В процессе проводимых в стране реформ складываются и складываются новые общественные отношения. В обществе существует множество различных отношений: экономические, политические, юридические, моральные, духовные, культурные и др. В действительности человеческое общество само по себе представляет собой совокупность отношений, продукт человеческого взаимодействия. При этом все виды и формы отношений, возникающих и функционирующих в обществе между индивидами и их объединениями, являются (в отличие от взаимосвязей в природе) общественными или социальными 1 . Их успешная реализация и дальнейшее совершенствование в современных условиях невозможно без правового регулирования. Поэтому предметом постоянной заботы было и остается укрепление основ государственной и общественной жизни, формирование правового государства. Это делает особенно актуальной важнейшую проблему юридической науки — проблему правоотношений. Ее решение имеет большое теоретическое и практическое значение.
Литература о гражданско-правовых отношениях огромна. Так, в рамках начального изучения правовых отношений наиболее важными (с позиции данной работы) представляются выводы, которые были получены в ходе глубокого изучения социальной основы юридических отношений П.И. Стучкой, Е.Б. Пашуканисом, С.Ф. Кечекьяном, Н.Г. Александровым, С.Н. Братусем и др. Это позволило увидеть в них большую социальную значимость и ценность, выделить признаки правовых отношений, которые сближают их с другими типами социальных отношений. Возникновение правоотношений связано с волевой, сознательной и преднамеренной деятельностью людей, в основе которой лежит определенный способ материального и духовного производства.
Наряду с отмеченным направлением в юриспруденции складывалось и утверждалось течение, в котором на передний план было поставлено изучение связи правового отношения с юридической нормой, представители этого движения юридической мысли, в настоящее время ставшего наиболее представительным (С.С. Алексеев, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфина, Л.С. Явич и др.) убедительно обосновали важную роль юридической нормы в деле возникновения и воспроизводства правовых отношений в определенном режиме и качестве.
Целью данной работы является рассмотрение гражданско-правовых отношений.
В задачи работы входит:
1) исследование понятия гражданско-правовых отношений;
2) рассмотрение видов гражданско-правовых отношений;
3) характеристика состава гражданско-правовых отношений: их субъектов, объектов и содержания.
Развитие близких отношений
... любви и близких отношений, 2. Указать факторы, влияющие на развития отношений, 3. Рассмотреть факторы поддержания близких отношений, 4. Подробно описать пять стадий развития отношений. Объектом моей курсовой работы является - близкие отношения, предмет - это ...
-
Понятие и особенности гражданских правоотношений
Гражданское правоотношение
Гражданское право в первую очередь касается отношений собственности, лежащих в экономической основе общества. Их правовое регулирование характеризуется рядом характеристик, которые отражаются в гражданско-правовых отношениях. Одной из важнейших характеристик правоотношений гражданской собственности является то, что они отражают единство правовой надстройки и экономической базы, их связь и взаимодействие. Отношения гражданской собственности позволяют выявить то звено в цепи универсального общения и взаимодействия, в котором надстройка и фундаментальные элементы находятся в непосредственном контакте. Это важно для характеристики механизма правового регулирования имущественных отношений. Право не могло влиять на экономику, если бы элементы правовой надстройки не были связаны с общественными отношениями, которые составляют часть экономической основы общества. Эта связь между правовой надстройкой и экономической базой происходит в звене, которое называется правоотношениями гражданской собственности. Он представляет собой специфическую форму связи между правовой надстройкой и экономической базой общества.
Поэтому нельзя согласиться с теми авторами, которые рассматривают гражданское правоотношение в качестве особого идеологического отношения, существующего наряду с реальным имущественным отношением 2 . Такой подход не дает достаточно четкого представления о том, как закон влияет на экономику. А ведь «важно показать не противоположность правовой надстройки и экономического базиса, а наоборот, выявить их единство, взаимодействие и отразить это в научном понятии гражданского правоотношения»3 .
Понятие гражданских правовых отношений как общественных отношений, регулируемых нормой гражданского права, в равной степени применимо к неимущественным личным юридическим отношениям. Правовое регулирование не ведет к созданию новых общественных отношений, а лишь придает определенную форму уже сложившимся внебрачным личным отношениям, которые становятся одним из видов гражданско-правовых отношений.
Общественные отношения, в том числе по гражданско-правовым вопросам, регулируются методом юридического равенства сторон. Поэтому в большинстве случаев гражданские правоотношения устанавливаются по воле участвующих в них лиц. Основанием для возникновения правоотношений, характерным для гражданского права, является договор. Это отражается в характере гражданских отношений, важнейшей чертой которых является равенство их частей, их юридическая независимость друг от друга. Если лицо, имеющее право в гражданских отношениях, вправе требовать от обязанного лица определенного поведения, то только на основании соглашения между ними или прямого указания закона. При этом свобода договора названа в ГК в числе основных начал гражданского законодательства (п. I ст. 1).
Физические и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (п. 2 ст. 1).
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными нормативными актами (п. 2 ст. 421).
Когда гражданские отношения устанавливаются против воли их участников, последние также находятся в равноправном положении. Например, в случае нанесения ущерба обязанность правонарушения часто возникает независимо от воли автора ущерба. Однако в этих гражданских правоотношениях стороны находятся в равноправном положении и подчиняются только закону.
Система правоотношений в трудовом праве
... обобщить основные сведения о существующей системе правоотношений в трудовом праве в России. Понятие и признаки трудовых правоотношений Согласно с понятием общей теории права, правоотношения это - общественные отношения которые урегулированы нормами права. Во-первых, правоотношенияотражают имеющуюся взаимосвязь ...
С потерей юридического равенства сторон меняется и характер правоотношений. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение. Правовое равенство сторон является неотъемлемым свойством гражданских правоотношений.
В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лип, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, по в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Согласно господствующей концепции правоотношения — это результат, средство, форма регулирования общественных отношений законом. Правовые отношения неразрывно связаны с реальными отношениями, форма которых такова. В нем заложено единство прав и обязанностей участников отношений и их поведения, направленного на достижение определенных интересов.
Вместе с тем связь правоотношений с материальными жизненными отношениями понимается по-разному: от отстаивания идеи «чистых» правовых связей 4 до отождествления правоотношений с производственными отношениями5 . Последнее время наблюдается сближение столь крайних позиции, подчеркивается связь правоотношений с фактическими отношениями, предлагается различать юридическое (права и обязанности) и материальное (поведение участников) содержание правоотношений6 . Однако единство правовой формы и материального содержания не должно приводить к выявлению правовых отношений и тех эффективных отношений, которые являются предметом правового регулирования.
Правовые отношения — это категория надстройки, это идеологические отношения волевого характера. Волю «можно определить как психическое регулирование поведения, заключающегося в детерминированном и мотивированном желании достижения поставленной цели, в выборе решения, разработке путей, средств и применения усилий для их осуществления» 7 . Идеологический характер правоотношений проявляется не только в том, что они опосредуют волю участников этих отношений (в настоящее время ученые отмечают волевой аспект всяких, в том числе, и производственных отношений8 ), сколько и главным образом в том, что они становятся правовыми по воле государства, выраженной в установленных государством нормах права9 .
Волевой характер юридических отношений выражается также в том, что в них проявляется индивидуальная воля их участников. В значительной степени это относится к гражданско-правовым отношениям, где особое значение имеет индивидуальная воля участников. В большинстве случаев гражданские правоотношения возникают и реализуются на основе и с помощью согласованных волевых действий (договоров) участников правоотношений. Граждане (физические лица) и юридические липа приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ).
Правовой характер общественных отношений определяется их связью с нормами права (объективным правом).
Нормы права придают общественным отношениям форму юридических отношений, и только в этом смысле юридические отношения возникают на основе норм права. Причем правовое регулирование включает в орбиту права общественные отношения и с помощью прямых предписаний закона (этот способ в развитых правовых системах является предпочтительным), и иными путями: с помощью обычаев, аналогии, принципов, судебных прецедентов.
