весомо, грубо, зримо».
Наследственное правопреемство является универсальным (общим).
Это означает, что наследство, т.е. вся совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали, при чем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Так, если обязательства обеспечено неустойкой или поручительством, то они сохраняют силу и при переходе прав кредитора по обязательству к наследнику. С другой стороны, если наследственное имущество заложено, то смена собственника залог имущества не прекращает. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не знать, что именно входит в состав наследства. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (п. 2 ст. 1152 ГК).
Наследственные права в международном частном праве
... и акты). Основные аспекты наследования в международном праве 1.1 Понятие и сущность наследования Наследование - это переход имущества (собственно наследства) и имущественных прав непосредственно от умершего гражданина (собственно наследодателя) к наследникам. Данный институт ...
На первый взгляд исключением из этого правила является предоставленная наследнику возможность отказаться от наследства в пользу других наследников того же наследодателя. На самом деле никакого исключения здесь нет, поскольку речь идет именно об отказе от наследства, а не о его принятии. Наконец, акту принятия наследства придается обратная сила. Если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующей части, если наследников несколько) уже с момента открытия наследства.
Универсальность правопреемства характерна как для наследования по закону, так и по завещанию. Пожалуй, единственным исключением является случай распределения наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из наследников в этом случае будет сингулярным (частным).
При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя без посредничества каких-либо третьих лиц. Поэтому нельзя считать отказополучателя ст. 1137 ГК наследником, поскольку он приобретает права не от наследодателя непосредственно, а от наследника, будучи кредитором последнего.
Сказанное приводит к выводу, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя за изъятиями, о которых говорилось выше.
2.2 Основания наследования
В статье 1111 ГК РФ, как и в прежних ГК (1922 г. и 1964 г.), предусматриваются два основания наследования: по завещанию и по закону. Разумеется, основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу. Не говоря уже о том, что встречаются пограничные случаи, когда часть наследства переходит к наследникам по завещанию, а другая к наследникам по закону, нужно помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает. Для наследование не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов.
Так, при наследовании по закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т.п.), позволяющее призвать наследника к наследованию. При наследовании по завещанию в юридический состав наряду с названными выше двумя первыми обстоятельствами включается завещание, являющееся односторонней сделкой.
Наследование по закону, как сказано в статье 1111 ГК РФ, имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. Основной случай наследования по закону — отсутствие завещания.
Но наследование по закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц (имущество как выморочное в этом случае перейдет в порядке наследования по закону в собственность РФ — п. 2 ст. 1151 ГК).
Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. Если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении не завещанного имущества возникает наследование по закону. Если завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что в завещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам.
Открытие наследства и призвание к наследству
... органе ЗАГС. В тех случаях, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства признается: место нахождения наследственного имущества, если все оно находится в одном и том ... имеет следующие исключения: а) доля наследника по закону, умершего одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам: внукам наследодателя и их потомкам (п. 2 ст. ...
Таким образом, независимо от того, есть завещание или нет и, если есть, то каково его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе юридических фактов . С этой точки зрения наследование — ни по закону, ни по завещанию — непосредственно из закона никогда не возникает.
Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности — если нет наследства, то и наследовать нечего.
Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства . Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследство» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит.
В статье 1112 ГК РФ впервые в российском гражданском законодательстве о наследовании раскрывается содержание наследства, переходящего, от умершего, к его правопреемникам. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, дача, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др.
Однако не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства. Для некоторых из них закон предусматривает иную юридическую судьбу: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие — поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе.
Согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ — не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Также не входят в состав наследства права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (например, ст. 1185 ГК).
Перечень прав и обязанностей наследодателя, не переходящих по наследству, содержащийся в ст. 1112 ГК, не является исчерпывающим. В составе таких прав и обязанностей следует назвать право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др.
