Прикосновенность к преступлению

Актуальность исследования прикосновенности к преступлению обусловлена ее ролью в противостоянии криминализации общества и втягивании новых лиц в совершение основных преступлений, а также в блокировании возможностей участников основных преступлений использовать помощь других лиц в сокрытии своих деяний и пользовании плодами этих деяний.

Прикосновенность к преступлению как самостоятельный уголовно-правовой институт утвердился сравнительно недавно еще в советской юридической литературе. Этому способствовала установка тогда еще действующего уголовного законодательства по вопросу о заранее не обещанном укрывательстве, в силу которой последнее было окончательно отделено от соучастия в преступлении. В настоящее время общепризнанно, что укрывательство (заранее не обещанное), недоносительство и попустительство — это разновидности прикосновенности к преступлению, которая, как справедливо отмечал А. А. Пионтковский, представляет собой «вполне устойчивое юридическое понятие».

Высокая латентность преступности, низкая раскрываемость ряда преступлений дополняются еще и тем, что к уже совершенным преступлениям прикасаются лица, хотя фактически их не совершавшие, но влияющие своим поведением на раскрываемость, наступление преступных последствий более тяжких, чем те, которые уже наступили.

Степень исследованности. Проблемы института прикосновенности к преступлению были исследованы в работах таких ученых, как: Г.И. Баймурзин, И.А. Бушуев, И.С. Власов, Г.Б. Виттенберг, Р.Р. Галиакбаров, В.Г. Григорьев, А.С. Жи-ряев, А.П. Козлов, П.Н. Панченко, Э.Х. Раал, Б.Т. Разгильдиев, В.Г. Смирнов, А.Н. Трайнин, А.В. Шеслер, А. А. Пионтковский и др.

Приходится, констатировать, что, несмотря на ряд работ, специально посвященных исследованию прикосновенности, и сейчас еще продолжают оставаться нерешенными некоторые относящиеся к данному институту вопросы, имеющие важное теоретическое и практическое значение. Прежде всего, здесь имеются в виду вопросы, связанные с определением материально-правовой природы прикосновенности, отграничением прикосновенности от соучастия и смежных общественно опасных деяний, уяснением особенностей уголовно-правовой регламентации отдельных видов прикосновенности.

Существенные изменения в уголовном законодательстве, обусловленные принятием УК, требуют качественно нового исследования прикосновенности к преступлению как реального явления, выявления соответствующих потребностей для внесения корректив в уголовно-правовую теорию, законодательство и правоприменительную практику.

15 стр., 7249 слов

Уголовно-противоправное деяние

... нормы УК. Итак, деяние в рамках рассматриваемого пункта работы имеющего форму действия - обязательный признак объективной стороны преступления. Понятие и содержание этого признака определяются совокупностью признаков уголовно-правового характера, которые ...

Цель исследования и задачи исследования — на основе изучения уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с деяниями, относящимися к институту прикосновенности к преступлению, разработать предложения по совершенствованию отечественного уголовного законодательства в сфере борьбы с преступлениями, составляющими содержание института прикосновенности к преступлению.

Для достижения указанной цели ставились следующие основные задачи:

1. Определить роль и место уголовно-правовой борьбы с проявлениями прикосновенности к преступлению;

2. Проанализировать юридическую природу прикосновенности к преступлению, сформулировать определения понятия прикосновенности к преступлению, объекта и круга деяний, составляющих содержание данного института;

3. Исследовать критерии, позволяющие выявить круг преступлений, прикосновенность к которым целесообразно преследовать в уголовно-правовом порядке;

5. Провести анализ тенденций развития уголовного законодательства, характеризующих действующие уголовно-правовые нормы, составляющие институт прикосновенности к преступлению;

— Методология и методы исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод познания и системный подход к исследованию проблемы прикосновенности к преступлению. Диалектический метод познания сочетается с использованием формально-юридического, исторического, логического, сравнительно-правового, статистического анализа, анализа документов и публикаций в прессе, изучением практики, а также эмпирических методов (анкетирование, интервьюирование).