Право на иск в гражданском процессе
... права на иск и права на предъявление иска. Отсутствие права на иск в материальном смысле означает отсутствие права требовать определенного поведения от должника. Отсутствие этого права устанавливается в процессе рассмотрения гражданского ... не распространяется на споры, возникающие из трудовых, семейных и некоторых других правоотношений. Общие предпосылки права на предъявление иска позволяют дать ...
Фактические отношения, которые регулируются нормой права и которые в обществе с развитой правовой системой в большинстве своем уже в момент возникновения принимают юридическую форму и силу нерасторжимого единства юридической формы и материального содержания, возникают не по воле права, а в связи с развитием различных, прежде всего материальных, потребностей людей. И в этом смысле юридические отношения основаны не на законе, а на материальных отношениях. Однако такая ситуация создает иллюзию полной независимости правоотношений от закона. Но юридические отношения складываются именно по воле закона, поскольку государство как таковое их санкционирует, защищает своей силой принуждения.
Правоотношения, выступая как форма фактических отношений, не растворяются в них. У них есть свое юридическое содержание: субъективные права и обязанности их участников. Категория юридических отношений выражает органическую, неразрывную связь между субъективными правами и обязанностями, что является одним из существенных объективных законов юридической действительности. Правоотношение представляет собой особую, правовую связь.
Говоря о возникновении гражданских правоотношений, следует иметь в виду их изменение и прекращение, так как, например, прекращение одного правоотношения, а тем более его изменение приводит к возникновению другого правоотношения. Те обстоятельства, которые приводят к таким юридическим последствиям, как возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений, а не к любым правоотношениям (правам и обязанностям), называются основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Так, заключенный между сторонами (предприятием бытового обслуживания и гражданином) договор о производстве ремонтно-строительных работ становится основанием возникновения между данными сторонами правоотношений подрядного характера. Основанием для изменения ранее установленных правоотношений будет договор о замене исполнения обязательств. И наконец, потеря вещи служит основанием для прекращения правоотношения, возникшего в отношении индивидуально определенной вещи.
Причины возникновения гражданских правоотношений закреплены в действующем гражданском законодательстве.
В ст. 8 ГК РФ указывается, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Кроме того, указанная статья ГК предусматривает, что права и обязанности возникают также из действий граждан и юридические лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Детальное изучение причин возникновения гражданских правоотношений выходит за рамки рассматриваемой темы. Здесь лишь отметим, что гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и сделок, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему; из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемых законом; в результате создания произведений науки, литературы, искусства изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения; вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. Гражданская ...
^ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 1. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних Гражданское законодательство, закрепляя права и обязанности ребенка, использует два термина: "малолетний" - в силу возраста им признается ...
Итак, гражданские правоотношения выступают как результат урегулирования нормами гражданского права имущественных и связанных с ними неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников (п. 1 ст. 2 ГК).
В ст. 2 ГК законодатель называет признаки, определяющие общественные отношения, составляющие предмет регулирования гражданского права. очевидно, что эти признаки предопределяют способ гражданского регулирования общественных отношений, отражаются в нем и трансформируются в правовые признаки гражданских правоотношений. Следовательно, мы можем назвать такие юридические характеристики гражданских правовых отношений, как равенство, автономия воли и родовая независимость их участников.
2. Классификация гражданских правоотношений
Общетеоретическая классификация правоотношений (деление их на общие и конкретные, абсолютные и относительные, регулятивные и охранительные, правоотношения активного и пассивного типа) имеет значение и для отраслевых, в том числе гражданских правоотношении. Однако классификация отраслевых правоотношений, если таковая имеется, должна отражать специфику предмета и метода данной отрасли права. С этих позиций принята следующая классификация гражданско-правовых отношений в паучке гражданского права.
В соответствии с тем, как общественные отношения, регулируемые гражданским правом, делятся на имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, так и гражданские правоотношения, выступающие как форма этих отношений, также делятся на имущественные (отношения собственности, например) и личные неимущественные, связанные с имущественными (авторские, изобретательские правоотношения).
Имущественные правоотношения имеют определенное экономическое содержание, возникают по поводу какого-то имущественного блага (вещей), совершения действия имущественного характера. Непатентованные личные юридические отношения не имеют экономического содержания и возникают в связи с нематериальными действиями, результатами интеллектуального творчества.
Большинство гражданских правоотношений носит родовой характер. В отношениях собственности, объектом которых являются вещи, большое значение приобретает регулирование правового статуса вещи. Имущественные права, именно в силу тесной связи со своими объектами — вещами (имуществом), по большей части передаваемы, они переходят вместе с вещью к другим лицам в порядке правопреемства (переход по наследству, в случае реорганизации юридических лиц и т.п.).
Эта связь имущественного права с вещами как его объектом обусловливает специфический способ защиты: иск об истребовании (передаче вещи).
Родовой характер правоотношений предопределяет как родовой характер гражданской ответственности, так и такую элементарную форму, как возмещение убытков. На защиту имущественных гражданских прав (за некоторыми исключениями) распространяется исковая давность.
Трудовая правоспособность, дееспособность и юридические факты
... понятии и содержании гражданской правоспособности говорится в ст. 17 и 18, дееспособности - ст. 21 ГК РФ. Правоспособность граждан - физических лиц - способность иметь гражданские права и нести ... лицо должно иметь физическую и психическую способность трудиться. И здесь вырисовывается еще одна категория, имеющая важное значение для понимания трудовой право- и дееспособности, - трудоспособность, ...
По степени конкретизации и субъективному составу правоотношения делятся на абсолютные, относительные и общие. Абсолютно точно определена только одна сторона, например, собственник вещи, которая выступает против всех, кто вступает с ним в контакт или может вступить с ним в контакт, и кто обязан уважать его право, а не создавать препятствий к его реализации. В этом смысле, например, право собственности является абсолютным. В относительных — строго определены обе стороны (например, должник — кредитор, продавец — покупатель).
Их можно назвать поименно. Общерегулятивные, или просто общие, правоотношения в отличие от конкретных выражают юридические связи более высокого уровня между государством и гражданами, а также последних между собой по поводу гарантирования и осуществления основных гражданских прав и свобод личности (право на жизнь, честь, достоинство, безопасность неприкосновенность жилища, свободу слова и т.п.), а равно обязанностей (соблюдать законы, правопорядок).
В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица различают вещные и обязательственные правоотношения.
В результате правового регулирования отношения хозяйственного оборота приобретают правовую форму и становятся обязательными правоотношениями. В гражданском праве юридические обязательства обычно называются обязательствами. Обязательство — это относительное правоотношение, опосредующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действия по предоставлению ему определенных, материальных благ. Обязательства тесно связаны с правовыми отношениями собственности и в реальной жизни между ними существует постоянное взаимодействие. Осуществление держателем права распоряжения определяет возникновение правоотношений, а выполнение обязательств часто порождает правоотношения собственности. Так, осуществляя правомочие распоряжения, собственник заключает договор купли-продажи, из которого возникает обязательство между собственником (продавцом) и покупателем. Покупатель, принимая по обязательству вещь от продавца, становится ее собственником и участником правоотношения собственности и т.д. Однако между правовыми отношениями собственности и обязательствами существуют существенные различия. Правовые отношения собственности опосредуют процесс присвоения материальных благ и в силу этого носят абсолютный характер. Обязательства же опосредуют процесс перемещения материальных благ от одного лица к другому и поэтому всегда устанавливаются между строго определенными лицами, т. е. приобретают относительный характер. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц) (п. 3 ст. 308 ГК).
Следовательно, обязательство покупать и продавать возникает между конкретным продавцом и конкретным покупателем. Только в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства10 .