Надлежит иметь в виду, что сказанное выше об исключении из состава наследства алиментов, платежей в возмещение вреда жизни или здоровью наследодателя, пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий, не касается тех сумм, которые были начислены наследодателю, но не были им получены по какой-либо причине. Для этих сумм, а также начисленной, но не полученной заработной платы и приравненных к ней платежей закон устанавливает особый правовой режим ст. 1183 ГК.
Как отмечалось, закон не допускает включения в состав наследства личных неимущественных прав. Объяснение этому кроется в неразрывной связи этих прав с личностью их обладателя. Однако у некоторых из них, тесно соприкасающихся с имущественными правами, отсутствует признак неразрывной связи с личностью обладателя. Например, личное неимущественное право автора произведения на обнародование его или личное неимущественное право изобретателя на получение патента тесно связано с их имущественными правами на вознаграждение в случае использования этих объектов интеллектуальной собственности. Поскольку здесь отсутствует признак неразрывной связи этих личных неимущественных прав с личностью их обладателей, появляется возможность правопреемства, т.е. перехода такого права к иному лицу. По общему правилу допустимость правопреемства и, следовательно, наследования личных неимущественных прав при отсутствии их неразрывной связи с личностью обладателя устанавливается в законе применительно к конкретным личным неимущественным правам ст. 10 Закона «Об авторских и смежных правах», ст. 10 «Патентного закона РФ». Эти законодательные акты утратили свою силу в связи со вступлением в силу 4 части Гражданского кодекса в 2008 году
Статья 1113 ГК РФ определяет понятие открытия наследства. Именно с моментом открытия наследства связана возможность наступления определенных правовых последствий, включая передачу имущества наследникам; на момент открытия наследства определяется состав наследственной массы. Открытие наследства происходит в случае смерти гражданина, а также в случае объявления его умершим.
Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге человека. Порядок установления факта смерти излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. №460. Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания).
Думается, так же должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов, подвергшихся воздействию низких температур (так называемому «замораживанию») с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство после него не открывается.
Объявление судом гражданина умершим влечет за собой (и по нормам ГК РСФСР тоже влекло) те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Однако объявление умершим в принципе возможно, и когда на самом деле гражданин был жив (поскольку на основании положений ст. 45 ГК РФ для этого достаточно отсутствия информации о субъекте в месте его жительства в течение определенного времени).
В этом случае его правоспособность объявлением умершим не прекращалась, а имущество, перешедшее по наследству, при некоторых обстоятельствах может быть возвращено наследодателю. Последствия явки гражданина, объявленного умершим, определены в ст. 46 ГК РФ, при этом ч. 1 п. 2 указанной статьи устанавливает, что гражданин, объявленный умершим, независимо от времени своей явки может потребовать возврата сохранившегося имущества от любого безвозмездного приобретателя. Именно таковыми, очевидно, являются наследники.
С моментом открытия наследства связан еще один важный вопрос — о характере прав на наследственную массу с этого момента и до принятия наследства наследниками. С одной стороны, как отмечалось выше, принятое наследство считается принадлежащим наследникам с момента открытия наследства, но нас интересует его принадлежность до того, как наследство было принято.
Такое имущество еще в римском праве получило название лежачего наследства (hereditas iacet).
«Входящие в него вещи в это время являются ничьими (res nullius), однако в целях защиты будущего наследника они находятся на особом положении, вследствие чего в его интересах не применяется принцип, по которому res nullius открыты для захвата любым желающим». И хотя, «чтобы оправдать приобретение прав и обязанностей «лежачим» наследством, римские юристы прибегали к некоторым фикциям, иной раз приписывая обратную силу принятию наследства наследником, начиная с момента смерти de cuius, а иногда усматривая в «лежачем» наследстве как бы продолжение личности покойного до момента принятия наследства», представляется, что теория бессубъектных прав основывается именно на отношении к наследству как res nullius. Эту концепцию бессубъектных прав и обязанностей разделяет Ю.К. Толстой: «…с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей». С такой концепцией можно согласиться, уточнив, что речь идет об отсутствии субъекта права собственности — при этом владелец имущества является вполне определенным субъектом (например, наследник, душеприказчик, доверительный управляющий).