Теоретическую основу исследования составили научные труды по уголовно-правовым и криминологическим проблемам борьбы с прикосновенностью к преступлению, а также криминалистике, философии права, теории права и государства.

Объектом исследования являются правовые отношения, связанные с реализацией норм института прикосновенности к преступлению.

Предметом исследования выступают нормы института прикосновенности к преступлению в отечественном и зарубежном законодательстве в их историческом развитии.

Структура курсовой работы- введение, понятие и признаки прикосновенности к преступлению, виды прикосновенности, пути совершенствования законодательной регламентации уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению (основная часть), заключение, список литературы.

1.ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРИКОСНОВЕННОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

В юридической литературе нет единства мнений по вопросу о содержании института прикосновенности к преступлению. Высказывались мнения о том, что законодателю следует установить ответственность за прикосновенность по всем тяжким преступлениям. Большинство авторов придерживается взгляда, что понятие прикосновенности охватывает три вида преступной деятельности — укрывательство, недонесение и попустительство. Эта позиция отражает устоявшееся в юридической науке представление о структуре рассматриваемого института. Однако некоторые ученые не считают схему «укрывательство-недонесение- попустительство» единственно верной и незыблемой для обоснования института неприкосновенности как самостоятельного института российского уголовного права [1,560], тем более, что недонесение о преступлении в новом уголовном кодексе вообще не влечет уголовной ответственности[2,37].

12 стр., 5788 слов

Категории преступлений и их уголовно-правовая характеристика

... УК (Общая часть) предлагалось именовать первую категорию преступлений уголовными проступками. В проекте Основ по всему тексту за словами "преступления, не представляющие большой общественной опасности", стояли в ... или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии). Актуальность темы настоящего исследования заключается в следующем: УК 1996 г. впервые на ...

Действительно, нельзя отрицать существование комплекса других деяний, преступность которых может оказаться производной от факта главного преступления, как это имеет место при укрывательстве, недонесении и попустительстве. К их числу можно отнести, например, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 183 УК РК), а также некоторые из преступлений против правосудия: заведомо ложное показание (ст. 352 УК РК), отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 353 УК РК), разглашение данных предварительного расследования (ст. 355 УК РК).

Между тем расширение содержания института прикосновенности за счет перечисленных деяний не только не будет способствовать выполнению стоящих перед ним задач, но и неправильно по существу. Дело в том, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой самостоятельный вид корыстного преступления, посягающего на общественную безопасность. Прикосновенность обычно не является корыстным преступлением и направлена не на общественную безопасность, а на нормальную деятельность органов правосудия.

Что касается деяний, предусмотренных статьями 352-355 УК РК, то они возможны и при отсутствии основного преступления (например, заведомо ложное показание при рассмотрении судом гражданского дела или при последующем оправдании подсудимого за отсутствием события преступления).

Кроме того, связь составов приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, заведомо ложного показания и других названных выше преступлений против правосудия с основным преступлением (естественно, при наличии последнего) значительно менее выражена по сравнению с подобной связью при укрывательстве, недонесении или попустительстве. Последние находятся в непосредственной связи с преступлением, вытекают из него, в то время как другие деяния только опосредствованно связаны с ним.

С другой стороны, еще в советской юридической литературе имела место попытка вычеркнуть из содержания института прикосновенности такую форму общественно опасного поведения, как попустительство преступлениям. Это обосновывалось тем, что связь попустительства с основным (попущенным) преступлением, якобы, не имеет уголовно-правовой природы [3,635]. Но тогда возникает вопрос: какой же, помимо уголовно-правовой, может быть природа связи между невоспрепятствованием преступлению и самим преступлением в случаях, если указанное невоспрепятствование при определенных условиях рассматривается законом как преступление? В самом деле, если, например, сторож, охраняющий государственное или частное имущество, либо работник милиции или другое обязанное противодействовать преступлению лицо сознательно не выполняет этой обязанности, то очевидно, что такое поведение является общественно опасным и при наличии определенных условий образует соответствующий состав преступления.