под вещным правом принято понимать право, которое обеспечивает удовлетворение интересов уполномоченного лица путем прямого воздействия на то, что входит в сферу его экономической сферы. Право собственности относится к ряду категорий, которые широко использовались в далекие исторические периоды. Не составляет исключения и наше время. Живучесть вещного права во многом объясняется тем, что оно закрепляет отношение лица к вещи (имуществу), обеспечивая за счет этой вещи удовлетворение самых различных потребностей. Однако это обстоятельство приводит к тому, что категория вещных прав достаточно уязвима и неоднократно подвергалась критике в гражданских науках. Можно сказать, что недостатки, присущие реальному праву как правовой категории, в какой-то мере являются продолжением его достоинств. Права, которые имеют мало общего, часто относятся к категории прав собственности. В результате происходит обесценение и самой категории вещных прав. Однако это всегда происходит, когда границы понятия определены слишком широко.
Правоспособность граждан
... вообще, а именно о правоспособности граждан. Прежде всего гражданам Российской Федерации предоставляется гражданская правоспособность в полном объеме . Кроме граждан РФ, субъектами гражданского права могут быть иностранцы - лица, обладающие гражданством иностранного государства ...
Из приведенного выше определения вещного права не следует, что вещное право сводится к тому, что фиксирует отношение человека к вещи. Если бы это было так, истинный закон никоим образом не мог претендовать на роль закона. Антитеза вещных и обязательственных прав состоит в том, что в области вещных прав решающее значение для удовлетворения интересов управомоченного имеют его собственные действия, в то время как в области обязательственных прав удовлетворение интересов управомоченного происходит прежде всего в результате действий обязанного лица. В то же время в обоих случаях осуществление субъективного права, независимо от того, относится ли оно к вещному или обязательственному, юридически обеспечивается должным поведением обязанных лиц. Но если при осуществлении обязательственных прав указанное обстоятельство видно невооруженным глазом (ясно, например, что интерес кредитора в заемном обязательстве не будет удовлетворен до тех пор, пока заемщик не вернет долг), то в области вещных прав поведение обязанных лиц на первый план не выступает, поскольку они обязаны лишь к тому, чтобы не препятствовать управомоченному лицу совершать (или не совершать) действия по осуществлению своего права.
Таким образом, классификация гражданско-правовых отношений возможна по различным признакам и критериям.
3. Структура гражданского правоотношения
Более четкое представление о гражданско-правовых отношениях возникает, когда они рассматриваются не только в целом, но и в виде отдельных его составных элементов, к которым относятся содержание, форма, субъекты и объекты правоотношения.
3.1. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК участниками гражданских правоотношений являются граждане и юридические лица. В них могут также участвовать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (ст. 124 ГК).
ГК употребляет в отношении граждан термин «физические лица». К ним относятся, прежде всего, граждане РФ. В соответствии со ст. 62 Конституции РФ и абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК иностранные граждане и лица без гражданства пользуются равной с гражданами РФ правоспособностью, если законом не предусмотрены изъятия (ст. 1196 ГК) 11 . Иностранные юридические лица также могут быть субъектом гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В современном гражданском обществе есть и не может быть людей, не обладающих общей дееспособностью. Это важнейшая предпосылка и неотъемлемый элемент политико-юридического и социального статуса личности. Правоспособность — это способность иметь права и нести обязанности. Она признается в равной мере за всеми гражданами (п. 1 ст. ст. 17 ГК РФ).
V000015 Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом
... особенностей гражданской правоспособности российских граждан за рубежом. Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих задач: изучение законодательства, регулирующего правовое положение российских граждан за рубежом, определение роли посольств и консульств в защите прав российских граждан за рубежом, определение правосубъектности российских граждан за рубежом. Объектом ...
Правоспособность является необходимой предпосылкой обладания субъективными правами. Закон не указывает на исчерпывающий перечень гражданских прав, составляющих содержание правоспособности. «Исчерпывающий перечень невозможен и нецелесообразен, он мог бы затруднить появление новых субъективных прав» 12 .
Право, принадлежащее участнику гражданского правоотношения, называется субъективным гражданским правом, а соответствующая этому праву обязанность другого лица (или лиц) гражданско-правовой обязанностью. Перечисленные в содержании правоспособности Гражданского кодекса права регулируются и защищаются его нормами, им посвящены специальные разделы или главы этого законодательного акта.
Под правоспособностью понимается признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их носителем. Правоспособность — не естественное, а общественно-правовое качество субъектов, носящее абсолютный, универсальный характер. Оно вытекает из международных пактов о правах человека принципов гуманизма, свободы, справедливости. Обязанность каждого государства – должным образом гарантировать и защищать это качество.
Отличие правоспособности от субъективного права состоит в том, что она:
- а) неотделима от личности, нельзя человека лишить правоспособности, «отобрать», «отнять» ее у него или ограничить;
- б) не зависит от пола, возраста, профессии, национальности, места жительства, имущественного положения и иных жизненных обстоятельств;
- в) непередаваема, ее нельзя делегировать другим;
- г) по отношению к субъективному праву она первична, исходна, играет роль предпосылки;
д) субъективное право конкретно, а правоспособность абстрактна 13 .
В понятии правоспособности существо заключается не в «праве», а в «способности». Правоспособность нельзя рассматривать как суммарное выражение прав и обязанностей, носителем которых может быть данное лицо, потому что такое суммарное выражение дано в самом законе.
Не имеет решающего значения то обстоятельство, что возможность обладать теми или иными конкретными правами появляется у гражданина не сразу, не со дня рождения, а позднее, по достижении определенного возраста или при наступлении других условий. Различие в наступлении прав во времени не меняет сущности правоспособности. Равенство правоспособности не означает, что ее объем у всех одинаков.
Всеобщность правоспособности заключается в том, что государственная власть с самого начала заранее наделяет всех своих граждан одним общим свойством — юридической способностью быть носителями соответствующих прав и обязанностей, из числа предусмотренных законом. А то, что фактическая возможность обладания теми или иными правами в силу разных причин наступает в разное время, не делает правоспособность различной. Из этого исходит и международное право 14 .
«Гражданские правоотношения» консультация (9 класс)
... отношений - тот, кто наделен субъективными правами и обязанностями. Субъекты гражданских правоотношений: Физические лица - граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства (только живые люди). ... и до момента смерти. Для юридических лиц правоспособность возникает с момента государственной регистрации. Граждане обладают универсальной правоспособностью, т.е. могут заниматься любыми видами ...
Однако, будучи категорией универсальной, правоспособность проявляет себя в различных отраслях права по-разному. Даже значение, роль ее в соответствующих сферах правового регулирования неодинаковы. Отсюда и возникают нередко сомнения и споры относительно всеобщего характера правоспособности. Разумеется, то или иное лицо не может быть носителем всех существующих прав одновременно. Однако способность к этому не подвергается никакому сомнению. При наличии соответствующих условий каждый может стать обладателем любых допускаемых законом прав. Если данный гражданин в данное время имеет права, которыми не обладает другой, то это не значит, что у них разная правоспособность. Правоспособность их одинакова, круг прав и обязанностей различный.
При этом нет ничего противоречивого в том, что лицо, имея правоспособность, обладает также по закону рядом общих постоянных прав, являющихся его субъективными правами. Было бы ошибкой считать, что в данном случае правоспособность не нужна. Она не лишняя и когда речь идет о естественных, неотчуждаемых правах граждан, присущих им от рождения
Правоспособность существует там, где есть вообще правовое регулирование, правовая ере да. Это качество неизменяемо, его нельзя сделать больше или меньше. Невозможно признать кого-либо неправоспособным, а только недееспособным. Раз субъект наделен правоспособностью, то в полном объеме и до конца своих дней, а не временно.