Отметим, что закон в принципе позитивно относится к ситуациям, когда субъект права собственности неизвестен — в частности, это проявляется в существовании норм о приобретательной давности, когда речь идет именно о субъекте права владения (очевидно, собственник может отсутствовать — бесспорным примером является ликвидация юридического лица-собственника, небесспорным — смерть собственника, о чем добросовестный владелец не знал и не мог знать).
Положения о времени открытия наследства не новы, однако статья 1114 ГК РФ значительно их дополнила.
Общее правило осталось неизменным: временем открытия наследства является день смерти гражданина либо день вступления в законную силу решения об объявлении лица умершим. В последнем случае в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ в решении суда может быть названа конкретная дата предполагаемой гибели гражданина. И тогда наследство откроется в момент предполагаемой гибели, но в силу прямого указания ч. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ шестимесячный срок для принятия наследства начнет течь не с момента его открытия, а с момента вступления в силу решения суда об объявлении лица умершим.
Очень важно правило, установленное п. 2 ст. 1114 ГК РФ, в соответствии с которым граждане, умершие одновременно, не наследуют друг после друга. Это означает, что наследование открывается после каждого из них, и принадлежащее каждому имущество передается их наследникам.
Наследодатели, умершие одновременно, в доктрине называются коммориентами. Это могут быть, например, супруги, либо отец и сын главное, чтобы речь шла о лицах, наследующих один после другого.
Из сказанного следует, что важно определить, являются наследодатели коммориентами либо нет (это влияет на порядок наследования).
Коммориенты умершие в один день, т.е. от 0 до 24 часов текущих суток. Соответственно, муж не будет наследовать после жены, если она умерла в 0.20, а он — в 23.40 тех же суток, и будет наследовать, если между указанными событиями прошло всего несколько минут, приходящихся на разные сутки. Так же следует решать вопрос в ситуациях, когда на разной территории установлено разное время — коммориентами являются только субъекты, умершие в один день, т.е. в одну календарную дату (по местному времени).
Обратим внимание, что о коммориентах упоминает п. 1 ст. 1146 ГК, в силу которого смерть коммориентов не влияет на переход имущества по праву представления ст. 1146.
Положения о месте открытия наследства содержались в ст. 529 ГК РСФСР, однако они существенно дополнены нормами статьи 1115 ГК РФ.
Место открытия наследства — очень важная категория, так как к наследственным отношениям применяется соответствующее законодательство; кроме того, мероприятия, связанные с принятием наследства ст. 1153 ГК РФ осуществляются нотариусом по месту открытия наследства.
По общему правилу местом открытия наследства служит последнее место жительства наследодателя. Ст. 20 ГК РФ определяет: место жительства — место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, является место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов.
Как видно, ГК РФ не связывает решение вопроса о месте жительства с вопросом о регистрации. Это представляется правильным, ведь нормы о регистрации публично-правовые, а для решения вопросов наследования значение имеет именно факт проживания. Можно согласиться с мнением, что регистрация (причем регистрация по месту жительства, а не по месту пребывания) хоть и надежный, но лишь ориентир при определении места жительства.
Заинтересованные лица могут доказывать, что наследодатель не проживал по месту регистрации, — при наличии достаточных доказательств место регистрации не станет местом открытия наследства.
На практике нередки ситуации, когда последнее место жительства наследодателя не может быть установлено, например, субъект проводил в разных местах достаточно много времени. Для таких случаев ч. 2 статьи 1115 ГК РФ устанавливает особые правила определения места открытия наследства. Эти же правила применяются так же в ситуациях, когда наследодатель, имеющий имущество в РФ, проживал за ее пределами.
В названных случаях местом открытия наследства является место нахождения имущества наследодателя. Если мест нахождения имущества несколько, то место открытия наследства определяется местом нахождения недвижимого имущества либо его наиболее ценной части (очевидно, это определяется местом регистрации данного имущества как объекта недвижимости).