21 стр., 10070 слов

Преступления в сфере правосудия

... преступления против правосудия. Целью работы является рассмотрение преступлений, совершенных против лиц, привлекаемых к ... неправильно записавший показания сторон или ... или дел уголовных, заведомо неправого решения ... связи с чем в каждом составе должностных преступлений субъект определялся конкретно, применительно к ... даче взятки. Уложение устанавливало ответственность за совершение должностных преступлений ...

Важно четко определить понятие прикосновенности к преступлению как уголовно-правовой категории, так как от этого во многом зависит решение вопроса о пределах ответственности за прикосновенность. Дело в том, что есть еще и уголовно-социологическое понятие прикосновенности [4,634], которое включает в себя укрывательство, недонесение и попустительство, совершаемые в отношении любого преступления, причем как умышленно, так и неосторожно и независимо от особенностей субъекта прикосновенности (частное или должностное лицо).

Например, в следственно-судебной практике к прикосновенности, в частности к попустительству, нередко относят допущенную должностным лицом халатность, которая способствовала хищению государственного имущества. Между тем, прикосновенность к преступлению как уголовно-правовое понятие значительно уже по объему. Здесь имеется в виду только прикосновенность, совершаемая, как правило, частным лицом, притом только умышленно и лишь в отношении строго определенных законом серьезных преступлений [5, 634]. Уголовная ответственность за такую прикосновенность наступает только в случаях, специально предусмотренных законом.

Деяния, составляющие прикосновенность, могут «прикасаться» к основному преступлению двояко. В одних случаях прикосновенное поведение не находится в причинной связи с основным преступлением, в других — находится (как образование определенных предпосылок для возникновения возможности совершения основного преступления).

Так, в качестве форм прикосновенности, состоящих, по мнению Г. Виттенберга и П. Панченко, в причинной связи с основным преступлением, выступают недонесение и попустительство в отношении готовящегося или совершаемого преступления [6,8].

Действительно, если, например, рядовой гражданин, а тем более работник милиции, узнавший тем или иным образом о факте готовящегося преступления, не предпримет необходимых мер воспрепятствования последнему (не сообщит должных сведений компетентным органам, не проявит личного вмешательства в преступную ситуацию), то такого рода противоправное поведение нельзя рассматривать вне причин образования возможности беспрепятственного совершения преступления и последующей реализации данной возможности в действительность. В подобных случаях и недонесение, и попустительство, наряду с другими обстоятельствами, оказываются в причинной связи с совершенным преступлением.

Поэтому представляется спорным широко распространенное в уголовно-правовой литературе мнение, что «характерными чертами прикосновенности является то, что поведение виновных в таких случаях не находятся в причинной связи с преступлением, совершенным другими лицами…»[7,245]Этот взгляд лежит в основе содержащегося в юридической литературе определения понятия прикосновенности как преступной деятельности, причинно не связанной с преступным результатом или с совершением преступления [8,203].

Важно, однако, отметить, что нахождение определенных форм прикосновенной деятельности в причинной связи с преступлением, к которому эта деятельность «прикасается», далеко еще не означает факта соучастия. Как известно, для соучастия, помимо объективных, необходимы еще и соответствующие субъективные признаки, в частности, взаимная осведомленность соучастников о преступных намерениях друг друга. Поэтому для признания, например, попустительства хищению соучастие в этом преступлении попуститель должен знать о преступных намерениях расхитителя, а расхититель — о намерениях попустителя. Если же нет взаимного сознания совместности преступления со стороны попустителя и расхитителя, то их нельзя признать соучастниками. Сказанное, разумеется, относится и к другим видам прикосновенности. Исходя из этого нельзя согласиться с профессором В. Г. Смирновым, который считает прикосновенность формой «преступного сотрудничества»[9,154]. Всякое сотрудничество предполагает взаимную осведомленность и согласованность действий, чего нет при прикосновенности.

20 стр., 9607 слов

Объективная сторона преступления

... области толкования положений объективной стороны преступления и ее признаков. Целью работы является исследование сущности объективной стороны преступления, установление уголовно-правового значения причинной связи, влияния на квалификацию преступления факультативных признаков преступления. Объективная сторона каждого отдельного преступления рассматривается в Особенной ...