«Правоспособность, — писал Н.М. Коркунов, — означает только то, что лицо может иметь
известные права, но это еще не значит, что оно ими действительно обладает. Каждый способен
иметь право собственности на имущество, но отсюда вовсе не следует, что уже имеет его» 15 .
Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность. Общая представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые права и обязанности из числа предусмотренных действующим законодательством, хотя фактическое обладание теми или иными правами может наступить, как уже говорилось, лишь при известных условиях. В нашем законодательстве нет определения общей правоспособности, а только гражданской. Но в науке, в общей теории права, оно сложилось. Отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех или иных отраслях права. Именно поэтому она и называется отраслевой. Например, брачная, трудовая, избирательная. Специальная (должностная, профессиональная) правоспособность — это такая правоспособность, при которой требуются специальные познания или талант. К примеру, судьи, врача, ученого, артиста, музыканта и т.д.
Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются равной с гражданами РФ правоспособностью, если законом не предусмотрены изъятия.
Для того чтобы быть субъектами гражданских прав и обязанностей, граждане должны обладать личной определенностью и имущественной обособленностью. Личная определенность достигается путем наделения каждого гражданина именем и указания его места рождения и жительства, имущественная обособленность происходит с помощью права собственности права
пользования, права получения имущества и других прав. Юридическое положение граждан фиксируется официально в книгах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) (ст. 47 ГК).
Правоспособность является необходимой предпосылкой обладания субъективными правами. Граждане Российской Федерации равны перед законом независимо от происхождения социального, имущественного и должностного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, принадлежности к общественным объединениям, рода и характера занятий, места жительства, времени проживания в данной местности и других обстоятельств. Равноправие граждан обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни (ст. 19 Конституции РФ, ст. 3 Декларации прав и свобод человека и гражданина).
Ряд прав граждан поднят на конституционный уровень: частная жизнь граждан (ст. 29 Конституции), право на жилище (ст. 40), на охрану здоровья (41), свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ст. 44), право на судебную защиту (ст. 46), на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями государственных организаций, а также должностных лиц (ст. 53).
Права гражданина связаны с его обязанностями. Связь эта различна. Во-первых, права гражданина связаны с его обязанностями уже в содержании правоспособности. Гражданин может иметь права и осуществлять их благодаря тому, что окружающие граждане, все общество позволяют ему это, предоставляют соответствующие возможности и поэтому он должен вести себя надлежащим образом, иметь и осуществлять свои права в соответствии с интересами не только собственными, но и общества в целом.
Начало правоспособности гражданина определяется моментом его рождения. Конец правоспособности гражданина наступает в день смерти. Никакие иные обстоятельства не влекут возникновения и прекращения правоспособности граждан. Сам гражданин не может ограничить себя в правоспособности. Направленные на такое ограничение сделки недействительны (ст.22 ГК).
В частности, недействителен отказ от права обращения в суд (ст. 3 ГПК).
Гражданин может отказаться лишь от какого-то принадлежащего ему конкретного субъективного права. Ограничения правоспособности допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законом.
Итак, никакие иные обстоятельства, кроме рождения и смерти, не влекут возникновения и прекращения правоспособности граждан.
Другим юридическим качеством граждан является дееспособность, то есть способность своими разумными, сознательными действиями и по своей воле осуществлять свои гражданские права и брать на себя обязанности (п. 1 ст. 21 ГК РФ).
Трехлетний ребенок может быть владельцем дома, но он не может сам выполнять функции собственника. Правоспособность гражданина начинается с его рождения, но для обладания отдельными правами одной из предпосылок является достижение определенного возраста.
Зрелый разум и самостоятельная воля — вот необходимые условия дееспособности (ст. 21 ГК).
Дееспособность граждан начинается по мере их взросления и появления у них психологической возможности совершения действий, необходимых для приобретения гражданских прав и возложения на себя гражданских обязанностей. Таким образом, дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица, в то время как правоспособность от таких обстоятельств не зависит. Полная дееспособность граждан наступает в России с 18 лет (ч. 1 ст. 21 ГК).
Это общее правило, к которому можно добавить два исключения:
во-первых
во-вторых
полная, частичная
Дееспособность малолетних (не достигших 14 лет) определяется по правилам ст. 28 ГК. Граждане, не достигшие 14 лет (малолетние), вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, иные сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации, а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем либо с согласия последнего третьим лицом (п. 2 ст. 28 ГК).
Другие сделки за малолетних могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК).
Эти же лица несут имущественную ответственность по сделкам малолетних, в том числе по сделкам, совершенным ими самостоятельно, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними (п. 3 ст. 28 ГК).
По достижении 14 лет дееспособность гражданина расширяется. Помимо того, что гражданин мог делать в возрасте до 14 лет, он вправе самостоятельно распоряжаться также своим заработком или стипендией; осуществлять права автора на свои произведения науки, литературы и искусства изобретения, рационализаторские предложения и промышленные образцы; вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; быть членами кооперативов (п. 2 ст. 26 ГК).
Остальные сделки он может совершать с согласия или последующего одобрения своих родителей, усыновителей и попечителей (п. 1 ст. 26 ГК).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пп. 1, 2 ст. 26 ГК. За причиненный I ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с ГК.
Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК).
Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности граждан или их права заниматься предпринимательской либо иной деятельностью влечет недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение (п. 2 ст. 22 ГК).
Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК).
При наличии достаточных оснований, когда несовершеннолетний злоупотребляет своими правами, осуществляет их неразумно, во вред себе и другим, орган опеки и попечительства вправе по своей инициативе либо по ходатайству общественных организаций или других заинтересованных лиц ограничить либо лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с п. 2 ст. 21 или со ст. 27 ГК, т. е. вступив в брак или в результате эмансипации (п. 4 ст. 26 ГК).
В таком случае за ним сохраняется право самостоятельного осуществления мелких бытовых сделок, авторских и изобретательских прав.
Рассмотрим пример из судебной практики. По решению суда гражданин К., 34 лет, был признан судом недееспособным вследствие заболевания шизофренией. Над ним, согласно ст. 29 ГК, была установлена опека. Опекуном был назначен брат К.17 . Суд поступил совершенно пpaвомерно, т.к. лишаются дееспособности слабоумные и душевно больные люди, которые не могут отдавать отчет своим действиям. Их права осуществляют опекуны и попечители (ст.ст. 31-41 ГК |РФ).
По решению суда граждане, достигшие 18 лет и старше, могут быть лишены дееспособности или ограничены в ней (ст. ст. 29, 30 ГК).
Лишаются дееспособности слабоумные и душевно больные люди, которые не могут отдавать отчет своим действиям. Их права осуществляют опекуны и попечители (ст.ст. 31-41 ГК РФ).
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство (ст. 30 ГК, Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. «О практике рассмотрения судами дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами» 18 ).
Совершеннолетний гражданин может быть признан недееспособным, если вследствие психической болезни или слабоумия он не может понимать значения своих действий или руководить ими. Признание недееспособным осуществляется в судебном порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством (ст.29 ГК, гл.29 ГПК).
В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья такого гражданина он признается судом дееспособным.
Участие в гражданских правоотношениях лиц, не обладающих достаточной дееспособностью, осуществляется с помощью дееспособных родителей, а также с использованием семейно-правовых институтов усыновления (удочерения), опеки, попечительства, приемной семьи, патроната.
Сделки от имени граждан, не достигших 14 лет, которые они не могут совершить сами, совершай их родители или усыновители. При отсутствии родителей (усыновителей) над ними устанавливается опека (гл. 20 СК).
Опека устанавливается и над лицами, признанными судом недееспособными. Над лицами в возрасте от 14 до 18 лет, над лицами, ограниченными в дееспособности, и над лицами, совершеннолетними и дееспособными, по состоянию здоровья не могущими самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности, устанавливается попечительство.