Если в составе имущества нет недвижимости, местом открытия наследства будет место нахождения движимого имущества или наиболее ценной его части.
Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. К сожалению, ГК РФ не решает вопрос о том, кто именно будет определять рыночную стоимость, необходимо ли привлечение оценщика; не ясно, кто должен сравнивать рыночную стоимость имущества наследодателя и окончательно решать вопрос, какое же место будет местом открытия наследства. На мой взгляд, эти вопросы решаются по соглашению наследниками, а при отсутствии соглашения — судом (хотя неясно, как учитывать мнение наследников, изъявивших его не сразу).
Кроме того, не понятно, на какой момент учитывается рыночная стоимость имущества — на момент открытия наследства либо на момент решения вопроса о месте открытия наследства (более приемлем, первый вариант, ибо во втором случае возникнут основания для оспаривания места открытия наследства).
Наиболее серьезный недостаток статьи 1115 ГК РФ состоит в том, что она не определяет последствия наличия у наследодателя имущества равной стоимости. Очевидно, ситуация будет безвыходной, так как из содержания норм ГК РФ следует, что место открытия наследства должно быть одно.
Еще один недостаток: статья не определяет (в контексте установления места открытия наследства) правовой режим имущественных прав, принадлежавших наследодателю. Имущественные права, в том числе исключительные права, едва ли могут быть отнесены к движимому имуществу корректнее было бы говорить об «имуществе, не являющемся недвижимым».
Целесообразно установить в ГК, что местом нахождения корпоративных прав является место государственной регистрации юридического лица, но пока это прямо не закреплено, мы не можем прийти к такому выводу, так как корпоративные права принадлежали наследодателю, а не юридическому лицу. За отсутствием специальных указаний мы вынуждены решать указанные проблемы, исходя из правил, установленных для движимого имущества.
2.3 Наследодатели
Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель. Сказанное не дает никаких оснований для утверждения, которое иногда встречается: «Субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники». До сих пор казалось, что покойники субъектами правоотношениями быть не могут. Но наследственное правоотношение возникает лишь со смертью наследодателя.
Наследодателем может выступать только физическое лицо, будь то гражданин Российской Федерации, иностранец или апатрид (лицо без гражданства).
Ни одна социальная общность независимо от того, является ли она юридическим лицом или нет, наследодателем не может быть. Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического, лица не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту не редко можно услышать, что вновь образованное юридическое лицо «унаследовало» долги своего предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия, на базе которого оно образовано).
При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и не дееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание — это сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, при чем в полном объеме. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста (п. 2 ст. 21ГК) или эмансипированы (ст. 27 ГК), поскольку они становятся полностью дееспособными, на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание.
Лица частично дееспособные (ст. 26ГК), а так же ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК) завещательной дееспособность не обладают. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство, в принципе, не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК. Признание лица, составившего завещание, недееспособным может впоследствии иметь значение в случае признания наследника не имеющим право наследовать или отстранения его от наследования как недостойного (ст. 1117 ГК).
2.4 Наследники. Лица, которые могут призываться к наследованию
Круг наследников по завещанию определяет завещание, круг наследников по закону — закон. Наследодателем может быть только физическое лицо, а наследниками могут быть как физические лица, так и юридические лица, российская федерация, субъекты российской федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей.
Дополнен перечень субъектов, которые могут призываться к наследованию, т.е. быть наследниками, устанавливавшийся в ст. 530 ГК РСФСР. Она определяла, что наследниками, как по закону, так и по завещанию могут быть только граждане, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя (в день открытия наследства — важно, чтобы до 24 часов этого дня наследник был жив, иначе возникнут отношения наследования коммориентов — ст. 1114 ГК РФ), а также при наследовании по закону — дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию — граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. В последнем случае нельзя считать зачатого ребенка субъектом права — таковым он станет только в момент рождения и только если родится живым (иначе его правоспособность не возникнет).