Опекунами или попечителями могут быть назначены любые совершеннолетние дееспособные граждане, не лишенные родительских прав и согласные с этим назначением. Закон требует принимать во внимание личные качества назначаемого лица, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и подопечным, а также, если это возможно, желание подопечного (ст. 35 ГК и 146 СК).
Родство с подопечным не требуется, однако на практике назначают опекунами или попечителями супруга либо родственника подопечного 19 . Это не всегда себя оправдывает при назначении попечителя ограниченно дееспособному, ибо близкий человек бывает склонен проявлять снисходительность к «слабостям» подопечного либо не в состоянии противостоять его агрессивности, в результате чего применение ст. 30 ГК оказывается бесполезным20 .
Опекуны и попечители не назначаются лицам, находящимся на воспитании или попечении в государственных учреждениях либо общественных организациях, администрация которых выполняет обязанности опекунов и попечителей (ст. 147 СК).
Специальный опекун над имуществом может быть назначен в случаях, когда оставшееся за пределами учреждения или организации имущество подопечного требует управления.
Опекун совершает сделки от имени подопечного и является его законным представителем. Попечитель оказывает подопечному содействие в совершении им сделок и дает частично и ограниченно дееспособным согласие на совершение ими тех сделок, которые они не вправе совершать самостоятельно. Если сделки выходят за пределы бытовых, то опекун вправе их совершать, а попечитель давать согласие на их совершение лишь с предварительного согласия органа опеки и попечительства. Дарение от имени подопечных вообще не разрешается (ст. 36 ГК и 150 СК).
Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Функции по опеке и попечительству возлагаются на отделы народного образования в отношении несовершеннолетних лиц, на отделы здравоохранения в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и на отделы социального обеспечения в отношении дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья (ст. 34 ГК и 121 СК).
Итак, под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь права обязанности, но и способность осуществлять их своими личными действиями, отвечать за последствия, быть участником правовых отношений. Дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц обладают существенными особенностями. Юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего, имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде (ст.48 ГК).
Каждое юридическое лицо обладает правоспособностью, так же, как и каждый гражданин, однако в отличие от граждан, которые все обладают одинаковой правоспособностью, правоспособность юридических лиц является общей или специальной. Это значит, что они могут обладать такими правами, которые соответствуют стоящим перед каждым юридическим лицом задачам. Большинство коммерческих организаций может заниматься любыми видами деятельности, остальные — только предусмотренными их учредительными документами (ст. 49 ГК).
Поэтому юридические лица обладают различной правоспособностью. Она определяется законом, устанавливающим общие положения, а особенности предусматриваются уставами юридических лиц и положениями о них. В основном, как вообще в гражданском праве, речь идет об имущественных правах и обязанностях, но ими правоспособность юридических лиц не ограничивается. Достаточно сослаться на п. 7 ст. 152 ГК. Конечно, законодатель относительно свободен в определении правоспособности юридических лиц 21 , но нельзя забывать об объективной обусловленности его воли.
Специальную правоспособность не следует понимать так, что юридическое лицо обязательно должно заниматься только одним видом деятельности. Есть организации узко специализированные, что облегчает решение многих вопросов и позволяет легче достичь высокого уровня своей работы, есть и организации многопрофильные, что дает им более широкие возможности получать доходы, гибче приспосабливаться к потребностям населения и экономики, а также создает определенные удобства для потребителей. Но тем не менее каждое юридическое лицо должно в первую очередь ставить перед собою те задачи, решения которых ожидает от него общество. Сельскохозяйственное предприятие не вправе без изменения его юридической личности переключиться целиком на промышленное производство и наоборот. Тем более это относится к учреждениям.
Момент возникновения правоспособности юридического лица определяется моментом государственной регистрации юридического лица (ст. 51 ГК).
Одновременно с возникновением правоспособности возникает и дееспособность юридического лица. Можно согласиться с распространенным мнением, что юридическое лицо всегда правоспособно и дееспособно. Но при этом обычно забывается, что юридическое лицо не действует иначе, как через свои органы (ст. 53 ГК).
Органы юридического лица могут быть коллегиальными и единоличными. В обоих случаях предусматривается определенный порядок назначения либо избрания органов юридического лица и их деятельности законом, уставом или положением. Если орган сформирован и действует не в соответствии с установленным порядком, он должен быть признан недееспособным.
Итак, субъекты гражданских правоотношений — это их участники, те лица, которые несут права и обязанности в правоотношении.
3.2. Понятие и виды объектов гражданского правоотношения
Объектом правового отношения
«Как общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только на поведение человека» 22 . Поэтому в качестве объекта гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага.
гражданского имущественного правоотношения
В личном неимущественном правоотношении в качестве объекта выступает поведение сторон, направленное на различного рода нематериальные блага, такие, как честь, достоинство и деловая репутация, имя человека, наименование юридического лица и т.д. Однако в любом гражданском правоотношении объект представлен поведением его участников, направленным на какие-либо блага, способные удовлетворять потребности человека.
Каждое гражданское правоотношение имеет тот или иной объект 23 . Возможность существования безобъектных правоотношений отвергается большинством юристов, однако другие вопросы решаются ими нее одинаково. Так, по вопросу об объекте гражданского правоотношения в литературе высказываются самые различные мнения. Одни авторы считают, что в качестве объекта гражданского правоотношения всегда выступают вещи»24 . Между тем вещи не способны реагировать на воздействие со стороны правоотношения как определенного рода связи между людьми. «Само по себе взаимодействие между людьми не может привести к каким-либо изменениям в вещах. Лишь поведение человека, направленное на вещь, способно вызвать в ней соответствующие изменения»25 . Другие авторы полагают, что объект гражданского правоотношения образует поведение человека26 . Однако не всякое поведение человека составляет объект правоотношения. Так, нельзя рассматривать в качестве объекта поведение людей в процессе их взаимодействия в рамках существующего между ними правоотношения. Это поведение составляет содержание гражданского правоотношения. Только поведение субъектов гражданского правоотношения, направленное на различного рода материальные и нематериальные ценности, может выступать в качестве объекта гражданского правоотношения.
А.П. Дудин, считая необходимым строго придерживаться общефилософского понимания категории «объект», делает вывод, что «объект правоотношения — это предмет, на который направлена деятельность субъектов правоотношения, осуществляемая в процессе реализации ими своих юридических прав и обязанностей» 27 .
Другая крайность в отношении к философской категории «объект» при исследовании объекта правоотношения видится в полном отрицании ее значения. Так, С.С. Алексеев полагает, что применительно к правоотношению термин «объект» может быть заменен и другим, что здесь чисто терминологическое сходство, а понятие объекта правоотношения имеет особый, специально-юридический смысл, и аргументирует свой взгляд прежде всего тем, что в юридической науке объект непосредственно не связывается с субъектом 28 . С последним можно согласиться. Однако в правовой теории «объектом» принято считать явление, которое подвергается воздействию со стороны другого юридического явления. Таким образом, основной смысл этой категории сохраняется и в праве.
В.Н. Протасов полагает, что традиционное понимание объектов не позволяет использовать эту категорию эффективно, результативно, и потому предлагает различать объект деятельности и объект интереса участников 29 . Он не останавливается на понятии интереса, но по изложению можно понять, что под интересом понимается цель и результат деятельности. Однако эти явления лежат за пределами данного правоотношения. Для обоснования своей позиции В.Н. Протасов принижает значение действий (деятельности).