Указанная норма охраняет интересы зачатого ребенка, который субъектом правоотношений не является. Такое лицо имеет название «насцитурус» , т.е. еще не родившийся.
Статья 1116 ГК РФ в целом сохранила вышеописанное отношение ГК РСФСР к наследникам граждан. Отметим два различия. Первое представляется вполне логичным и обоснованным, второе — наоборот. Во-первых, в соответствии с п. 1 статьи 1116 ГК РФ теперь не дифференцируется вид наследования для насцитурусов — они могут наследовать по закону независимо от того, являются или нет детьми наследодателя (ранее наследниками по закону могли быть только зачатые дети наследодателя).
Такое положение объясняется, прежде всего, расширением количества наследников ст. 1142-1145 ГК РФ; прежде это было совершенно не актуально, так как родиться после смерти наследодателя из числа наследников по закону могли только братья и сестры (наследники второй очереди), но в такой ситуации наследников первой очереди, находящихся в живых в момент смерти наследодателя, не могло не быть.
Во-вторых, в то время как ГК РСФСР 1964 г. говорит о насцитурусах, «родившихся после смерти наследодателя», п. 1 статьи 1116 ГК РФ говорит о «родившихся после открытия наследства». Изменение формулировки может повлечь за собой возникновение проблем, связанных с объявлением гражданина умершим, когда сложно либо невозможно установить день предполагаемой гибели гражданина. Например, ребенок был зачат до момента исчезновения гражданина, который через 5 лет объявлен умершим. Очевидно, ребенок родился гораздо раньше открытия наследства. Буквальное толкование нормы п. 1 позволяет исключить такого ребенка из числа наследников, что, конечно, неразумно. Выход один: при обращении в суд с заявлением об объявлении лица умершим (при наличии насцитурусов) настаивать на включении в решение суда даты предполагаемой гибели.
ГК РСФСР 1964 г. предполагал, что как наследодателями, так и наследниками могут быть физические лица. Ситуация с наследодателями сохраняется (практически невероятно предположить ее изменение).
Наследниками же в соответствии с п. 2 статьи 1116 ГК РФ могут быть:
- ь граждане (о них было сказано;
- при этом очевидно, что речь идет о гражданах как физических лицах, к которым относятся граждане РФ, иностранцы, апатриды;
- не могут наследовать граждане, признаваемые недостойными наследниками — ст. 1117 ГК РФ;
- ь юридические лица, существующие на день открытия наследства (те, создание (регистрация) которых на указанный момент уже завершилось, а ликвидация не окончилась, т.е. соответствующая запись в государственный реестр внесена не была);
- ь Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации.
Субъекты двух последних названных категорий наследуют по завещанию.
Кроме того, в отношении выморочного имущества ст. 1151 ГК РФ наследником по закону может быть Российская Федерация (к иным публично-правовым образованиям выморочное имущество переходить не может).
Расширение круга призываемых к наследованию ученые объясняют «изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории РФ и приданием им статуса равноправных субъектов Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридических лиц».
Таким образом, наследование представляет собой переход после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащего ему имущества к другому лицу или нескольким лицам (наследникам) в соответствии с нормами наследственного права. Наследование — это целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. Это правоотношения, вытекающие из факта открытия и принятия наследства, отказа от него, правоотношения по исполнению завещания и т.д.
3. Понятие и источники правового регулирования наследственных правоотношений
3.1 Наследственное правоотношение
наследственный правоотношение правовой
В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, а с другой — обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. Так, органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о смерти наследодателя, жилищные органы — справку о месте жительства наследодателя, нотариальный орган по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о том, что наследник принимает наследство, и т.д. В тоже время право на принятие наследства отличается значительным своеобразием. По своей юридической природе оно относится к числу прав, содержание которых сводится к образованию другого права (прав на правообразование), что в какой-то мере сближает его с элементами правоспособности. Наследственное правоотношение на данном этапе своего развития строится по типу абсолютного правоотношения, поскольку праву на принятие наследства корреспондирует обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в осуществлении этого прав.