Он пишет, что собственные акты поведения объектов объектами правоотношений не являются. Это правильно, если говорить о действиях носителя права, но не обязанного лица. И дальше добавляется: «как и результаты деятельности, которые следует рассматривать в качестве продукта правового поведения, а не его предмета»30 . «Продукт правового поведения» — это нечто неопределенное, не имеющее своего самостоятельного места в правоотношении, не являющееся его объектом. Результаты же деятельности управомоченного лица, в отличие от результатов деятельности обязанного лица, могут иметь место внутри данного правоотношения, «продукт» станет именно предметом, объектом правоотношения. Например, собственник для себя создает какую-то вещь, эта вещь будет объектом того же правоотношения собственности. Если правоотношение устанавливается в интересе третьего лица, то этот интерес и подавно не входит в содержание данного правоотношения. В приводимых Протасовым примерах с перевозкой и экспедицией31 объектами этих правоотношений являются действия перевозчика и экспедитора, и эти действия будут считаться законченными, если по обстоятельствам, за которые перевозчик и экспедитор не несут ответственности, отправленные вещи не дойдут до получателя.
Иногда объектами называют права и обязанности сторон, 32 однако представляется очевидным, что правоотношение не направлено на само себя, на то, чтобы иметь права и обязанности, а направлено надо благо, которое не заключается в этих правах и обязанностях.
Объектами гражданских правоотношений являются вещи (имущество и имущественные права), работы, услуги, информация, нематериальные блага (например, имя), интеллектуальная собственность, то есть произведения литературы, изобретения и т.д.
Итак, объектом правоотношения называется то благо, по поводу которого субъекты вступают в правоотношение, то, на что направлено правоотношение. Рассмотрим подробнее отдельные виды объектов гражданских правоотношений. Объекты материальных благ.
Объекты материальных благ.
имущество
Наиболее распространенным объектом гражданских прав является вещь. Так, право собственности (право оперативного управления), право залога, права, возникающие из таких договоров, как купля-продажа, поставка, контрактация, мена, дарение, заем, имущественный наем, прокат, хранение, имеют объектом (предметом) вещь.
Вещи — предметы природы (земля и ее недра, дикие звери и т.д.) или результаты труда (дома, машины, ткани, мебель и т.п.), по поводу которых возникают гражданские правоотношения. Вещами являются не только твердые тела, но и при известных условиях жидкие и газообразные (вода, газ, заключенные в сосуды, резервуары, и т.д.).
Статус вещей приобретают лишь материальные ценности, то есть материальные блага, полезные свойства которых осознаны и освоены людьми.
Юридическое понимание, вещей не совпадает с обыденным представлением о них. С точки зрения действующего законодательства, вещами признаются не только традиционные предметы быта, средства производства и т.п., но и живые существа (например, дикие и домашние животные), сложные материальные объекты (например, промышленные здания и сооружения, железные дороги и т.п.), различные виды подвластной человеку энергии (например, тепловой, электрической, атомной и т.п.), жидкие и газообразные вещества (например, вода и таз и резервуарах, трубопроводах и т.п.).
Таким образом, под вещами наука гражданского права понимает данные природой и созданные человеком ценности материального мира, выступающие в качестве объектов гражданских прав.
на изъятые и не изъятые из гражданского оборота.
Изъятие из оборота может быть различной степени. Ряд предметов но своему значению для национальной экономики, по соображениям государственной безопасности или по иным основаниям могут приобретаться лишь по особым разрешениям либо в порядке и пределах, установленных законом (ст. 129 ГК).
Естественным является деление вещей на движимые , свободно перемещаемые, и недвижимые , существующие только при непосредственной связи с землей, но законодательство может
провести это деление и по иным признакам (ст. 130 ГК).
Помимо земли и объектов, которые неразрывно с нею связаны, ст. 130 ГК относит к недвижимым вещам также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (искусственные спутники, космические корабли, орбитальные станции и т.п.) 33 . Указанные объекты не только способны к пространственному перемещению без ущерба их назначению, но и специально предназначены для этого. Признание их недвижимым имуществом, которое характерно для гражданского законодательства многих стран, обусловлено высокой стоимостью данных объектов и связанной с этим необходимостью повышенной надежности правил их гражданского оборота.
Особым объектом недвижимости является предприятие как единый имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК).
индивидуально-определенные
потребляемые
главной вещью
Производительное использование некоторых вещей ведет к появлению новых вещей, подразделяющихся на плоды, продукцию и доходы. Под плодами обычно понимаются продукты органического развития как одушевленных (животных), так и неодушевленных (растения) вещей. С
продукция
Доходы — это денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее участием в гражданском обороте. К доходам относятся, в частности, арендная плата, проценты по вкладу в банке и т.п. Следует учитывать, что в отдельных случаях (см., например, ст. 305 ГК) термин «доход» употребляется и в более широком смысле, охватывая собой и натуральные поступления от вещи, т.е. плоды.
Согласно общему правилу (ст. 136 ГК) поступления, полученные в результате использования вещи (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему эту вещь на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами пли договором об использовании вещи.
неодушевленным
В целом но отношению к животным применяются общие правила об имуществе (ст. 137 ГК), из которых, однако, законом и иными правовыми актами сделан ряд существенных отступлений. Общий смысл и направленность этих отступлений определяются запретом жестокого обращения с животными.
Своеобразными вещами являются деньги , потребительная стоимость которых заключается не в их вещественных качествах, а в номинальном выражении. Поэтому деньги почт всегда выступают как родовые вещи, несмотря на наличие у них индивидуализирующих признаков. Они выполняют функции меры стоимости (масштаба цен), средства обращения товаров, средства платежа средства производственного накопления и индивидуального сбережения, мировых денег (ст. 140 ГК).
Пни могут быть предметом купли-продажи разных валют и для коллекций, а также найма (например, для выставки).
Ценными бумагами
Итак, наиболее распространенным объектом гражданских материальных прав является вещь. Особой разновидностью вещей являются деньги и ценные бумаги.
Содержание видов нематериальных благ. Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с созданием и использованием результатов творческой деятельности — произведений науки, литературы и искусства, изобретений, программ для ЭВМ, промышленных образцов и г. и. Указанные продукты творческой деятельности являются объектами так называемой интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность — это условное собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.) 38 .
Результаты творческой деятельности только тогда становятся объектами субъективных гражданских прав, когда они получают воплощение в вещах (рукопись, картина, скульптура, модель, чертеж и т.д.), т.е. облекаются в объективную форму, становятся доступными для восприятия. Внешняя форма выражения нематериального продукта человеческого труда может быть различна. Она зависит от характера интеллектуального творчества. Например, вещественная форма литературного произведения (рукопись) фиксирует и передает вовне мысли, образы, чувства автора: нотная запись музыкального произведения закрепляет комплекс музыкальных образов и т.д.
Сам процесс творчества правом не регулируется. Может регулироваться лишь создание организационных, имущественных и иных предпосылок творческого труда 39 .
Произведения литературы, науки и искусства становятся объектами субъективных прав с момента их создания в конкретной форме; открытия, изобретения, промышленные образцы, рационализаторские предложения — с момента квалификации этих результатов интеллектуального труда в установленном порядке соответствующими компетентными органами.
Так, К. заключил договор с переводчиком Б. о переводе его романа, написанного на русском языке, на грузинский язык. Автор романа обязался выплатить переводчику по 100 руб. за авторский лист, за второе издание — 60% от этой суммы и т. д. Перевод романа был выполнен и сдан в издательство как оригинальное произведение, написанное на грузинском языке, без указания имени переводчика. Поскольку автор романа отказался рассчитаться с переводчиком за второе издание, тот заявил о нарушении своих авторских прав. Данный договор был признан недействительным, так как он грубо нарушал авторские права переводчика, а также обязанности, вытекающие из договора, заключенного автором с издательством40 .
Результаты интеллектуальной деятельности как блага нематериальные могут рассматриваться в качестве определенного вида информационных ресурсов. Однако сами эти ресурсы не сводимы к произведениям творчества и другим результатам интеллектуальной деятельности и могут существовать также в виде самых разнообразных знаний научного, технического, технологического, коммерческого и иного характера.
В современном мире информация уже давно приобрела товарный характер и выступит в качестве особого объекта договорных отношений. Особое значение имеет машинная информация, под которой понимается информация, циркулирующая в вычислительной среде.
Как особый объект гражданских прав информация характеризуется следующими признаками. Она является благом нематериальным, не сводимым с тем физическим объектам, которые выступают ее носителями (запись на бумаге, магнитная лента и т.п.) 41 . Информация есть благо непотребляемое, которое подвергается лишь моральному, но не физическому старению. Важной особенностью информации является возможность ее практически неограниченного тиражирования, распространения и преобразования форм ее фиксации. Наконец, закон не закрепляет за кем-либо монополии на обладание и использование информации, за исключением служебной и коммерческой тайны42 . Служебная и коммерческая тайна есть особая разновидность информации, которая специально выделяется в ст. 139 ГК РФ. Ее образует та часть информации, которая имеет Действительную, или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам при условии, что к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
Решение о наличии действительной или потенциальной коммерческой ценности информации, содержание и объем соответствующих сведений определяются предпринимателем самостоятельно по своему усмотрению. Коммерческой тайной могут быть сведения о технологии производства, внедрении изобретений, планах развития и изменения производства, о деловых партнерах, контрактах и т.д.
Объектами относительных гражданских прав, которые могут быть осуществлены лишь при определенном поведении обязанных лиц, всегда являются действия этих лиц. В тех случаях, когда действия должников направлены на передачу вещей, эти вещи называются предметом договора. Например, объектом договора купли-продажи выступают действия продавца по передаче вещи, а предметом договора — продаваемая вещь (ст. 454 ГК).
Если действия должника не связаны с передачей вещей, то они носят названия работы или услуги. Так, предметом договора подряда является результат работы подрядчика, который он должен передать заказчику. В подряде и иных договорах подрядного типа результат приобретает вещную форму, т.е. материализуется в созданных, отремонтированных, переработанных вещах. Эти результаты могут быть отделены с самих действий, следствие чего они рассматриваются в качестве самостоятельных объектов гражданских правоотношений.
Некоторые авторы, например, В.Л. Тархов, полагают, что разграничение работ и услуг спорно 43 . Услуга также является разновидностью действия. Термин «услуга» употребляется в экономическом и правовом смысле. В экономическом смысле «услуга» есть особая потребительная стоимость, которую доставляет труд; но получила она название «услуги» потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности. Так, транспортные услуги железной дороги или другого перевозчика, состоящие в перемещении грузов, пассажиров и багажа, имеют потребительную стоимость. В правовом смысле под термином «услуга» понимается деятельность, осуществляемая во исполнение гражданской обязанности и не связанная с созданием материального блага.
Услуги, оказываемые друг другу участниками гражданского оборота, разнообразны: услуги фактического характера (перевозка), услуги юридического характера (деятельность поверенного, комиссионера), услуги, включающие элементы фактического и юридического порядка (деятельность экспедитора).
Личными неимущественными благами
Неисчерпывающий перечень личных неимущественных благ дан в ст. 150 ГК: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства.
Указанные блага выделяются в числе других благ как блага, неразрывно связанные с личностью и воплощающие ее индивидуализацию в обществе.
Человек, а в равной мере и коллективный субъект (организация) не могут оставаться без имени. Общение между людьми и отдельными коллективами потребовало обозначения каждого индивидуума, участника общения определенным символом (именем).
Образование новой организации сопровождается присвоением ей наименования. С рождением человека ему также дается имя, под которым он становится известным обществу. Под именем в широком смысле
понимается имя, отчество, фамилия. Каждый гражданин как носитель имени, отчества и фамилии вправе называться и требовать от других лиц, чтобы его везде называли принадлежащим ему именем.
Личным неимущественным благом человека является его честь и достоинство. Граждане и организации нуждаются в том, чтобы их положение в обществе определялось в соответствии с теми качествами, которыми они в действительности обладают. Поведение человека в обществе, его трудовая и общественная деятельность, отношение к людям, к оценке собственного поведения и т.п. представляют собой определенное объективное общественное качество, которое воплощается в понятии чести.
Честь — это общественная оценка моральных и деловых качеств личности или коллектива. В неразрывной связи с понятием чести находится понятие достоинства. Если честь выражается в общественной оценке моральных и иных качеств личности, то достоинство представляет собой самооценку, т.е. осознание лицом своих качеств и своего положения в обществе в свете оценки, даваемой ему обществом. Распространение о гражданине ложных сведений в равной мере порочит его честь и достоинство. Однако достоинство гражданина может быть унижено одной лишь неприличной формой обращения с ним.
Честь и достоинство гражданина или коллектива в обществе не может стать объектом имущественных прав. Личные неимущественные блага неотторжимы от личности. Они не могут быть предметом каких бы то ни было сделок.
Статья 152 ГК показывает, что гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих их честь и достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Из этого следует, что закон предусматривает защиту чести, достоинства и деловой репутации от такого нарушения, как клевета. Должен быть установлен факт распространения порочащих честь и достоинство сведений 44 . Форма изложения сведений значения не имеет. Если сведения, соответствующие действительности, распространяются в порочащей форме, то для применения ст. 152 ГК оснований нет.
Правила ст. 152 ГК о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица (ч. 7 ст. 152 ГК).
Случаи причинения вреда личным неимущественным благам являются основаниями для компенсации морального вреда (ст. 1100 ГК).
Статья 152 ГК, подтвердив возмещение убытков и морального вреда, не говорит о вине, а ст. 1100 ГК прямо гласит, что «компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда… вред причинен распространением сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию» 45 .
Следует отметить, что в последние годы в судах рассматривается все больше дел о защите чести и достоинства граждан 46 , а также о защите деловой репутации юридических лиц47 . В будущем гражданское законодательство может предусмотреть более широкое регулирование личных отношений.
Итак, общественные отношения, а следовательно и правоотношения, всегда складываются между людьми по поводу материальных, духовных и иных благ, т.е. по поводу того, что может служить средством удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей (интересов).
Вне этих благ не может существовать общественных отношений и соответственно правоотношений. То, по поводу чего возникает правоотношение, и является его объектом.
3.3. Субъективные права и обязанности как содержание гражданских правоотношений
Содержание гражданских правоотношений составляют субъективные права и обязанности. Несомненна заслуга науки гражданского права в деле выяснения понятия субъективного права. Общепризнана в этом отношении роль таких видных представителей науки гражданского права, как С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, Д.М. Генкин и др.
Теория права различает объективное право и субъективные права. С одной стороны, существуют общеобязательные правила поведения, абстрактные предписания норм права, адресованные всем, выраженные в различных нормативных актах государства (то, что называют объективным правом), с другой — конкретные права и обязанности конкретных субъектов этого поведения, возникающие и осуществляемые в правоотношениях.
Субъективное право как мера возможного поведения данного лица обеспечено законом и тем самым соответствующим поведением обязанных лиц. Такое определение многими учеными было взято за основу. Ряд авторов в определении субъективного права указывает не только на возможность собственного поведения управомоченного лица, но и на возможность требовать соответствующего поведения от других лиц, а также на возможность использовать в необходимых случаях меры государственного принуждения. Субъективная обязанность — это необходимость определенного поведения субъекта правоотношения.
Права и обязанности в правоотношении неразрывно связаны. Праву и одной стороне правоотношения обязательно соответствует обязанность на другой стороне. Субъективные права могут существовать только в правоотношении, хотя в научной литературе встречается что субъективные права могут существовать и вне правоотношений, например, право собственности.
В практике редко встречаются простые, элементарные правоотношения, состоящие из одного субъективного права и одной обязанности. Чаще правоотношения бывают сложными, где каждая из сторон несет и права и обязанности, причем ни одно право и не одну обязанность, а целый комплекс. Так, например, в простом правоотношении займа заимодавец вправе требовать возврата долга, а заемщик обязан возвратить долг. В сложном правоотношении купли-продажи продавец обязан передать покупателю вещь, хранить ее до передачи покупателю, предупредить покупателя о правах третьих лиц на вещь и т.д. Вместе с тем и покупатель обязан заплатить покупную цену.
Сравнение гражданской правоспособности и гражданских субъективных прав показывает различную юридическую природу, различные юридические признаки этих правовых явлений. Правоспособность — это свойство субъекта, которым его наделяет государство с момента рождения (с момента создания для юридического лица), оно неотчуждаемо и непередаваемо и в принципе субъект не может быть лишен этого свойства или ограничен в нем. Субъективные гражданские права как конкретное правообладание приобретаются и осуществляются физическими и юридическими лицами своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК), они в большинстве случаев передаваемы, могут отчуждаться, гражданин вправе отказаться от приобретения и осуществления субъективного права и т.п.
Субъективное право делится на отдельные правомочия в составе единого субъективного права. Так, в праве собственности можно назвать правомочия владения, пользования и распоряжения. Следует согласиться с В.А. Тарховым, что провести различие между субъективным правом и правомочием нельзя 48 .
Таким образом, субъективное гражданское право — это конкретная, реализованная возможность лица в правоотношении в сравнении с общей, абстрактной возможностью того же лица иметь права, составляющей его правоспособность. В связи с этим представляется принципиально неверным рассматривать и правоспособность в свою очередь как особое субъективное право, защищаемое от всякого, кто нарушает это право.
Заключение
Гражданское правоотношение — это общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права. В предмет гражданского права входят как имущественные, так и личные неимущественные отношения. В результате регулирования гражданским правом имущественных отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами личные неимущественные отношения, устанавливаются личные неимущественные правоотношения.
Гражданское право имеет дело прежде всего с имущественными отношениями, лежащими в сфере экономического оазиса общества.
Говоря о возникновении гражданских правоотношений, следует иметь в виду их изменение и прекращение, так как, например, прекращение одного правоотношения, а тем более его изменение приводит к возникновению другого правоотношения. Те обстоятельства, которые приводят к таким юридическим последствиям, как возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений, а не к любым правоотношениям (правам и обязанностям), называются основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений закреплены в действующем гражданском законодательстве.
В ст. 8 ГК РФ указывается, что гражданские нрава и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Кроме того, указанная статья ГК предусматривает, что права и обязанности возникают также из действий граждан и юридические лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и сделок, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему; из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; из судебного решения установившего гражданские права и обязанности; в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемых законом; в результате создания произведений науки, литературы, искусства изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения; вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон пли иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Юридические факты — это обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, называются. Общий перечень самых различных юридических фактов как оснований гражданских правоотношений дан в ст. 8 ГК. Но этот перечень не является исчерпывающим. Юридические факты, не предусмотренные гражданским законодательством, порождают соответствующие юридические последствия, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 81 К).
Ведь юридические факты — это жизненные факты, их бесчисленное множество.
В целом юридические факты в гражданском праве могут быть подвергнуты следующей классификации: а) события и действия; б) неправомерные и правомерные действия; в) юридические поступки и юридические акты; г) административные акты и сделки.
Без юридических фактов не устанавливается, не изменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение. Поэтому их называют основаниями гражданских правоотношений. В целом юридические факты играют весьма важную и активную роль в общей правовой системе, являясь своего рода ее «нервными окончаниями» (рецепторами), сцепляющими нормы права с реальными общественными отношениями.
Итак, в заключение отметим следующее. Гражданское правоотношение — это общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права. В предмет гражданского права входят как имущественные, гак и личные неимущественные отношения. В результате регулирования гражданским правом имущественных отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами личные неимущественные отношения, устанавливаются личные неимущественные правоотношения. Гражданское право в первую очередь касается отношений собственности, лежащих в экономической основе общества. Их правовое регулирование характеризуется рядом особенностей, которые отражаются на гражданских правоотношениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного правоотношения состоит в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и экономического базиса, их связь и взаимодействие. Гражданское имущественное правоотношение позволяет выделить то звено в цепи всеобщей связи и взаимодействия, в котором непосредственно соприкасаются элементы надстроечного и базисного характера. Это важно для характеристики механизма правового регулирования имущественных отношений. Право не могло бы воздействовать на экономику, если бы элементы правовой надстройки не были связаны с общественными отношениями, входящими в экономический базис общества. Эта связь правовой надстройки и экономического базиса происходит в том звене, которое называют гражданским имущественным правоотношением. Оно представляет собой специфическую форму связи между правовой надстройкой и экономическим базисом общества.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ. М., 1993.
2. Гражданский кодекс РФ. По сост. на 1 апреля 2006 г. М., 2006.
3. Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. №32. Ст. 1242; Собрание законодательства РФ. 1995. №30. Ст. 2866; 2004. №30. Ст. 3090.
4. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» // Российская газета. 1995. 25 февр.; 2003. 15 янв.
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. N 17. Ст. 1918; 1998. N 48. Ст. 5857; 1999. N 28. Ст. 3472; 2001. N 33. Ст. 3424; 2002. N 52 (часть II).
Ст. 5141; 2004. №27. Ст. 2711; №31. Ст. 3225; 2005. №11. Ст. 900.
6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 2005. №1. Ст. 22, 43.
7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3032; 2003. №46. Ст. 4437; 2004. №35. Ст. 3607.
8. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ. 2004. №32. Ст. 3283.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. «О практике рассмотрения судами дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ. М., 1994.
10.. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. №3.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданскою кодекса РФ» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 9.
12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Российская газета. 2005. 5 марта.
Список использованной литературы
[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/kursovaya/vidyi-grajdanskih-pravootnosheniy-2/
1. Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. N 2.
2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002.
3. Брагинский М., Суханов Е., Ярошенко К. Объекты гражданских нрав (комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право. 2001. №5.
4. Гражданское право: Учеб.: В 2 т. Том 1. / Отв. ред. Е.Л. Суханов. 2-е изд., перераб и доп. М„ 2000.
5. Гущин Д.И. Юридическая ответственность за моральный вред. СПб., 2002.
6. Дудин Л.П. Объект правоотношения (Вопросы теории).
Саратов. 1990.
7. Кабалкин А. Понятие обязательства // Российская юстиция. 1996. №11.
8. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. В.П. Звеков и др.; Под ред. В.Д. Карповича. М.. 1995.
9. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909.
10. Красавчиков О.А. Социальное содержание правоспособности граждан // Правоведение. 1960. № 1.
11. Литовкин В.П., Рахмилович В.А., Садиков О.Н. Концепции развития гражданского законодательства // Законодательство и экономика. 2002. №12.
12. Магазинер Я.М. Объект права // Очерки по гражданскому праву. Л., 1957.
13. Матузов Н.И. Правовые отношения. — В кн.: Теория государства и права. Курс лекций // под ред. П.И. Матузова и А.В. Малько. М., 1997.
14. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. М, 1993.
15. Павловский Г. А. Ценные бумаги на российском фондовом рынке // Законность. 2002. №2.
16. Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 12 мая 2003 г. / Под ред. д.ю.н. В.Н. Лопатина. СПб., 2003.
17. Протасов В.Н. Категория «объект правоотношения»: системный и деятельностный подход // Сов. гос-во и право. 1988. № 2.
18. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984.
19. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М..2004.
20. Словарь русского языка / Ред. A.M. Прохоров. М., 1999. Т. 3.
21. Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Чебоксары, 1996.
22. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.. 1959.
23. Хохлов С.А. Концептуальная основа части второй Гражданского кодекса // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный указатель. М., 1996.
24. Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики).
М., 2000.